С. А. Комаров, А. В. Малько
Теория
государства
и права
Учебно-методическое пособие
Краткий учебник для вузов
Рекомендовано Министерством
общего и профессионального образования
Российской Федерации
в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся
по специальности "Юриспруденция"
Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М
Москва, 1999
ББК 67
К 63
Рецензент - М. Н. Марченко, доктор юридических наук, профессор, Президент Ассоциации юридических вузов России
К
К63
омаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. Учебно-методическое пособие. Краткий учебник для вузов. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 448 с.
ISBN 5-89123-313-4 (НОРМА)
ISBN 5-86225-968-6 (ИНФРА • М)
Настоящее издание представляет собой примерный (модельный) учебно-методический комплекс по теории государства и права. Оно включает в себя краткий учебник, словарь основных понятий, схемы, другие учебно-методические разработки. Практическая ценность данного пособия состоит в том, что в нем содержатся все необходимые для изучения и преподавания теории государства и права учебно-методические материалы, взятые в системе, в комплексе. Издание будет особенно полезно для вузов, которые только начинают формировать собственную учебно-методическую базу.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.
ISBN 5-89123-313-4 (НОРМА)
ISBN 5-86225-968-6 (ИНФРА • М)
© С. А. Комаров,
А. В. Малько, 1998
© Издательская группа
НОРМА—ИНФРА • М, 1998
Содержание
Предисловие ................................................5
Программа курса "Теория государства и права" ................................................7
Литература 16
Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы 23
Планы семинаров для студентов 1 курса 24
Тематика контрольных работ (ч. I) 37
Тематика контрольных работ (ч. II) 38
Перечень тем и методика написания
курсовых работ 39
Примерные планы курсовых работ
и литература к ним 45
Примерные образцы библиографических
описаний. 71
Методические рекомендации и заданияпо проведению промежуточного(рубежного) контроля 74
Методические советы по подготовке
и сдаче экзамена 79
Вопросы для повторения курса,
выносимые на экзамен 83
Программа спецкурса
"Проблемы теории государства и права" 85
Планы спецсеминаров для студентов
выпускных курсов 89
Методика написания рефератов 97
Перечень тем и методика написаниявыпускных квалификационных(дипломных) работ 102
Словарь основных понятий
теории государства и права 106
Учебник: краткий курс 120
Глава 1. Предмет и метод
теории государства и права 120
Глава 2. Происхождение государства и права 125
Глава 3. Сущность и типы государства 132
Глава 4. Функции государства 135
Глава 5. Формы государства 141
Глава 6. Механизм государства 148
Глава 7. Государство в политической системе
общества 152
Глава 8. Сущность, принципы и функции права 159
Глава 9. Типы права и правовые системы (семьи) 166
Глава 10. Личность, право, государство 168
Глава 11. Право в системе нормативного
регулирования 176
Глава 12. Правосознание и правовая культура 180
Глава 13. Нормы права 184
Глава 14. Формы права 192
Глава 15. Правотворчество 196
Глава 16. Система права 199
Глава 17. Правовые отношения 203
Глава 18. Реализация права 209
Глава 19. Толкование права 212
Глава 20. Правомерное поведение, правонарушение,
юридическая ответственность 217
Глава 21. Механизм правового регулирования 222
Глава 22. Законность, правопорядок и дисциплина.....................................................229
Тематика курсовых работ...................................................................................................238
Схемы 239
Предисловие
В системе юридических знаний теория государства и права является базовой методологической наукой. Цели ее изучения: усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых явлениях; получить представление об основных категориях, отражающих особые свойства государства и права; уяснить значение общетеоретических знаний для последующей практической деятельности.
Изучая курс общей теории государства и права, нужно постоянно учитывать ее фундаментальный характер, широкий диапазон связей не только с философскими, экономическими и политологическими учениями, но и с отраслевыми юридическими науками. Теория государства и права как наука исследует общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений; сущность государственной власти и структуру государственного аппарата; соотношение типов и форм государства; место и роль государства в политической системе общества; понятие, содержание и принципы правового государства. Особое внимание уделяется анализу понятия и сущности права, его источникам, системе права и правоотношениям, реализации права и его толкованию, законности и юридической ответственности. Специально рассматриваются проблемы связи права и личности, правосознания и правовой культуры. Кроме традиционных тем предлагаются и такие, которые все активнее входят в содержание учебников, учебных пособий, курсов лекций: юридические средства, правовой режим, стимулы и ограничения в праве, правовые льготы и поощрения и т. д.
Большое внимание уделяется уяснению основных принципов права, усвоению не только буквы, но и духа закона, умению правильно его толковать и применять. В условиях демократизации российского общества важное значение приобретает формирование, развитие и закрепление нового юридического мышления, общей и правовой культуры, высокого профессионализма, чувства ответственности и справедливости. Приоритет в изучении курса отдается правовым идеям, однако подчеркивается их неразрывная связь с государством.
Теория государства и права преподается практически во всех вузах России, ведь подобные знания нужны каждому человеку независимо от его профессии. И в последнее время издано уже немало учебников, учебных пособий и курсов лекций по данной учебной дисциплине.
Предлагаемую же работу отличает следующее. Это первое издание, имеющее цель предложить учебно-методический комплекс по теории государства и права. Мы убеждены в том, что пришло время опубликования таких пособий, которые в системе давали бы всю необходимую учебно-методическую информацию для студентов, включая краткий учебник, словарь основных понятий и категорий, схемы.
Известно, насколько престижно сегодня юридическое образование. Как говорится, был бы спрос, будет и предложение. Однако подобные учебные заведения далеко не всегда имеют собственный сложившийся преподавательский корпус, способный обеспечить учебный процесс качественной методической литературой.
Данное пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 021100 - Юриспруденция). Оно может быть использовано и при подготовке бакалавров юриспруденции и предназначено для студентов всех форм обучения, как для первых, так и выпускных курсов.
Формами контроля на первом курсе являются сдача зачета и семестрового экзамена. Студенты дневного отделения во втором семестре (студенты заочного отделения — в третьем) выполняют по теории государства и права курсовую работу. Контрольные работы готовятся студентами заочного отделения во втором и третьем семестрах. На старших курсах изучаются проблемы общей теории государства и права и сдается государственный экзамен.
Памятуя о том, что в современных условиях советы вузов могут многое в учебно-методическом плане определять самостоятельно, данное пособие содержит лишь примерные материалы, выступает своего рода модельным учебно-методическим комплексом.
М. Н. Марченко,
доктор юридических наук,
профессор,
Президент Ассоциации
юридических вузов России
Государственный
образовательный стандарт
высшего профессионального образования
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Направление 521400 — "Юриспруденция"
Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права; государственная власть; государственный аппарат; типы и формы государства; государство в политической системе общества; правовое государство; понятие и сущность права; правоотношения; реализация права; законность; толкование права; юридическая ответственность; право и личность; правосознание, правовая культура.
Специальность 021100 — Юриспруденция
Методологические основы научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и функционирования государства и права; взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека; понятийный и категориальный аппарат теории государства и права; эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем; основные проблемы современного понимания государства и права; общая характеристика современных политико-правовых доктрин.
Программа курса
"Теория государства и права"
Структура программы
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Тема 2. Происхождение государства и права
Тема 3. Сущность и типы государства
Тема 4. Функции государства
Тема 5. Формы государства
Тема 6. Механизм государства
Тема 7. Государство в политической системе общества
Тема 8. Сущность, принципы и функции права
Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи)
Тема 10. Личность, право, государство
Тема 11. Право в системе нормативного регулирования
Тема 12. Правосознание и правовая культура
Тема 13. Нормы права
Тема 14. Формы (источники) права
Тема 15. Правотворчество
Тема 16. Система права
Тема 17. Правовые отношения
Тема 18. Реализация права
Тема 19. Толкование права
Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Тема 21. Механизм правового регулирования
Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина
Тема 1. Предмет и метод
теории государства и права
Общая характеристика науки "Теория государства и права". Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. Функции теории государства и права.
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство и право — специфические социальные институты, органично связанные между собой.
Методология теории государства и права. Философские основы теории государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и т. п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический и др.).
Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений (сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т. д.).
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство и право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и права, философия права, социология права. Теория государства и права в системе юридических наук.
Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки специалистов в области юриспруденции.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Тема 2. Происхождение
государства и права
Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного общества. "Неолитическая революция". Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными историческими, социально-экономическими, военно-политическими, демографическими, экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными факторами.
Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом).
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытно-общинного строя (классово-волевой, общеобязательный и формально-определенный характер). Пути формирования правовых норм.
Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.
Тема 3. Сущность и типы
государства
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и способы ее осуществления. Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти.
Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и современной государственности. Эволюция сущности и социального назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности государства.
Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов государств,
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. "Человеческое измерение" как критерий прогресса государственности.
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии государства.
Тема 4. Функции государства
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций государства его сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского государства.
Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды.
Тема 5. Формы государства
Понятие и элементы форм государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма государственного правления России и ее развитие в современных условиях.
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа государства.
Формы национально-государственного и административно-территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. Конфедерация, ассоциация и т. д.
Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические режимы. Политический (государственный) режим современной России.
Тема 6. Механизм государства
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура государственного аппарата.
Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и "силовые" органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т. д.). Органы государства и органы местного самоуправления.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и должностное лицо.
Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм.
Тема 7. Государство
в политической системе общества
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты: государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения и т. д. Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы. Политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе.
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами политической системы (политическими партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т. д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические государства.
Функции и основные тенденции развития политической системы российского общества.
Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической системе общества.
Тема 8. Сущность, принципыи функции права
Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как государственный регулятор общественных отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права.
Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, норматив истекая, психологическая, социологическая.
Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права.
Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. Функции права: понятие и виды.
Тема 9. Типы права
и правовые системы (семьи)
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на основе формационного подхода.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской, англо-саксонской, религиозной, традиционной.
Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь.
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем.
Тема 10. Личность, право, государство
"Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и другие. Проблемы становления правового государства в России.
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность.
Тема 11. Право в системе
нормативного регулирования
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного.
Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа стандартов.
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву.
Тема 12. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, религиозной и иными формами сознания.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и правореализационном процессах.
Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание как основное средство юридической социализации личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного служащего.
Тема 13. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.
Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные связывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм.
Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов.
Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. Основания, по которым нормы права делятся на виды.
Тема 14. Формы (источники) права
Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Основные виды форм российского права.
Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового государства.
Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты.
Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и "переживание" закона.
Тема 15. Правотворчество
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество.
Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности.
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной работы.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. Компьютеризация законотворчества.
Тема 16. Система права
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права.
Частное и публичное право. Эволюция системы права.
Материальное и процессуальное право, Юридическая процедура. Виды юридических процессов.
Соотношение национального и международного права. Система российского права и международное право.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского законодательства. Система законодательства и форма государственного устройства.
Тема 17. Правовые отношения
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая разновидность общественных отношений.
Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности.
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в различных видах правоотношений.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции.
Тема 18. Реализация права
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации.
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права.
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного акта. Механизм правоприменения.
Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.
Юридический коллизии и. способы их разрешения.
Тема 19. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и авторское.
Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное.
Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и ограничительное.
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального толкования (интерпретационных актов).
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования юридической практики в современной России.
Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение,
юридическая ответственность
Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект.
Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. Конформистское и маргинальное поведение, Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения.
Тема 21. Механизм
правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное).
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования.
Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды.
Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России.
Тема 22. Законность,
правопорядок, дисциплина
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и культура.
Укрепление законности - условие формирования правового государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола.
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.
Литература
1. Учебники и учебные пособия:
Азаров Я. И. Теория государства и права. Конспекты лекций и методические указания. М., 1998.
Актуальные проблемы теории права. Курс лекций /Под ред. К, Б. Толкачева и А. Г. Хабибулина. Уфа. 1995.
Алексеев С. С. Общая теория права: Курс в 2-х томах. М., 1981, 1982.
Венгеров А. Б. Теория государства и права. Ч. 2. Теория права. Т. 1, 2. М., 1996.
Гойман-Червонюк В. И. Очерк теории государства и права. М., 199G.
Жеругов Р. Т. Теория государства и права. Москва—Нальчик, 1995.
Коваленко А. М. Теория государства и права. Вопросы и ответы. М., 1997.
Комаров С. А. Общая теория государства и права. Курс лекций. Саранск, 1994.
Комаров С. А. Общая теория государства и права. Учебник. 4-е изд. М., 1998.
Курс лекций по теории государства и права / Под ред. Я. Т. Разгельдеева и А. В. Малько. В 2-х частях. Саратов. 1993.
Курс теории права и государства / Под ред. И. П. Марова. Тюмень, 1994.
Лазарев В. В. Теория государства и права. М., 1992.
Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права- М., 1998.
Лившиц Р. 3. Теория права. М., 1994.
Малько А. В. Экзамен по теории государства и права: 100 ответов на 100 возможных вопросов. М., 1996.
Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М., 1997.
Марченко М. Я. Теория государства и права. М., 1996.
Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах /Отв. ред. М. Я. Марченко. М., 1998.
Общая теория права /Под ред. А. С. Пиголкина. 2-е изд.- М., 1995.
Общая теория права. Курс лекций /Под ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 1993.
Общая теория права и государства /Под ред. В. В. Лазарева. 2-ое изд. М., 1996.
Посконин В. В., Посконина О. В. Изучение теории государства и права в высшей школе. Ижевск, 1998.
Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М., 1995,
Сырых В. М. Теория государства и права. М., 1998.
Теория государства и права. Ч. 1, 2. Теория государства / Под ред. А. Б- Венгерова. М., 1995, 1996.
Теория государства и права /Отв. ред. В. М. Норильский и В. Д. Перевалов. М., 1997.
Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. М. Матузова и А. В. Малько. Саратов, 1995.
Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Я. И. Матузова и А. В. Малько. М., 1997.
Теория государства и права. Курс лекций. 15-е изд. /Под ред. М. Н. Марченко. М., 1998.
Теория права и государства /Под ред. Н. А. Катаева м В. В. Лазарева. Уфа, 1994.
Теория нрава и государства /Под ред. Г. Н. Манова. М., 1995.
Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 1995.
Чердаицев А. Ф. Теория государства и права. Курс лекций. Екатеринбург, 1996.
Четвернин В. А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права и государства. М., 1997.
2. Дореволюционные учебные курсы (для самостоятельного изучения):
Виноградов П. Г. Очерки по теории права. М., 1915.
Гредескул Н. А. Общая теория права. СПб., 1909.
Гримм Д. Д. Энциклопедия права, СПб., 1895.
Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910.
Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1910.
Иеринг Р. Цель в праве. СПб., 1881.
Иеринг Р. Борьба за право. СПб., 1904.
Капустин М. Н. Юридическая энциклопедия (догматика). СПб., 1893.
Кистлковский В. А. Социальные науки и право. М,, 1916.
Куницин А. Право естественное. СПб., 1818.
Коркунов Н. М. История философии права. СПб., 1908.
Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1914.
Лебедев А. Общая теория права. СПб., 1909.
Михайловский И. Б. Очерки философии права, Т. 1. Томск, 1914.
Муромцев С. А. Определение и основное разделение права. М., 1879.
Неволин К. А. Энциклопедия законоведения. Т. 1. Киев, 1839.
Новгородцев П. И. История философии права. М., 1897.
Новгородцев П. И. Из лекций по общей теории права. Часть методологическая. М., 1904.
Палиенко Н. И. Учение о сущности права и правовой связанности государства. Харьков, 1908.
Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Б 2-х т. СПб., Т. 1. 1907; Т. 2. 1908.
Радбух Г. Введение в науку права. М., 1915.
Редкий П. Г. Из лекций по истории философии права в связи с историей философии вообще. Т. 1—4. СПб., 1889—1890.
Ренненкампф Я. К. Очерки юридической энциклопедии. Киев, 1880.
Рождественский А. Основы общей теории права. М., 1912.
Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. М., 1907.
Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1917.
Xвостов В. М. Общая теория права. М., 1914.
Чичерин Б. Н. Философия права. М., 1900.
Шершеневич Г. Ф. История философии права. СПб., 1907.
Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1912.
Штаммлер Р. Хозяйство и право. СПб., Т. 1—2. 1907.
3. Литература для углубленного изучения курса
Авакьян С. А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М., 1996.
Агарков М. М. Ценность частного права //Правоведение. 1992. № 1, 2.
Агеева Е. А. Юридическая ответственность в государственном управлении. М., 1990.
Агешин Ю. А. Политика, мораль, право. М., 1982.
Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. М., 1988.
Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989.
Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд. М.. 1905.
Андреев И. Л. Происхождение человека и общества. М., 1988.
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
Антонова Л. И. Локальное правовое регулирование. Л., 1985.
Аристотель. Политика. М., 1911.
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.
Бабаев В. К. Советское право как логическая система. М,, 1978.
Баглай М. В. Дорога к свободе. М., 1994.
Базылев Б. Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985.
Байтии М. И, Государство и политическая власть. Саратов, 1972.
Байтин М. И. Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 1979.
Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. М., 1969.
Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978.
Баранов В. М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. Саратов, 1989,
Бармашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1988.
Бахрах Д. Я. Действие правовой нормы во времени // Советское государство и право. 1991. № 12.
Бачило И. Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство и право. 1993. № 7.
Бережнов А. Г. Права личности: некоторые вопросы теории. М., 1991.
Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994.
Богдановская И. Ю. Прецедентное право. М., 1993,
Борисов В. В. Правовой порядок развитого социализма. Саратов, 1977.
Боброва Я. А. Гарантии реализации государственно-правовых норм. Воронеж. 1984.
Боброва Н. А., Зражевская Т. Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм (государственно-правовые аспекты). Воронеж, 1985.
Братусъ С. Я. Юридическая ответственность и законность. М, 1976.
Бурлай Е. В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. Киев, 1987.
Бутенко А. П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и право. 1993. № 7.
Васильев А. М. Правовые категории. М., 1976.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
Ведяхин В. М. Правовое регулирование рыночных отношений. Самара, 1992.
Верховенство права. М., 1992.
Витрук И. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979.
Власенко Н. А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1987.
Власенко Н, А. Основы законодательной техники. Иркутск, 1995.
Власенко Н. А. Язык права, Иркутск, 1997.
Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм права. М., 1976.
Вопленко Н. Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов, 1983.
Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. М,, 1949.
Гаврилов О. А. Стратегия правотворчества и социального прогнозирования. М., 1993.
Гегель. Философия права. М., 1990.
Гельвеции. Об уме. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1973.
Гоббс Т. Соч. Т. 1, 2. М., 1979.
Гойман В. И. Действие права (методологический анализ) М., 1992.
Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1972.
Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. Л., 1981.
Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права. СПб., 1996.
Григорьев Ф. А. Акты применения права. Саратов, 1995.
Давид Рене. Основные правовые системы современности. М., 1988.
Деготь Б. А. Классификация норм советского социалистического права по их структуре. Саратов, 1977.
Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический аспекты). Л., 1983.
Дмитриев Ю. А., Златопольский А. А. Гражданин и власть. М., 1994.
Дудин А. П. Объект правоотношения. Саратов, 1980,
Дудин А. П. Диалектика правоотношения. Саратов, 1983.
Дюрягин И. Л. Применение норм советского права. Свердловск, 1973.
Дюрягин И. Я. Право и управление. М., 1981.
Ершов В. В. Статус суда в правовом государстве. М., 1992.
Завадская Л. Н. Механизм реализации права. М., 1992.
Захаров А. Еще раз о теории формаций // Общественные науки и современность, 1992. № 2.
Зивс С. Л. Источники права. М., 1981.
Зинченко С. А., Бондарь Н. С. Собственность, свобода, право. Ростов-на-Дону, 1995.
Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978.
Зыкин И. С. Обычай в советской правовой доктрине // Советское государство и право. 1982. № 3.
Ильин И. А. О сущности правосознания. М,, 1993.
Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. М., 19S4.
История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1982.
Источники права. М., 1985.
Казимирчук В. П. Право и методы его изучения. М., 1965.
Кант И. Соч. в 6-ти т. М., 1961—1966.
Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986.
Карташов В. Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. Саратов, 1989.
Каутский К. Материалистическое понимание истории. М., Т. 2, 1931.
Кашанина Т. В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования //Правоведение. 1991. № 4.
Кашанина Т. В. Предпринимательство. Правовые основы. М., 1994.
Кейзеров Н. М. Политическая и правовая культура. Методологические проблемы. М., 1983.
Келъзен Г, Общее учение о праве. Вена, 1967.
Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972.
Керимов Д. А. Культура и техника законотворчества. М., 1991.
Кленнер Г. От права природы к природе права. М., 1988.
Козлов Б. А. Проблемы предмета и общей методологии права. Л-, 1989.
Комаров С. А. Личность в политической системе российского общества (политико-правовое исследование). Саранск, 1995.
Конституция. Закон. Подзаконные акты. М., 1994.
Корелъский В. М. Все начинается с дисциплины. М., 1985.
Косарев А. И. Происхождение и сущность государства. М., 1-969.
Краской М. А. Ответственность в системе народного представительства. М., 1995.
Кропоткин П. А. Хлеб и воля. Современная наука и анархизм. М., 1990.
Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1978.
Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М., 1978.
Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.
Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности // Государство и право. 1994. № 3.
Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. М., 1995.
Кулагин М. И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992.
Кулапов В. Л. Рекомендательные нормы советского права. Саратов, 1987.
Лазарев В. В. Применение советского права. Казань, 1972.
Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1374.
Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975.
Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права. Казань, 1982.
Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1987.
Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981.
Ленин В. И. Государство и революция // Поли. собр. соч. Т. 33.
Ленин В. И. О государстве // Полн. собр. соч. Т. 39.
Ленин В. И. О "двойном" подчинении я законности // Полн. собр. соч. Т. 45.
Леушин В. И. Юридическая практика в системе общественных отношений. Красноярск, 1987.
Ливщиц Р. 3. Теория права. М., 1994.
Локте Д. Избранные философские произведения. В 2-х т. Т. 1. М., 1960.
Лукашева Е. А. Право, мораль, личность. М., 1986.
Лукьянова Е. А. Закон как источник советского государственного права. М., 1988.
Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М., 1993.
Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985,
Малеин Н. С. Современные проблемы юридической ответственности // Государство и право. 1994. № 6,
Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994.
Малько А. В. Льготы в праве: общетеоретический аспект// Правоведение. 1996. № 1.
Малько А. В. Поощрение как правовое средство//Правове-дение. 1996. № 3.
Мальцев Г. В. Социалистическое право и свобода личности, М., 1968.
Мальцев Г. В. Социальная справедливость и право. М., 1977.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Соч. Т, 4.
Маркс К. Критика Готской программы //Соч. Т. 19,
Матузов Н. И. Право и мораль в их взаимодействии, Саратов, 1969.
Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972.
Матузов Н. И. Правовая система и личность, Саратов, 1987.
Матузов Н. И., Малъко А. В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. 1996. № 1.
Медведев А. М. Правовое регулирование действия закона во времени // Государство и право. 1995. № 3.
Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения. М,, 1995.
Морозова Л. А. Функции Российского государства на современном этапе // Государство и право. 1993. № 6.
Мураметс О. Ф., Шамба Т. М. Правопорядок в развитом социалистическом обществе, М,, 1979.
Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991.
Научные основы советского правотворчества. М., 1981.
Нащиц А. Правотворчество: теория и законодательная техника. М., 1974.
Неновски Н. Преемственность в праве. М., 1977.
Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права. М., 1982.
Неновски Н. Право и ценности. М,, 1987.
Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983.
Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997.
Ницше Ф. Избранные произведения. М., 1993.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале, Прага, 1922.
Новик Ю. И. Психологические проблемы правового регулирования. Минск, 1989.
Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М. И. Байтина и В. К. Бабаева. Саратов, 1987.
Нурпеисов Е. К. Психология правомерного поведения. Алма-Ата, 1984.
Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985.
Основы теории политической системы. М., 1988.
Остром В. Смысл американского федерализма. М., 1993.
Остроумов Г. С. Правовое осознание действительности. М., 1969.
Пашуканис Е. Б, Избранные произведения по общей теории права и государства. М., 1980.
Пермяков Ю. Е. Лекции по философии права. Самара, 1995.
Платон. Государство // Собр. соч. в 3-х т. М., 1968—1971. Т. 3.
Поленина С. В. Качество закона и эффективность законодательства. М., 1993.
Поленина С. В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. М., 1979.
Политические проблемы теории государства. М., 1993.
Политология /Под ред. М. Н. Марченко. М., 1996.
Попков В. Д. Гуманизм советского права. М., 1972.
Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. М.. 1992.
Правовая система социализма. Б 2-х кн. / Под ред А. М. Васильева. М., 1986, 1987.
Правовой эксперимент и совершенствование законодательства. М., 1988.
Правоприменение в Советском государстве. М., 1985.
Право и власть. М., 1990.
Право и законность. М., 1987.
Правотворчество в СССР. М., 1974.
Придворов Н. А. Право и достоинство личности. Харьков, 1986.
Проблемы конституционного развития России на современном этапе / Под ред. С. А. Комарова. Рязань, 1994.
Проблемы суверенитета в Российской Федерации. М., 1994.
Прозоров В. Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях рынка. М., 1991.
Протасов В. Н. Юридическая процедура. М., 1991.
Протасов В. Н. Правоотношение как система, М., 1991.
Протасов В. Н. Что и как регулирует право. М., 1995.
Рабинович П. М. Проблемы теории законности развитого социализма. Львов, 1979.
Радько Т. Н. Основные функции социалистического права. Волгоград, 1970.
Радько Т. Н., Толстик В. А. Функции права. Н. Новгород, 1995.
Разделение властей и парламентаризм. М., 1992.
Решетное Ю. С. Реализация норм советского права. Системный анализ. Казань, 1989.
Рожкова Л. П. Принципы и методы типологии государства и права. Саратов, 1984.
Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.
Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995.
Румянцев О. Г. Основы конституционного строя России. М., 1994.
Русская философия собственности. СПб., 1993.
Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. М., 1938.
Рыбаков В. А. Проблемы формирования гражданско-правовой активности. Уфа. 1993.
Рыбушкин Н. Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань, 1990.
Сабо И. Основы теории права. М., 1974.
Саидов А. X. Введение в сравнительное правоведение. М., 1988.
Саидов А. X. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. М., 1993.
Сальников В. П. Социалистическая правовая культура. Саратов, 1989.
Самощенко И. С., Фарукшин М, X. Ответственность по советскому законодательству. М. 1971.
Сандевуар П. Введение в право. М., 1994.
Сапун В. А. Социалистическое правосознание и реализация советского права. Владивосток, 1984.
Семитка А. П. Правовая культура социалистического общества: сущность, противоречия, прогресс. Свердловск, 1990.
Сенякин И. Н. Специализация и унификация российского законодательства. Проблемы теории и практики. Саратов, 1993.
Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. Саратов, 1994.
Синюков В. Я., Григорьев Ф. А. Правовая система. Вопросы правореализации. Саратов, 1995.
Солоневич И. Народная монархия. М., 1991.
Сорокин Я. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
Социалистическое правовое государство; концепция и пути реализации. М., 1990.
Сырых В. М. Метод правовой науки: основные элементы, структура. М., 1980.
Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. М., 1986.
Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973.
Татаринцева Е. В. Правовое воспитание. М., 1990.
Теория политики (общие вопросы) / Под ред. И. Н. Коновалова и А. В. Малъко. Саратов, 1994.
Теория юридического процесса. Харьков, 1987.
Тилле А. А. Время, пространство, закон. М., 1965.
Тилле А.А., Швеков Г. В, Сравнительный метод в юридических дисциплинах. М., 1978.
Тиунова Л. Б, Системные связи правовой действительности. СПб., 1991.
Тихомиров Ю. А. Теория закона. М., 1982.
Тихомиров Ю. А. Закон, стимулы, экономика. М., 1989.
Тихомиров Ю. А. Действие закона. М., 1992.
Тихомиров Ю. А. Юридическая коллизия. М., 1994.
Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995.
Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996.
Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 1980.
Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.
Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992.
Толстой Ю. К. К теории правоотношений. Л., 1959.
Хайек Ф. А. Дорога к рабству. М., 1992.
Халфина Р. О. Общее учение об правоотношении. М,, 1974.
Халфина Р. О. Право как средство социального управления. М., 1988.
Хейде Л. Осуществление свободы. М., 1995.
Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. М., 1994.
Хутыз М. X., Сергейко П. Н. Энциклопедия права. М., 1995.
Фридмен Л. Введение в американское право. М., 1992.
Черданцев А. Ф. Толкование советского права. М., 1976.
Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург, 1993.
Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство. Введение в теорию. М., 1993.
Чиркин В. Е. Элементы сравнительного государствоведе-ния. М., 1994.
Шайкенов Я. А. Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск, 1990.
Швеков Г. В. Преемственность в праве, М., 1983.
Шебанов А. Ф. Форма советского права. М., 1968.
Шлезингер А. Циклы американской истории. М., 1992.
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993.
Щегорцев В. А. Социология правосознания. М.. 1981.
Щербакова Н. В. Правовая установка и социальная активность личности. М., 1986.
Щербакова Н. В. Проблемы правовой установки личности. Ярославль, 1993,
Эбзеее Б. С. Конституция. Демократия. Права человека. М., 1992.
Экимов А. И. Справедливость и социалистическое право. Л., 1980.
Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1985.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Соч. Т. 20.
Эффективность правовых норм. М., 1980.
Юсупов В. А. Правоприменительная деятельность органов управления. М., 1979.
Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976.
Явич Л. С. Сущность права. Л., 1985.
Язык закона. М., 1990.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
Методические рекомендации
по организации
самостоятельной работы
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального обучения впервые предусматривается выделение в учебных планах вузов времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной учебной работы, как правило, не должен превышать 54 часов в неделю.
"От сессии до сессии живут студенты весело" — так гласит известная студенческая поговорка. Многим, кто следует этому в буквальном смысле, приходится в период сессии прилагать неимоверные усилия для восполнения пробелов в знаниях. Главное в правильной организации самостоятельной работы — ее планирование, которое в принципе уже задано учебными планами вузов, тематическими планами и последовательностью изучения юридических дисциплин.
Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие весьма активно используют "систему опережающего чтения", т, е, предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более глубокого восприятия лекции. В то же время бытует такая точка зрения, что "на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно в них потом прочитать материал" или воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения неудовлетворительных оценок, так как ничто не может заменить живое слово лектора, его общение с аудиторией.
Подготовка к семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т, п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций преподавателей, использование иной аудиовизуальной техники.
В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации преподавателя, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Главное - не оставлять их "на потом", так как на экзамене действует, как правило, "закон подлости": в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое, ибо еще Платон в своей знаменитой Академии весьма активно использовал этот простой прием получения знаний.
И последнее: самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем теории государства и права.
Планы семинаров
для студентов 1 курса
Тема 1. Предмет и методология
теории государства и права
Понятие теории государства и права как науки.
Предмет теории государства и права.
Теория государства и права в системе гуманитарного и юридического знания.
Методы теории государства и права.
Литература
Венгеров А. Б. Значение археологии и этнографии для юридической науки // Советское государство и право. 1993. № 3.
Гаврилов О. А. Математические методы и модели в социально-правовом исследовании, М., 1976.
Гаврилов О. А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 1993.
Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права. СПб., 1996.
Жалинский А. Э. Основы профессиональной деятельности юристов. Смоленск, 1995.
Казимирчук В. П. Право и методы его изучения. М., 1965.
Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986.
Историческое и логическое в познании государства и права. Л., 1988.
Керимов Д. А. Общая теория государства и права: предмет, структура, функции. М., 1977.
Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований. М., 1986.
Кистяковский Б. А. Социальные науки и право / Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М., 1916.
Козлов В. А., Суслов Ю. А. Конкретно-социологические исследования в области права. Л., 1981.
Козлов В. А. Проблемы предмета и общей методологии права. Л, 1989.
Куббель С. С., Першиц А. И., Венгеров А. Б. Этнография и науки о государстве и праве //Вестник АН СССР. 1984. № 10,
Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве- М., 1988.
Ленин В. И. Государство и революция //Полн. собр. соч. Т. 33. Гл. I, IV.
Ленин В. И. К вопросу о диалектике//Полн. собр. соч. Т. 39.
Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. М., 1970.
Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997.
Правовой эксперимент и совершенствование законодательства. М., 1988.
Сравнительное правоведение. М., 1988.
Степин В. С, Философия и образы будущего //Вопросы философии. М., 1994. № 6.
Сырых В. М. Метод правовой науки: основные элементы, структура. М.т 1980. .
Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996.
Тема 2. Происхождение
государства и права
Общая характеристика социальной власти и норм первобытного общества.
Причины и формы возникновения государства.
Признаки, отличающие государство от родоплеменной организации общественной власти.
Возникновение права.
Плюрализм взглядов на процесс возникновения государства и права. Анализ основных теорий происхождения государства и права (теологической, патриархальной, договорной, органической, психологической, материалистической, насилия).
Литература
Андреев И. Л. Происхождение человека и общества. М,, 1988.
Аннерс Э, История европейского права. М., 1994. Аристотель. М.: Политика, 1911.
Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994.
Бутенко А. П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и право. 1993. № 7.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
Власть. Очерки современной политической философии Запада. М., 1989.
Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. М., 1989.
Гусейнов А. А. Понятие насилия и ненасилия //Вопросы философии. 1994. № G.
Дробышевский С. А. Политическая организация, право и доклассовое общество // Правоведение. 1988. № 5.
Зуев В. И, "Власть" в системе политологических категорий //Государство и право. 1992. № 5.
Ильин И. А. Аксиомы власти // Новое время. 1990. № 10.
Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // И. А. Ильин Путь к очевидности. 1993. -
Историческое и логическое в познании государства и права. Л., 1988.
Косарев А. И. Происхождение и сущность государства. М., 1969.
Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33.
Ленин В. И, О государстве //Полн. собр. соч. Т. 39.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. Соч. Т. 4.
Основы теории политической системы. М., 1985.
Першиц А. И., Менгайт А. Л., Алексеев В. П. История первобытного общества. М. 1984.
Платон. Государство. Соч. в 3-х томах. Т. 3. М., 1971.
Филиппов Г. Г. Социальная организация и политическая власть. М., 1985.
Франк С. Л. Проблема власти // Франк С. Л. Философия и жизнь. 1910.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованием Льюиса Г. Моргана // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 21. Гл. IV—VI; VIII, IX.
Тема 3. Сущность и типы государства
1. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Понятие и сущность государства. Общечеловеческое, классовое, религиозное, национальное, расовое в сущности государства.
Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества.
Типы государства: различные подходы.
Литература
Ардашкин В. Д. К современной концепции государства // Правоведение- 1992. № 2.
Байтин М. И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972.
Байтин М. И. Политическая власть и государство //Теория политики (общие вопросы). Саратов. 1994.
Бачило И. Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство и право. 1993. № 7.
Бутенко А. П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки //Государство и право. 1993. № 7.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
Захаров А. Еще раз о теории формаций//Общественные науки и современность. 1992, № 2.
Косарев А. И. Происхождение и сущность государства. М., 1969.
Ленин В. И. Государство и революция // Поли. собр. соч. Т. 33.
Ленин В. И. О государстве //Поли. собр. соч. Т. 39.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. Соч. Т. 4.
Петров В. С. Сущность, содержание и форма государства. Л., 1977.
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
Тихомиров Ю. А. Государство на рубеже столетий//Госу-дарство и право. 1997. № 2.
Тойнби А. Д. Постижение истории. М., 1991.
Четвернин В. А. Размышления по поводу теоретических представлений о государстве//Советское государство и право. 1992. № 5.
Черданцев А. Ф. Государственная власть и ее обоснование// Правоведение. 1992. № 2.
Чиркин В. Е. Три ипостаси государства // Государство и право. 1993. № 8.
Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. Т. 1.
Тема 4. Функции государства
Понятие функций государства. Соотношение задач и функций государства.
Классификация функций государства.
Основные внутренние функции государства.
Основные внешние функции государства.
Формы и методы осуществления функций государства.
Литература
Байтин М. И. Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 1979.
Владимиров В. А. Основные функции посткоммунистического государства в области внутренней политики. Тверь, 1992.
Глебов А. П. Понятие и структура функций социалистического государства. Воронеж, 1974.
Клепцова Т. Н, Функции и аппарат Российского государства в рыночной экономике. М., 1992.
Морозова Л. А. Функции российского государства на современном этапе // Государство и право. 1993. № б.
Пахоленко Н. Б. От тоталитаризма к демократии: о функциях государства в переходный период // Политические проблемы теории государства. 1993. Гл. 4.
Рогачев А. А. Внешние функции государства социалистического типа. М., 1986.
Тихомиров Ю, А. Государственность: крах или воскрешение//Государство и право. 1992. № 9.
Черноголовкин Н. В. Теория функций социалистического государства. М., 1970.
Тема 5. Формы (устройство) государства
Понятие и структура формы государства.
Форма правления: понятие и виды. Характеристика монархической и республиканской формы правления. Соотношение типа и формы государства.
Форма национально-территориального и административного государственного устройства.
Политический режим: понятие и виды. Соотношение политического и государственно-правового режима.
Форма Российского государства.
Литература
Гаджиев К. С. Тоталитаризм как феномен XX века // Вопросы философии. 1992. № 2.
Карапетян Л. М. К вопросу о "моделях" федерализма// Государство и право. 1996. № 12.
Кокотов А. И. Русская нация и российская государственность. Екатеринбург, 1994.
Маркс К. Гражданская война во Франции // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т- 17.
Маркс К. Критика Готской программы // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 19.
Петров В. С. Сущность, содержание и форма государства. Л., 1977.
Петров В. С. Тип и форма государства. Л., 19G7.
Политические проблемы теории государства. М., 1993.
Политические институты США. История и современность. М., 1988.
Рожкова Л. П. Принципы и методы типологии государства и права. Саратов, 1984.
Франк С. Л. Философские предпосылки деспотизма // Вопросы философии. 1992. № 3.
Чиркин В. Е. Нетипичные формы правления в современном государстве//Государство и право. 1994. № 1.
Чиркин В. Е. Переходное постсоциалистическое государство: содержание и форма//Государство и право. 1997. № 1.
Эбзеев Б. С., Карапетян Л. М. Российский федерализм: равноправие и ассиметрия конституционного статуса субъектов//Государство и право. 1995. № 3.
Эбзеев Б. С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. М., 1996.
Тема 6. Механизм
государства
1. Понятие, основные черты и структура механизма государства.
Орган государства: понятие, признаки, классификация. Органы законодательной, исполнительной, судебной власти.
Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Совершенствование государственного аппарата современного Российского государства. Этика государственной службы.
Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм.
Литература
Агеева Е. А. Юридическая ответственность в государственном управлении. М., 1990.
Байтин М. И. Механизм современного Российского государства//Правоведение. 1996. № 3.
Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 198В.
Бахрах Д. Н. Государственная служба: основные понятия, ее составляющие, содержание, принципы//Государство и право. 1996. № 12.
Вельский К. С. О функциях исполнительной власти//Государство и право. 1997. № 3.
Братко А. Г. Правоохранительная система. Вопросы теории. М., 1991.
Дыльнов Г. В. Законодательная власть в правовом государстве. М., 1995.
Дюрягии И. Я. Право и управление. М., 1981.
Кокотов А. М. Русская нация и российская государственность. Екатеринбург, 1994.
Копейчиков В. В. Механизм государства. М., 1968.
Ликас А. Л. Культура правосудия. М., 1990.
Оболенский А. В. Человек в государственном управлении. М. 1987.
Осавелюк А. М. Современный механизм сдержек и противовесов в зарубежных государствах//Государство и право. 1993. № 12.
Разделение властей: история и современность. М., 1996.
Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире. М., 1994.
Чиркин В. Е. Президентская власть//Государство и право. 1997. № 5.
Энтин Л. М. Разделение властей: опыт современных государства. М., 1995.
Тема 7. Государство
в политической системе
общества
Понятие и структура политической системы общества.
Место и роль государства в политической системе общества.
Государство и политические партии,
Взаимодействие государства с общественными объединениями и иными субъектами политической системы.
Нормативная основа политической системы общества.
Литература
Авакьян С. А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской Федерации; конституционно-правовые основы. М., 1996.
Комаров С. А. Личность в политической системе российского общества. Политико-правовое исследование. Саранск, 1995.
Конституции буржуазных государств. М.,1982.
Куроедов В. А. Религия и церковь в советском обществе. М., 1984.
Основы политологии // Курс лекций под ред. В. П. Пугачева. М., 1992.
Политология // Под ред. М. Я. Марченко. М., 1997.
Основы теории политической системы. М., 1985.
Политология. Энциклопедический словарь, М., 1993.
Теория политики (общие вопросы) /Под ред. И. Н. Коковалова и А. В. Малько. Саратов, 1994.
Самоуправление: теория и практика. М., 1988.
Чиркин В. Е. Глобальные модели политической системы современного общества: индикаторы эффективности //Государство и право. 1992. № 5.
Шабров О. Ф. Политическая система: демократия и управление обществом //Государство и право. 1994. № 5.
Тема 8. Сущность права
Понятие и основные признаки права.
Сущность права. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права.
Основные концепции правопонимания (естественно-правовая, историческая, нормативистская, марксистская, психологическая, социологическая).
Принципы права: понятие и виды.
Функции права: понятие и классификация.
Литература
Алексеев С. С. Теория права. М., 1994.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990.
Зажицкий В. И. Правовые принципы в законодательстве РФ//Государство и право. 1996. № 11.
Клеппер Г. От права природы к природе права. М., 1988.
Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности // Государство и право. 1994. № 3.
Лейст О. Э. Три концепции права//Советское государство и право. 1991. № 12.
Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33.
Малинова И. П. Философия права. Екатеринбург, 1995.
Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. М., 1970.
Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произв. М., 1955.
Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права. М, 1982.
Радько Т. Н. Основные функции социалистического права. Волгоград, 1970.
Радько Т. Н., Толстик В. А. Функции права. Н. Новгород, 1995.
Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976.
Явич Л. С. Сущность права. Л., 1985.
Тема 9. Личность и правовое государство
Понятие правового государства; история и современность.
Принципы правового государства и процесс его формирования в России.
3.Права человека и гражданина: понятие и классификация.
4.Правовой статус личности.
5.Понятие, признаки и структура гражданского общества.
Литература
Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение, Томск, 1988.
Бережнов А. Г. Права личности: некоторые вопросы теории. М., 1991.
Bитрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979.
Дмитриев Ю. А., Златопольский А. А. Гражданин и власть. М., 1994.
Козлихин И. Ю. Идея правового государства: история и современность. СПб., 1993.
Козлихин И. Ю. Право и политика. СПб., 1996.
Комаров С. А. Советское общенародное государство и личность, Красноярск, 1986.
Лукашева Е. А. Социалистическое право и личность. М., 1987.
Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М., 1993.
Малько А. В. Правовое государство//Правоведение. 1997. № 3.
Мартышин О. В. Несколько тезисов о перспективах правового государства в России//Государство и право. 1996. № 5.
Матузов Н. И. Личность, Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972.
Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.
Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991.
Омельченко О. А. Идея правового государства: истоки, перспективы, причины. М., 1994.
Перегудов С. П. Гражданское общество как политический феномен // Свободная мысль. 1992. № 9.
Права человека. Сборник международных документов, М., 1986.
Право и власть. М., 1990.
Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М., 1993.
Шайкенов Н. А. Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск, 1990.
Тема 10. Право в системе социальных норм
Понятие системы нормативного регулирования общественных отношений.
Социальные нормы, их классификация.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия.
Взаимодействие права с иными социальными кормами.
Социально-технические нормы. Юридическая природа стандартов. Роль стандартизации в развитии производительных сил общества, в обеспечении технического прогресса, прав человека, защиты природы.
Литература
Агешин Ю. А. Политика, мораль, право. М., 1982.
Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1979.
Венгеров А. Б., Барабашева Н. С. Нормативная система и эффективность общественного производства. М., 1985.
Гусейнов А. А. Золотое правило нравственности. М., 1988.
Лукашева Е. А. Право. Мораль. Личность. М., 1986.
Матузов Я. И. Право и мораль в их взаимодействии. Саратов, 1969.
Матузов Н. И. Право в системе социальных норм//Право-ведение. 1996. № 2.
Пеньков Е. М. Социальные нормы — регуляторы поведения личности. Некоторые вопросы методологии и теории. М., 1972.
Ялахов В. Д. Традиции и общество. М., 1982.
Попков В. Д. Гуманизм советского права. М., 1972.
Социальные отклонения. 2-е изд. М., 1989.
Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М., 1997.
Экимов А. И. Справедливость и социалистическое право. М., 1980.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 20.
Тема 11. Правосознание и правовая культура
Понятие, структура и виды правосознания,
Взаимодействие права и правосознания.
Правовая культура общества: понятие, структура, функции.
Правовая культура отдельной личности: понятие и структура.
Понятие и источники правового нигилизма. Правовой идеализм.
Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности. Цель, функции и критерии эффективности правового воспитания.
Литература
Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. М., 1988.
Драма российского закона/Отв. ред. В. П. Казимирчук. М., 1996.
Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993.
Кейзеров Н. М. Политическая и правовая культура. Методологические проблемы. М., 1983.
Кистяковский Б. А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) //Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991.
Малько А. В. Популизм и право // Правоведение, 1994. № 1.
Матузов Н. И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны "одной медали" // Правоведение. 1994. № 2.
Организация и эффективность правового воспитания. М., 1983.
Остроумов Г. С. Правовое осознание действительности. М., 1969,
Сальников В. П. Социалистическая правовая культура. Саратов, 1989.
Сапун В. А. Социалистическое правосознание и реализация советского права, Владивосток, 1984.
Семитке А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Екатеринбург, 1996.
Соколов Н. Я. Профессиональное сознание юристов. М., 1988.
Соловьев Э. В. Правовой нигилизм и гуманистический смысл права//Квинтэссснция: Философский альманах. М., 1990.
Татаринцева Е. В. Правовое воспитание. М., 1990.
Щегорцев В. А. Социология правосознания. М., 1981.
Щербакова Н. В. Правовая установка и социальная активность личности. М., 1986.
Щербакова Н. В. Проблемы правовой установки личности. Ярославль, 1993.
Тема 12. Норма права
Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от другихсоциальных норм.
Структура нормы права.
Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов.
Классификация правовых норм.
Литература
Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978.
Баранов В. М. Истинность норм советского права. Саратов, 1989.
Власенко Н, А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1974.
Деготь В. А. Классификация норм советского социалистического права по их структуре. Саратов, 1989.
Кулапов В. Л. Рекомендательные нормы советского права. Саратов, 1987.
Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М. И. Байтина и В. К. Бабаева. Саратов, 1987.
Рыбушкин Н. Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань, 1990.
Сенякин И. Н. Специальные нормы советского права. Саратов, 1987.
Чернобель Г. Т. Структура норм права и механизм их действия //Правоведение. 1983. № 6,
Чернобель Г. Т. Формализация норм права //Советское государство и право. 1979. № 4.
Эффективность правовых норм. М., 1980.
Тема 13. Формы (источники) права
Понятие источника и формы права. Виды форм права.
Нормативные акты; понятие, классификация, отличие от актов применения права.
Закон и его верховенство в системе нормативных актов. Конституция как Основной закон государства, ее прямое действие. Виды законов.
Подзаконные нормативные акты и их виды.
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Литература
Бахрах Д. Н. Действие правовой нормы во времени- // Советское государство и право. 1991. № 12.
Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994.
Богдановская И. Ю. Прецедентное право. М., 1993.
Жевакин С. Н. Ведомственные нормативные акты РФ: Краткий аналитический обзор//Государство и право. 1996. № 11.
Законы области как субъекта Российской Федерации / Под ред. Ю. А. Тихомирова. Воронеж, 1996.
Зивс С. Л. Источники права. М., 1981.
Зыкин И. С. Обычай в советской правовой доктрине // Советское государство и право. 1982. № 3.
Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1978.
Конституция. Закон. Подзаконный акт. М., 1994.
Лукьянова Е. А. Закон как источник советского государственного права. М., 1988.
Медведев А. М. Правовое регулирование действия закона во времени // Государство и право. 1995. № 3.
Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983.
Российское зауконодательство: проблемы и перспективы. М., 1995.
Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. М., 1986.
Тилле А. А. Время, пространство, закон. М., 1965.
Тихомиров Ю. А. Теория закона. М., 1982.
Тихомиров Ю. А. Действие закона. М., 1992.
Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995.
Тема 14. Правотворчество и
систематизация нормативных актов
Понятие, принципы и виды правотворчества.
Стадии законотворческого процесса.
Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной работы.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества. Стиль и язык закона. Компьютеризация законотворчества.
Литература
Власенко Н. А. Основы законодательной техники. Иркутск, 1995.
Власенко Я. А. Язык права. Иркутск, 1997.
Гаврилов О. А. Стратегия правотворчества и социального прогнозирования. Ы, 1993.
Керимов Д. А. Культура и техника законотворчества. М., 1991.
Малинова И. П.Философия правотворчества. Екатеринбург, 1996.
Малько А. В. Лоббизм и право // Правоведение. 1995. № 2.
Матузов Н. И., Малько А. В. Правовые режимы: вопросы теории и практики//Правоведение. 1996. № 1.
Научные основы советского правотворчества. М., 1981.
Нащиц А. Правотворчество: теория и законодательная техника. М., 1974.
Поленина С. В. Качество закона и эффективность законодательства. М., 1993.
Поленина С. В. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996.
Правовой эксперимент и совершенствование законодательства. М., 1988.
Правотворчество в СССР. М., 1974
Сенякин И. Н. Специализация и унификация российского законодательства. Проблемы теории и практики. Саратов, 1993.
Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. Саратов, 1994.
Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995.
Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург, 1993.
Язык закона / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 1990.
Тема 15. Система права
Понятие, структурные элементы и основные черты системы права. Система права и правовая система.
Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли.
Общая характеристика отраслей российского права. Материальное и процессуальное право.
Подотрасль и институт права: понятие и виды,
Частное и публичное право.
Система российского права и международное право.
Система права и система законодательства.
Литература
Агарков М. М. Ценность частного права // Правоведение. 1992. № 1, 2.
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
Васильев А. М. Правовые категории. М., 1976.
Витченко А. М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений. Саратов, 1974.
Инако Цунео. Современное право Японии. М., 1981.
Кельзкн Г. Общее учение о праве. Вена, 1967.
Крашенинникова Н. А. Индусское право. История и современность. М., 1982.
Кулагин М. И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М, 1992.
Марксистско-ленинская общая теория государства и права // Социалистическое право. М., 1973.
Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.
Мицкевич А. В. Соотношение системы советского права и системы советского законодательства / /Ученые записки ВНИИСЗ. М., 1987. № 11.
Поленина С. В. Федеративные договоры и структура законодательства в России //Государство и право, 1993. № 1.
Правовая система социализма. Б 2-х кн. / Под ред. А. М. Васильева. М., 1986, 1987.
Сандевуар П. Введение в право. М., 1994.
Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности. СПб., 1991.
Тема 16. Правовые отношения
Понятие, признаки и предпосылки правоотношения.Структура правоотношения.
Взаимосвязь норм права и правоотношений.
Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность.
Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура.
Объекты правоотношений: понятие и виды.
Юридические факты: понятие и классификация.
Литература
Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд. М., 1995.
Бурлай Е. В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. Киев, 1987.
Варламова В. И. Правоотношения: философский и юридический подходы //Правоведение. 1991. № 4.
Грецов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. Л., 1981.
Дудин А. П. Объект правоотношения. Саратов, 1980.
Дубин А. П. Диалектика правоотношения. Саратов, 1983.
Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984.
Кропачев Н. М., Прохоров В. С. О понятии правовых отношений//Правоведение. 1985. № 3.
Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994.
Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.
Пашуканис Е. Б. Избранные произведения по общей теории права. М., 1981.
Протасов В. Н. Правоотношение как система. М., 1991.
Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 1980.
Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
Тема 17. Реализация и толкование нрава
Понятие и формы реализации права. Применение правакак особая форма реализации права.
Стадии процесса применения норм права.
Акт применения права: понятие, особенности, виды.
Понятие и виды толкования норм права по субъектам. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.
5. Способы (приемы) и объем толкования норм права.
Пробелы в праве и пути их преодоления и устранения. Аналогия закона и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Литература
Вопленко И. Н. Официальное толкование норм права. М., 1976.
Вопленко Н. Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов, 1983.
Григорьев Ф. А. Акты применения права. Саратов, 1995.
Дюрягин И. Я. Применение норм советского права. Вопросы теории. Свердловск, 1973.
Завадская Л. Н. Механизм реализации права. М., 1992.
Лазарев В. В. Применение советского права. Казань, 1972.
Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М.. 1974.
Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975.
Лазарев В. В, Социально-психологические аспекты применения права. Казань, 1982.
Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект Саратов, 1994.
Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. М., 19Й2.
Правоприменение в советском государстве. М., 1985.
Решетов Ю. С. Реализация норм советского права. Системный анализ. Казань, 1989.
Черданцев А. Ф. Толкование советского права. М., 1976.
Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург, 1993.
Юсупов В. А. Правоприменительная деятельность органов управления. М., 1979.
Тема 18. Правомерное поведение,
правонарушение и юридическая ответственность
Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Правовая активность личности.
Правонарушение: понятие, признаки и виды.
Юридический состав правонарушений, его элементы.
Социальные корни правонарушений. Пути и средства преодоления правонарушений.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели, функции, принципы и виды.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
Литература
Базылев Б. Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985.
Боброва Н. А., Зражевская Т. Д, Ответственность б системе гарантий конституционных норм (государственно-правовые аспекты). Воронеж, 1985.
Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1984.
Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический аспекты). Л., 1985.
Краснов М. А. Ответственность в системе народного представительства. М., 1995.
Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.
Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М, 1981.
Малеин Н. С, Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985.
Малеин Н. С. Современные проблемы юридической ответственности // Государство и право. 1994. № 6.
Нурпеисов Е. К. Психология правомерного поведения. Алма-Ата, 1984.
Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985.
Проблемы конституционного развития России на современном этапе / Под ред. С. А. Комарова. Рязань, 1994.
Самощенко И. С., Фарукшин М. X. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971.
Тархов В. А. Гражданские права и ответственность. Уфа, 1996.
Тема 19. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Стимулы и ограничения, льготы и поощрения в праве.
Правовое воздействие и правовое регулирование.
Механизм правового регулирования: понятие и структура.
Методы, способы, типы правового регулирования.
Эффективность механизма правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения.
Литература
Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966.
Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд. М., 1995.
Антонова Л. И. Локальное правовое регулирование. Л., 1985.
Ведяхин В. М. Правовое регулирование рыночных отношений. Самара, 1992.
Гойман В. И. Действие права (методологический анализ) М., 1992.
Горшеней В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1972.
Карташов В. Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. Саратов, 1989.
Кашанина Т. В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования // Правоведение. 1991. JV° 4.
Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994.
Малько А. В. Льготы в праве: общетеоретический аспект// Правоведение. 1996. № 1.
Малько А. В. Поощрение как правовое средство //Правоведение. 1996. № 3.
Малько А. В. Механизм правового регулирования //Правоведение. 1996. № 6.
Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972.
Новик Ю. И. Психологические проблемы правового регулирования. Минск, 1989.
Протасов В. Н. Что и как регулирует право. М., 1995.
Тема20. Законностьиправопорядок
Понятие и основные принципы законности.
Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол (самоуправство). Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола.
Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным порядком.
Гарантии укрепления законности и правопорядка.
Дисциплина: понятие и виды.
Литература
Борисов В. В. Правовой порядок развитого социализма. Саратов, 1977.
Братусъ С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1984.
Верховенство права. М., 1992.
Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949-
Корельский В. Д. Демократия и дисциплина в развитом социалистическом обществе. М., 1977.
Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности //Государство и право. 1994. № 3.
Кудрявцев В. П., Казимирчук В. П. Современная социология права. М., 1995.
Ленин В. И. О "двойном" подчинении и законности //Поли, собр. соч. Т. 45.
Манашин В. С. Дисциплина и общество. М. 1934.
Пугинский Б. И., Шестакова М. П. Законность и дисциплина в хозяйственной деятельности. М., 1987.
Рабинович П. М. Проблемы теории законности развитого социализма. Львов, 1979.
Строгович М. С. Избранные труды. Т. 1, Проблемы общей теории права. М., 1990.
Тематика контрольных работ
(ч. I)
Общая характеристика теории государства и права
Предмет теории государства и права
Методология теории государства и права
Первобытное общество: экономическая основа, общественная власть
Общие закономерности возникновения государства
Сущность государства, его признаки
Общая характеристика теорий происхождения и сущности государства
Понятие и признаки права, его сущность
Соотношение государства и права
Понятие правового регулирования
Понятие и структура формы государства
Социальные нормы в догосударственно-организованном обществе
Форма правления и формы государственного устройства; понятие и виды
Политико-государственный режим: понятие и виды
Понятие механизма государства и его структура
Государственные органы: их признаки и характеристика
Понятие и содержание функций государства
Классификация и эволюция функций российского государства
Основные вопросы типологии государств. Формационный и цивилизационный подходы
Рабовладельческое государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
Буржуазное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
Социалистическое государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
Понятие политической системы общества
Роль государства в политической системе
Государство и общественные организации
Гражданин — член государственной организации общества
Государство и правовой статус личности
Понятие и признаки правового государства
Основные направления развития политической системы российского общества
Тематика контрольных работ
(ч. II)
Понятие системы нормативного регулирования
Соотношение норм права и норм морали
Корпоративные нормы, их особенности и значение
Соотношение норм права и обычаев
Понятие формы (источника) права
Виды нормативно-правовых актов
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
Понятие правотворчества, его принципы и виды
Этапы и стадии правотворческого процесса
Систематизация нормативных актов: понятие и виды
Понятие и признаки правовой нормы
Структура правовой нормы
Классификация норм права
Способы изложения правовых норм в статьях нормативно-правового акта
Понятие системы права, ее структура
Краткая характеристика отраслей российского права
Система права и система законодательства
Непосредственные формы реализации права
Применение права — особая форма реализации нормправа
Стадии применения права
Толкование-уяснение (толкование по способам)
Толкование-разъяснение (толкование по субъекту)
Толкование-интерпретация (толкование по объему)
Пробелы в праве и способы их восполнения
Понятие и структура правосознания
Правовая культура: понятие, функции, виды
Понятие и структура правоотношений
Субъекты правоотношений, их правоспособность и дееспособность
Субъективные права и субъективные юридические обязанности участников правоотношений
Юридические факты и их классификация. Правосознание и правовая культура как средство обеспечения правового воздействия
Правомерное поведение: понятие, структура, виды
Понятие правонарушения, его признаки, состав и виды
Социальные корни (причины) правонарушений
Юридическая ответственность: понятие и виды
Понятие и основные идеи законности
Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком и законностью
Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка
Правовое воздействие и правовое регулирование: понятие и соотношение
Общая характеристика элементов механизма правовогорегулирования
Норма права в механизме правового воздействия
Понятие и характеристика функций права
Перечень тем
и методика написания
курсовых работ
Введение
Курсовая работа — одна из важнейших форм самостоятельного изучения студентами научной литературы, нормативного материала; она дает возможность пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации, оценивать общественные явления и процессы.
Выполнение курсовой работы по теории государства и права помогает студентам вырабатывать навыки логического анализа содержания монографических работ, нормативного материала (особенно статей Конституции России), учебной литературы, развивает умение правильно формулировать и раскрывать теоретические положения, способствует овладению правовой терминологией, возможности высказывать практические рекомендации, предложения, делать самостоятельные выводы, что имеет важное значение для юриста и в конечном счете направлено на более глубокое и прочное усвоение программного материала.
Курсовая работа, кроме того, является одной из форм контроля знаний со стороны преподавателей за учебой студентов, позволяет проверить, насколько успешна их самостоятельная работа, а также отношение к изучаемому предмету.
Методические указания
по подготовке курсовых работ
Курсовая работа по теории государства и права является для студента первым опытом научного исследования, которое представляет собой спланированный трудовой процесс, состоящий из ряда вытекающих одна из другой стадий. Весь процесс написания курсовой работы условно можно разделить на следующие этапы:
а) выбор темы, консультация и составление предварительного плана работы;
б) сбор научной информации, относящейся к теме исследования (прежде всего работа с библиографией), изучение литературы;
в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;
г) обработка материала в целом;
д) уточнение плана работы;
е) оформление курсовой работы, представление ее на кафедру для регистрации и рецензирования;
ж) работа с рецензией и устранение указанных замечаний;
з) защита курсовой работы.
Выбор темы курсовой работы
Студенты должны внимательно ознакомиться с примерной тематикой курсовых работ, имеющейся на кафедре, выбрать тему и сообщить о ней методисту кафедры. Можно предложить свою собственную тему исследования, предварительно согласовав ее с научным руководителем.
Выбор темы определяется уже накопленной студентом суммой знаний по теории государства и права и смежным дисциплинам. При этом можно допустить ошибку, взяться за проблему, которая с первого взгляда может показаться весьма простой, однако в ходе ее раскрытия потребуется довольно высокий уровень теоретических знаний. Б выборе темы помощь может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия.
Конечно, не все темы курсовых работ — одинаковой степени трудности, но с любой из них можно успешно справиться, если помнить о том, что при изучении сложных теоретических вопросов "сразу кое-кого, может быть, и отпугнет трудность изложения, надо предупредить, что этим не следует смущаться, что непонятное на первый раз при чтении будет понято при повторном чтении, или когда вы подойдете к вопросу впоследствии с несколько иной стороны" (В. И. Ленин). Ни один непонятный вопрос темы курсовой работы не должен оставаться без внимания, все они с необходимостью уясняются самостоятельно или с помощью научного руководителя.
Студент, проявив самое серьезное отношение к курсовой работе, правильно распределив время, работая без спешки, планомерно и систематически, обеспечит ее успешное выполнение.
Составление и согласование
плана курсовой работы
Шарль Монтескье в своем трактате "О духе законов" писал: "Я много раз начинал и оставлял этот труд, тысячу раз бросал на ветер уже исписанные мною листы и каждый день чувствовал, что мои руки опускаются от бессилия. Исследуя свой предмет без всякого предварительного плана, я не знал ни правил, ни исключений и если находил истину, то для того, чтобы тут же утратить ее; но когда я открыл мои общие начала, то все, чего я искал, предстало передо мною, и на протяжении двадцати лет я видел, как труд мой возник, рос, развивался и завершился".
Наличие плана курсовой работы позволяет осветить в ней только те вопросы, которые относятся к теме, обеспечить четкость и последовательность в изложении материала, избежать пробелов и повторений, научно организовать самостоятельный труд, в определенной степени сэкономить так необходимое для первокурсника время.
Примерные планы курсовых работ содержатся в методических указаниях по отдельным темам. Выбор темы и составление плана не должны происходить механически. Предварительно необходимо ознакомиться с соответствующим разделом учебника, понять содержание темы, определить ее место и значение в изучаемом курсе теории государства и права.
По согласованию с научным руководителем определяется план работы. Студент может, пользуясь примерным планом, внести в него некоторые изменения или предложить свой план. Для более четкого определения круга вопросов, которые необходимо рассмотреть, каждый раздел плана можно развернуть на более мелкие подвопросы. При этом следует помнить, что излишнее перегружение плана работы множеством вопросов нецелесообразно. Первый признак неправильно составленного плана — повторение одним из вопросов названия всей темы. Каждый отдельный вопрос должен раскрывать только ее часть.
После составления плана работы необходимо согласовать его с научным руководителем. Без такого согласования приступать к раскрытию темы не рекомендуется, так как неудачно составленный план может свести на нет всю последующую работу.
Сбор научной информации по теме,
подготовка библиографии,
изучение литературы
и нормативного материала
В основе успешного выполнения курсовой работы лежит сбор научной информации. По каждой теме рекомендованы основные источники, которые имеются в библиотеке вуза. Для расширения круга источников полезно использовать возможности различных библиотек, в том числе и личных.
Помимо монографической литературы можно почерпнуть полезную информацию из различных журналов: "Государство и право", "Правоведение", "Журнал российского права", "Вестник Конституционного суда", "Вестник МГУ, серия "Право", "Законность", "Право и экономика", "Российская юстиция", "Российский юридический журнал", "Человек и закон", "Человек: преступление и наказание" и периодической печати.
Выбрать источники до 1968 года поможет работа М. Н. Кулажникова "Теория государства и права" (библиографический указатель 1917—1968 гг.). М., 1969.
Информацию о литературе последних лет издания можно получить в библиографических журналах Института Научной информации (ИНИОН) "Зарубежное государство и право" и "Государство и право".
Для подбора и составления списка литературы необходимо внимательно ознакомиться с каталогом библиотеки вуза и учебного кабинета кафедры.
Список используемой литературы должен быть полным и включать основополагающие монографические работы, учебные пособия, нормативный материал и журнальные статьи. После консультации с научным руководителем по отобранным источникам студент приступает к углубленному изучению необходимой литературы.
Анализ собранного материала,
изложение темы
После подбора соответствующей литературы наступает самый важный и ответственный момент в процессе подготовки курсовой работы — чтение и конспектирование литературных источников.
Для того, чтобы получить цельное представление об изучаемой проблеме, начинать подготовку следует с прочтения записи соответствующей лекции или главы в учебнике. Прежде чем делать выписки из монографической литературы, следует прочитать произведение или его законченную часть полностью, уловить основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся у вас планом работы, сделать пометки с помощью закладок, а затем уже приступать к изложению основных положений в специально отведенных для этого тетрадях. Изучение иной специальной литературы, нормативных актов и т. п. проводится в таком же порядке.
Рекомендованные для подготовки курсовых работ источники подобраны с учетом существования различных точек зрения по избранной теме, поэтому не следует увлекаться частым цитированием работы одного (особенно научного руководителя) или нескольких авторов. Следует изучить и рекомендованные журнальные статьи, где отражены новые взгляды на государственно-правовую действительность. Некоторые источники прошлых лет рекомендованы для изучения с целью выработки навыков критического осмысления отраженных в них позиций авторов. При этом необходимо помнить, что и в старых изданиях многие проблемы и категории теории государства и права разработаны с научных позиций и не являются политически и идеологически конъюнктурными. Сопоставление различных суждений — непременное условие выполнения научной работы.
Таким образом, собранная научная информация в процессе подготовки курсовой работы должна отражать имеющиеся взгляды на поставленную проблему, т. е. необходимы элементы научной полемики.
При сборе информации нельзя пренебрегать яркими примерами из художественной и публицистической литературы, что свидетельствует не только о глубине знаний, увлеченности данной проблемой, но и о широком кругозоре.
Особо следует подчеркнуть значение нормативного материала, используемого в курсовой работе.
Каждый студент должен показать свое умение работать с нормативными актами. Ссылки на международно-правовые документы, Конституцию России, законы и подзаконные акты необходимо использовать при аргументации научных положений, которые нашли в них закрепление или требуют нормативной регламентации. При этом сноски на законодательство должны быть точны и сопровождаться указанием полного названия, даты и органа, принявшего данный акт.
Изложение темы должно проводиться в определенных рамках. Во-первых, уточняется категориальный аппарат, на который следует опереться при анализе, четко и конкретно излагается предмет исследования, дается формулировка того или иного теоретического постулата в виде развернутого определения. Например, при рассмотрении места и роли государства в политической системе нужно дать понятие "политическая система". Во-вторых, раскрывается содержание вопроса, показывается роль и значение изучаемого вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. В-третьих, весьма ценным в курсовой работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической деятельности, политической реальности, примерами из юридической практики. В-четвертых, надо писать просто, помня, что вычурный стиль, по общему правилу, скрывает бедность мысли. Профессор А. И. Денисов отмечал, что мнимое глубокомыслие и манерничанье — болезнь, прилипающая, к сожалению, не только к молодым. В-пятых, в работе обязательно должны присутствовать элементы полемики, ибо нельзя развивать новые взгляды иначе как полемически, без этого невозможно представить развитие науки.
Обработка собранного
материала в целом
Обработка материала в целом представляет собой процесс написания курсовой работы "вчерне", иначе говоря, составление ее, т. е. систематизацию и сопоставление различных частей собранного материала, приводящую к уяснению логики всей работы, структурных граней каждого вопроса.
Всю подготовленную информацию можно записывать и накапливать в рабочей тетради или в отдельных папках по каждому разделу плана. Выписки и запись работы в черновом варианте удобно вести на отдельных листах, что дает возможность разрезать их и вносить необходимые изменения.
Целесообразно использовать и возможности компьютера в системе "INTERNET". Собранную информацию можно ввести в компьютер в режиме Word или текстовом редакторе "Лексикон", присвоив имя файлу, соответствующее своей фамилии (латинским шрифтом), а в расширении файла поставить номер своей группы. Для удобства использования и хранения информации желательно иметь личную дискету. В дальнейшем имеющуюся информацию можно обрабатывать, систематизировать, редактировать, размножать, что значительно повышает эффективность работы.
В соответствии с планом работы следует определить пределы каждого вопроса, в котором целесообразно вначале систематизировать категории и понятия, определить их логический ряд. Далее из собранного материала выделяют выписки с различными точками зрения, а затем анализируют, подкрепляют аргументами и примерами и вырабатывают собственную позицию, делают необходимые выводы.
На этом этапе уточняется материал и откладывается в сторону второстепенная или не имеющая отношение к теме исследования информация. Студентам нередко сложно самостоятельно отделить какую-либо информацию и очертить круг изыскания, поэтому на данном этапе необходимо посоветоваться с научным руководителем.
Как правило, курсовую работу выполняют в машинописном варианте, ее объем устанавливается в пределах 1 печатного листа (22 страницы машинописного текста через 2 интервала). Компьютерный вариант работы выполняется через 1,5 — 2 интервала. Как исключение, допускается рукописный вариант. Записи ведутся только на одной правой странице без выделения полей. Левая сторона листа остается свободной для замечаний рецензента. Писать нужно разборчиво, без ошибок, помарок и исправлений. Сокращение слов не допускается.
Курсовая работа в соответствии с планом начинается с введения, где показывается значение избранной темы для государственно-правовой практики, ее место в курсе теории государства и права. Отмечается актуальность, указываются мотивы избрания данной темы, показывается степень ее разработанности в различных трудах ученых. Необходимо также указывать цель и задачи курсовой работы.
В основной части работы логически последовательно раскрываются поставленные вопросы. Прежде всего, необходимо учитывать особенности теории государства и права как методологической дисциплины. В первом вопросе особое внимание обращается на понятия и категории, которые рассматриваются в данной теме. Нужно соблюдать логику изложения, используя основные способы — от общего к частному или от частного к общему. Любой вопрос, как и работа в целом, должен состоять из введения, основной части и заключения (вывода).
В основной части работы показывается глубокое понимание сущности избранной темы, знание используемых источников, умение сопоставлять различные точки зрения. Важно не механическое сопоставление отдельных позиций или их бездоказательная критика, а стремление к тому, чтобы главные моменты были подкреплены теоретическими положениями, фактами и примерами практической деятельности. При добротном владении материалом не возникает излишней необходимости частого цитирования авторов, исчезает фрагментарность изложения.
Поскольку курсовая работа является результатом самостоятельного изучения слушателями избранной темы, она должна быть написана своими словами, содержать необходимые личные обобщения и выводы.
В заключении автор подводит итог сделанной работы, указывает, с какими трудностями пришлось столкнуться при изложении избранной темы, выделяет узловые или вызвавшие интерес проблемы. Следует отметить, какие вопросы имеют практическую значимость для деятельности юридических органов, обеспечения прав человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка. Обобщения и выводы необходимо излагать кратко и своими словами.
Курсовая работа имеет титульный лист, который размещается на обложке. На титульном листе студент указывает название кафедры, темы, свою фамилию и инициалы, номер учебной группы, а также должность, научное звание руководителя.
На первой странице размещается план курсовой работы и указывается, на каких страницах размещены главы, параграфы, подзаголовки.
Каждая страница должна быть пронумерована. Текст каждого раздела курсовой работы начинается с названия и его порядкового номера в соответствии с планом.
Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются цифрами, а в сносках (внизу страниц) указывается цитируемый источник в соответствии с требованиями оформления научного аппарата (см. приложение 3).
В библиографии указывается список использованной литературы, включающий разделы: 1) законодательные и другие официальные материалы; 2} книги; 3) статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных языках.
Б законодательные и другие официальные материалы включаются международные акты, конституции, законы, указы, постановления правительства, приказы министерств, ведомств, государственных комитетов и т. п. в соответствии с установленной последовательностью. В раздел "Книги" включается вся использованная монографическая, публицистическая и другая литература, располагаемая в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора; если работа представляет сборник, научных статей, — то по первой букве его названия. В разделе "Статьи" перечисляются научные работы, опубликованные в журналах, сборниках научных трудов, в периодической печати.
В библиографии указываются все использованные источники, а не только цитируемая по тексту литература. При этом объем источника дается полностью: если это монография, то сколько страниц в этой работе; если это научная статья, то на каких страницах в журнале она размещена. (С образцами оформления титульных листов можно ознакомиться в учебном кабинете кафедры).
Курсовая работа подписывается автором, ставится дата ее завершения и работа сдается для регистрации методисту кафедры.
Устранение указанных
в рецензии замечаний
Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляет собой завершающую часть работы над исследованием и в некоторой степени выступает ее итогом.
Получив письменную рецензию, студент внимательно изучает ее, а также замечания, указанные в тексте работы.
Замечания, требующие письменного дополнения, заносятся на левую сторону страницы или в конец курсовой работы. Отдельные замечания, указанные в рецензии, могут не нуждаться в письменном изложении, а требуют лишь подкрепления аргументами, которые приводятся при защите.
Если содержание работы не соответствует предъявляемым требованиям (не раскрыты вопросы, все переписано из одного источника и т. д.), то курсовая работа направляется на доработку. Только после устранения указанных замечаний и доработки студент допускается к защите.
Получив допуск к защите, студент должен обновить в памяти содержание курсовой работы, выделить узловые вопросы и найти дополнительные аргументы на высказанные замечания.
Защита курсовой работы проводится в, установленные кафедрой сроки и принимается комиссией в составе 2 — 3 преподавателей, включая научного руководителя. В течение 7 — 10 минут, в соответствии с планом, кратко и убедительно излагается содержание работы, делается обзор использованной научной литературы, обобщаются основные выводы, вытекающие из темы исследования. Даются полные и аргументированные ответы на замечания рецензента и заданные в ходе защиты вопросы.
Оценка выставляется с учетом качества выполненной работы и результатов ее защиты. В случае оценки курсовой работы "неудовлетворительно" слушатель должен подготовить работу заново по той же самой теме или другой, по согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой, пройти ту же самую процедуру защиты. Оценка за курсовую работу выставляется в зачетную книжку, а затем с выпиской прилагается к диплому. Студенты, не написавшие курсовую работу, считаются имеющими академическую задолженность.
Примерная тематика
курсовых работ
Предмет и методология теории права и государства.
Развитие и современное состояние теории права и государства.
Происхождение государства и права.
Общая характеристика теорий происхождения государства и права.
Сущность государства: общечеловеческое и классовое начала.
Государственная власть, ее свойства и формы осуществления.
Соотношение права, государства и экономики.
Типология государства.
Социалистический тип государства: действительность и модель.
Тоталитарное государство.
Правовое государство и гражданское общество.
Теория политической системы общества.
Форма государства.
Механизм государства.
Теория разделения властей.
Система правоохранительных органов.
Цели, задачи и функции государства.
Теория прав человека.
Современные подходы к пониманию права.
Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.
Формы (источники) права.
Основные правовые системы современности.
Нормотворчество.
Норма права.
Система права.
Правовые отношения.
Объекты правоотношений.
Субъекты правоотношений.
Реализация норм права.
Толкование норм права.
Механизм правового регулирования.
Правосознание и правовая культура.
Правомерное поведение.
Правонарушение: понятие, признаки.
Юридическая ответственность.
Законность и правопорядок.
Социальные корни правонарушений.
Примерные планы курсовых работ
и литература к ним
Тема 1. Предмет и методология
теории государства и права
ПЛАН:
Введение
Понятие и предмет теории государства и права.
Методология в познании государства и права. Юридические категории и их система.
Значение теории государства и права для подготовки высокопрофессиональных юристов.
Заключение
Литература
Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. М., 1976.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990.
Историческое и логическое в познании государства и права. Л., 1988.
Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований. М., 1986.
Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1987.
Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 1989.
Келле В. Ж., Ковалъзон М. Я. Теория и история. Проблемы теории исторического процесса. М., 1981.
Лазарев В. В. Теория государства и права. Актуальные проблемы. М., 1992.
Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1986.
Леваневский В. А. Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1986.
Ленин В. И. Конспект книги Гегеля "Наука логики" // Поли, собр. соч. Т. 29. С. 202—203.
Ленин В. И. К вопросу о диалектике // Полн. собр. соч. Т. 29. С. 316—322.
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 31—35, 62—64, 69—70.
Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф, Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 5—9.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 426—477.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. Гл. 1.
Общественное сознание и его формы // Предисл. и общ. ред. В. И. Толстых. М., 1986.
Тилле А. А., Швеков Г. В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. М., 1978.
Обсуждение проектов программы по теории государства и права //Гос-во и право. 1994. № 7.
Обсуждение учебника по общей теории права//Гос-во и право. 1994. № 5.
Тихомиров Ю. А. Проблемы сравнительного законоведения / Гос-во и право. 1993. № 8.
Юридическое образование в России в современных условиях: новые подходы и модели // Государство и право. 1993. № 2.
Тема 2. Развитие и современное
состояние теории государства и права
ПЛАН
Введение
Понятие и функции теории государства и права как науки.
Основные этапы развития науки теории государства и права.
Преодоление одностороннего подхода в анализе государства и права.
Заключение
Литература:
Бухарин Н. И. Избранные труды: История и организация науки и техники. Л., 1988. С. 120—233; 314—345.
Денисов Ю. А., Спиридонов А. И. Абстрактное и конкретное в советском правоведении. Л., 1987.
Драма обновления. М., 1990.
Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978.
История политических и правовых учений. 2-е изд. М., 1995.
Капустин М. П. Конец утопии: прошлое и будущее социализма. М., 1990.
Комаров С. А. Советское общенародное государство и личность. Красноярск, 1986.
Кузнецов Э. В. Философия права в России. М., 1989.
Луковская Д. И. Политические и правовые учения: историко-теоретический аспект. Л., 1985.
Лосев А. Ф. Из ранних произведений. Диалектика мифа. М., 1990.
Левченко В. М. Правовая реформа в России. Рязань, 1994.
Мамут Л. С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. М., 1989.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. Гл. 2.
Политические институты и обновление общества. М., 1989.
Право и власть. М., 1990.
Политическая реформа: цели, противоречия, этапы. М., 1990.
Советское государство в условиях развитого социалистического общества. М., 1978.
Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации. М., 1990.
Явич Л. С. Социализм: право и общественный прогресс. М., 1990.
Алексеев С. С. Несколько мыслей о нашей юридической науке // Сов. гос-во и право. 1989. № 5.
Из двух эпох: русская философия права и социальная реальность //Социологические исследования. 1990. № 3.
Лившиц Р. 3. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов // Сов. гос-во и право. 1990. № 10.
Мамут Л. С. Сверим ориентиры: наука о государстве и праве нуждается в радикальном обновлении // Пульс реформ. Юристы и политологи размышляют. М., 1989. С. 89—108.
Советское правовое государство и юридическая наука. Круглый стол // Сов. гос-во и право. 1989. № 3.
Тема 3. Происхождение государства и права
ПЛАН
Введение
1. Общинно-родовой строй: экономические отношения, власть, социальные нормы. Социально-экономические предпосылки возникновения государства.
Возникновение права. Его отличие от социальных норм первобытного общества.
Заключение
Литература:
Байтин М. И. Государство и политическая власть. Саратов, 1979. Гл. III.
Дробышевский С. А. Политическая организация общества и право: историческое место и начало эволюции. Красноярск, 1991.
История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988. Гл. II.
Лазарев В. В. Теория государства и права. Актуальные проблемы. М., 1992. С. 27—35.
Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33. Гл. 1.
Ленин В. И. О государстве // Полн. собр. соч. Т. 39.
Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции. М., 1986.
Филиппов Г. Г. Социальная организация и политическая власть. М., 1995. Гл. II.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч. Т. 21. С. 156—173.
Нерсесянц В. С. Право, человек, история //Сов. гос-во и право. 1986. № 2.
Тема 4. Общая характеристика
теорий происхождения
государства и права
ПЛАН
Введение
Общее и особенное в теориях происхождения государства и права.
Возникновение государства на Древнем Востоке и в Европе.
Общие закономерности возникновения государства и права.
Заключение.
Литература:
Азаркин Н. Н. История политических учений. М., 1994.
Аристотель. Политика. Соч. Т. 4. М., 1992. С. 376—402.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 279—378.
Джон Локк. Два трактата о правлении. Соч. Т. 3. С. 140— Н9. Древние цивилизации. М., 1989.
Дробышевский С. А. Политическая организация общества и право: историческое место и начало эволюции, Красноярск, 1991.
История политических и правовых учений. М., 1995.
Криушин Л. Т, Проблема государства и общества в домарксистской мысли. Л., 1978.
Ленин В. И. Государство и революция // Поли. собр. соч. Т. 33. Гл. 1.
Луковская Д. И. Политические и правовые учения. Историко-теоретический аспект. М., 1983.
Томас Гоббс. О государстве. Соч. Т. 2. С. 129—133.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 21. Гл. IX.
Экимов А. И. Коркунов. М., 1983.
Черниловский 3. М. Гражданское общество. Опыт исследования //Гос-во и право. 1992. № 6.
Тема 5. Сущность государства:
общечеловеческое и классовое начала
ПЛАН:
Введение
Понятие государства,
Методологические подходы при анализе сущности государства.
3. Социальное назначение государства и его функции. Заключение
Литература:
Байтин М. И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972. Гл. II, V.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М, 1990. С. 279—378.
Ленин В. И. Государство и революция // Пол. собр. соч. Т. 33. Гл. I.V.
Ленин В. И. О государстве // Полн. собр. соч. Т. 39.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Соч. 2-е изд. Т. 4.
Маркс К. Критика Готской программы // Соч. 2-е изд. Т. 19.
Петров В. С. Сущность, содержание и формы государства. М., 1971.
Лазарев В. В. Теория государства и права. Актуальные проблемы. М., 1992. С. 36—49.
Бачило И. Л. Факторы, влияющие на государственность // Гос-во и право. 1993. № 7.
Бутенко А. П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Гос-во и право. 1993. № 7.
Лившиц Р. 3. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов // Сов. гос-во и право. 1990. № 10.
Степанов Н. М. Диалектика общечеловеческих и классовых ценностей в конституционном процессе//Сов. гос-во и право. 1990. № 1.
Тихомиров Ю. А. Государственность: крах или воскрешение? // Сов. гос-во и право. 1992. № 9.
Четвернин В. А. Размышления по поводу теоретических представлений о государстве //Гос-во и право. 1992. № 5.
Чиркин В. Е. Три ипостаси государства // Гос-во и право. 1993. № 8.
Тема 6. Государственная власть,
ее свойства и формы осуществления
ПЛАН
Введение
Понятие государственной власти.
Теория разделения властей в государстве.
Соотношение политической и государственной власти. Заключение
Литература:
Аристотель. Политика. Соч. в 4-х т. Т. 4. С. 403—525.
Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1988.
Байтин М. И. Государство и политическая власть. Саратов, 1979. Гл. III.
Витченко А. М. Теоретические проблемы исследования государственной власти. Саратов, 1982.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М, 1990. С. 308—358.
Гобсс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Соч. Т. 2. Гл. XIX, X.
Джон Локк. Соч. в 3-х т. М., 1988. Гл. XI—XV.
Зуев В. И. Власть в системе политологических категорий// Гос-во и право- 1992. № 5.
Низовцев В. В. Государственная власть и политическое отчуждение личности: Автореф. канд. юрид. наук. М., 1994.
Манов Г. Н. Государство и политическая организация общества. М., 1974.
Мушинский В. О. Соотношение политики и права в регулировании социальных интересов // Сов. гос-во и право. 1938. №2.
Право и власть. М., 1990.
Разделение властей и парламентаризм. М., 1993.
Оболенский А. В. Человек и государственное управление. М., 1987.
Дмитриев Ю. А. Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Гос-во и право. 1994. № 7.
Ершов В. В. Место и роль суда з правовом государстве // Правоведение. 1991. № 5.
Исаев И. А. Психологическая концепция власти Н. М. Коркунова //Сов. гос-во и право. 1989. № 9.
Тихомиров Ю. А. Власть в обществе: единство и разделение //Сов. гос-во и право. 1990. № 2.
Черданцев А. Ф. Государственная власть и ее обоснование // Правоведение. 1992. № 2.
Чиркин В. Е. Контрольная власть // Гос-во и право. 1993. №4.
Чиркин В. Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Гос-во и право. 1990. № 8.
Чиркин В. Е. Легализация и легитимация государственной власти //Гос-во и право. 1995. № 8.
Чиркин В. Е. Власть, насилие и социальная справедливость //Сов. гос-во и право. 1991. № 9.
Шахназаров Г. X. Культ личности как вид власти // Пульс реформ. Юристы и политологи размышляют. М., 1989.
Феофанов Ю. Возвращение к истокам (суждение о власти и праве) //Знамя. 1989. № 2.
Тема 7. Соотношение права,
государства и экономики
ПЛАН
Введение
Понятие соотношения экономического базиса и политической надстройки.
Относительная самостоятельность государства.
3. Роль права в становлении рыночных отношений. Заключение
Литература:
Барабашева Я. С.,Венгеров А. Б. Право и распределение. М., 1989.
Денисов Б. А., Зубов А. М., Чугунова И. В. Современное государство и экономика. М., 1988.
Защита прав человека в условиях перехода к рынку // Гос-во и право. 1993. № 6.
Зинченко С. А., Лисневский Э. В. Собственность, политическая власть и право: генезис, соотношение // Гос-во и право. 1992. № 3.
Историческое и логическое в познании государства и права. Л., 1988.
Корелъский В. М. Власть. Демократия. Перестройка. М., 1990.
Ленин В. И. Государство и революция // Поля. собр. соч. Т. 33.
Макаров О. В. Соотношение права и государства // Гос-во и право. 1995. № 5.
Маркс К. К критике политической экономии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 13.
Маркс К. Критика Готской программы // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 19.
Матузов Н. И., Малько А. В. Правовое стимулирование в условиях рыночных отношений // Гос-во и право. 1995. № 4.
Мушинский В. О. Соотношение политики и права в регулировании социальных интересов // Сов. гос-во и право. 1988. № 2.
Некипелов А. Д. О современном кризисе экономической теории социализма // Драма обновления. М., 1990.
Самыкин С. С. Охранительная функция права в сфере экономики. Автореф... дис. канд. юрид. наук. М., 1994,
Тихомиров Ю. А. Закон, стимулы, экономика. М., 1989.
Тихомиров М. Ю. О механизме обеспечения законности в управлении экономикой // Сов. гос-во и право. 1990. № 2.
Толстик В. А. Экономическая функция права и роль органов внутренних дел з ее реализации. Автореф... дис. канд. горид. наук. М., 1990.
Экономическая реформа: поиск решений. М., 1990.
Явич Л. С. Право и общественные отношения. М., 1971.
Тема 8. Типология государства
ПЛАН
Введение
Понятие типологии государства.
Методы типологии государства.
Характеристика основных типов государств. Заключение
Литература:
Алексеев С. С. Перед выбором. Социалистическая идея: настоящее и будущее. М., 1990.
Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990.
Драма обновления. М., 1990.
Исторические типы государства и права. М., 1971.
Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история (проблемы теории исторического процесса}. М., 1981.
Ленин В. И. Государство и революция //Поли. собр. соч. Т. 33. С. 16—32, 36—55, 81—82.
Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 42.
Маркс К. К критике политической экономии //К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 13.
Марченко М. Н. Очерки теории политической системы современного буржуазного общества. М., 1985.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 205— 230.
Рожкова Л. П. Принципы и методы типологии государства и права. Саратов, 1984.
Филиппов Г. Г. Социальная организация и политическая власть. М., 1985.
Бачило И. Л. Факторы, влияющие на государственность // Гос-во и право. 1993. № 7.
Бутенко А. П., Кадочников Т. Т. Становление социалистического общества и казарменный социализм // Вопросы философии. 1990. N° 6.
Тема 9. Социалистический тип государства:
модель и действительность
ПЛАН
Введение
1. Понятие и признаки социалистического государства.
2. Возникновение и развитие социалистического государства.
3. Причины кризиса социалистического государства.Заключение
Литература:
Байтин М. И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972.
Байтин М. И. Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 1979.
Бутенко А. П., Кадочников Т. Т. Становление социалистического общества и казарменный социализм //Вопросы философии. 1990. № 6.
Бутенко А. П. Политическая власть и борьба за нее при социализме // Сов. гос-во и право. 1989. № 3.
Драма обновления. М., 1990.
Демократизация советского общества. Истоки, проблемы, решения. М., 1989.
Комаров С. А. Советское общенародное государство и личность. Красноярск, 1986.
Косицин А. П. Социалистическое государство. Закономерности возникновения и развития. М., 1970.
Курашвили,Б. П. Модели социализма //Сов. гос-во и право. 1989. № 8.
Курашвили Б. П. Новый социализм. К возрождению после катастрофы. М., 1997.
Ленин В. И. Государство и революция // Поли. собр. соч. Т. 33.
Ленин В. И. Очередные задачи советской власти //Поли, собр. соч. Т. 36.
Ленин В. И. К истории вопроса о диктатуре // Поли. собр. соч. Т. 45.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч. 2-е изд. Т. 4.
Маркс. К. Классовая борьба во Франции // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 7.
Маркс К. Письмо Иосифу Вейдемейеру от 5 марта 1852 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 28.
Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое государство. М., 1972.
Механизм торможения. Истоки, действие, пути преодоления. М., 1988.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991.
Социализм: между прошлым и будущим. М., 1989.
Социалистическое правовое государство. М., 1989.
Тема 10. Тоталитарное государство
ПЛАН
Введение
Понятие и признаки тоталитарного государства.
Взаимоотношение государства и личности в тоталитарном государстве.
3. Причины возникновения тоталитарных государств. Заключение.
Литература:
Аристотель. Политика. Сочинения в 4-х т. Т. 4. С. 403— 443.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 279—377.
Гозман Л. Я., Эткинд А. М. Люди и власть; от тоталитаризма к демократии // В человеческом измерении. М., 1989.
Желев И. С. Фашизм. Тоталитарное государство. М., 1991.
Истина... и только истина! Пять бесед о судебно-правовой реформе. М., 1990. С. 22—39.
Капустин М. П. Конец утопии: прошлое и будущее социализма. М., 1990.
Кара-Мурза С. Интеллигенция на пепелище России. М., 1997.
Коэн С. Большевизм и сталинизм // Вопросы философии. 1989. № 7.
Ленин В. И. К истории вопроса о диктатуре // Полн. собр. соч. Т. 45.
Ленин В. И. Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата //Полн. собр. соч. Т. 39.
Ленин В. И. Конспект речи на X Всероссийском съезде Советов //Полн. собр. соч. Т. 45.
Мазуров И. В. Фашизм как форма тоталитаризма // Общественные науки и современность. 1993. № 5.
Макиавелли Н. Государь. М., 1990.
Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 года // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 42.
Маркс К. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 1.
Права человека в истории человечества и в современном мире. М., 1990.
Природа тоталитарной власти. Круглый стол //Социологические исследования. 1989. № 5.
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
Тема 11. Правовое государство
и гражданское общество
ПЛАН
Введение
Понятие и принципы правового государства.
Развитие идеи правового государства в России.
Условия формирования правового государства. Заключение
Литература:
Азаркин Н. М. Монтескье. М., 1988.
Аристотель. Сочинения. В 4-х т, Т. 4. С. 403—443.
Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1988.
Батурин Ю. М., Лившиц Р. 3. Социалистическое правовое государство: от идеи к осуществлению. М., 1989.
Гоббс Т. О государстве. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. М., 1991.
Джон Локте. Сочинения: В 3-х т. М., 1988.
Дмитриев Ю. А. Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Гос-во и право. 1994. № 7.
Коваленко А. И. Правовое государство: концепции и реальность. М., 1993.
Лазарев Б. М. Что такое правовое государство? М., 1990.
Левченко В. М. Правовая реформа в России. Рязань, 1994.
Малько А. В. Государство: проблемы правового ограничения //Теория политики (общие вопросы). Саратов, 1994.
Малько А. В. Правовое государство//Правоведение. 1997. №3.
Манов Г. Н. Социалистическое правовое государство: проблемы и перспективы // Сов. гос-во и право. 1989. № 6.
Манов Г. Н. Правовое государство и советский федерализм // Сов. гос-во и право. 1991. № 1.
Манохин В. М. Правовое государство и проблемы управления по усмотрению // Сов. гос-во и право. 1990. № 1.
Мартышин О. В. Несколько тезисов о перспективах правового государства в России//Государство и право. 1996. № 5.
Мушинский В. О. Правовое государство и правопонима-ние //Сов. гос-во и право. 1990. № 2.
Нерсесянц В. С. Правовое государство: история и современность //Вопросы философии. 1989. № 2.
Одинцова А. В. Гражданское общество: взгляд экономиста // Гос-во и право. 1992. № 8.
Петрова К. В. О естественном и позитивном праве // Гос-во и право. 1995. № 2.
Право и власть. М., 1990.
Скакун О. Ф. Теория правового государства в дореволюционной России // Сов. гос-во и право. 1990. № 2.
Социалистическое правовое государство. Проблемы и суждения. М., 1989.
Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации. М., 1990.
Черниловский 3. М. Гражданское общество: опыт исследования //Гос-во и право. 1992. № 6.
Чиркин В. Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Гос-во и право. 1990. № 8.
Тема 12. Теория политической системы общества
ПЛАН
Введение
Понятие политической системы.
Государство и личность в политической системе.
Основные направления развития политической системыроссийского общества.
Заключение
Литература:
Дмитриев Ю. А., Толмаков В. Н. Россия: становление многопартийности. М., 1990.
Зуев В. И. Власть в системе политологических категорий// Гос-во и право. 1992. № 5.
Комаров С. А. Личность в политической системе российского общества (политико-правовое исследование). Саранск, 1995.
Кузьмин Э. Л. Демократия: некоторые вопросы теории, методологии и практики. М., 1986.
Лапаева В. В. Становление многопартийности в России // Гос-во и право. 1995. № 8.
Лобер В. Л. Демократия от зарождения идеи до современности. М., 1991.
Маков Г. Н. Государство и политическая организация общества. М., 1974.
Мартышин О. В. Российская Конституция 1993 г. и становление новой политической системы // Гос-во и право. 1994. № 10.
Марченко М. Н. Очерки теории политической системы современного буржуазного общества. М., 1985.
Мушинский В. О. Основные этапы развития советской политической системы // Сов. гос-во и право. 1988. № 9.
Основы теории политической системы. М., 1985.
Политическая реформа: цели противоречия, этапы. М., 1990.
Проблемы конституционного развития России на современном этапе / Под ред. С. А. Комарова. Рязань, 1994.
Шабров О. Ф. Политическая система: демократия и управление обществом // Гос-во и право. 1994. № 5.
Чиркин В. Е. Глобальные модели политической системы современного общества: индекс эффективности // Гос-во и право. 1982. № 5.
Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государстве. М., 1998.
Тема 13. Форма государства
ПЛАН
Введение
Понятие формы государства.
Форма правления: понятие и виды.
Форма государственного устройства: понятие и виды.
Государственный (политический) режим: общая характеристика.
Заключение
Литература:
Аристотель. Политика. Соч. Т. 4. С. 403, 525.
Байтин М. И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972.
Гоббс Т. О государстве. Соч. Т. 2. С. 134—154; 250—259.
Джон Локк. Два трактата о правлении. Соч. Т. 3. С. 337— 338; 365-384.
Ермаков А. П. Теория формы государства в советской юридической науке: Автореф... канд. юрид. наук. М., 1985.
Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. М., 1970.
Основы государства и права /Под ред. С. А. Комарова. М., 1998.
Петров В. С. Сущность, содержание и форма государства. Л., 1971.
Рожкова Л. П. Принципы и методы типологии государства и права. Автореф... дис. канд. юрид. наук. Саратов, 1980.
Становление новой государственности России: Федеративный договор // Гос-во и право. 1992. № 7.
Чиркин В. Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // Гос-во и право. 1994. № 1.
Чиркин В. Е. Модели современного федерализма // Гос-во и право. 1994. № 8—9.
Чистяков О. И. О национальном государственном размежевании в период становления Российской Федерации // Сов. гос-во и право. 1991. № 12.
Тема 14. Механизм государства
ПЛАН
Введение
Понятие механизма государства.
Понятие и признаки государственного органа.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Заключение
Литература:
Конституция Российской Федерации 1993 г. Гл. 1, 2, 4—7.
Закон Российской Федерации "О милиции" от 18 апреля 1991 г. //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16.
Аристотель. Политика. Соч. Т. 4. С. 510—525.
Ардашкин В. Д. К теории правоохранительного механизма // Правоведение. 1988. № 2
Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1988.
Вельский К. С. Концепция реформы государственной службы в России // Гос-во и право. 1994. № 4.
Братко А. Г. Правоохранительная система: Автореф... дис. докт. юрид. наук. М., 1991.
Ершов В. В. Суд в системе органов государственной власти // Гос-во и право. 1992. № 8.
Ершов В. В., Халдеев А. С. Проблемы рассмотрения уголовных дел судом присяжных // Гос-во и право. 1994. № 2.
Кудрявцев Ю. В. Конституционный суд России: опыт и проблемы //Гос-во и право. 1994. № 1.
Ленин В. И. Как нам реорганизовать Рабкрин // Полн. собр. соч. Т. 45.
Ленин В. И. Лучше меньше, да лучше // Полн. собр. соч. Т. 45.
Оболонский А. В. Человек и государственное управление. М, 1987.
Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994. С. 192—194; 235—288.
Основы государства и права /Под ред. С. А. Комарова. М., 1997.
Органы внутренних дел в механизме формирования правового государства. Уфа, 1991.
Мальцев Г. Разделение властей и парламентаризм в России //Народный депутат. 1993. № 3.
Рудяков Н. М. Органы внутренних дел в системе правоохранительных органов советского государства. Хабаровск, 1990.
Рудинский Ф. М. Бюрократизм и проблемы его искоренения // Сов. гос-во и право. 1984. № 5.
Тема 15. Теория разделения властей
ПЛАН
Введение
Понятие системы разделения властей в государстве.
Законодательная власть.
Исполнительная власть.
Судебная власть. Заключение
Литература
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Комментарий Конституции Российской Федерации. М., 1994.
Азаркин Н. М. Монтескье. М., 1988.
Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 4. С. 403—443.
Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1988.
Бойков А. Д. Судебная реформа: ориентиры и просчет // Гос-во и право- 1994. № 6.
Витченко А. М. Теоретические проблемы исследования государственной власти. Саратов, 1982.
Гоббс Т. О государстве. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. М., 1991.
Ершов В. В. Суд в системе органов государственной власти // Гос-во и право. 1992- № 8.
Ершов В. В. Место и роль суда в правовом государстве // Правоведение. 1991. № 5,
Кудрявцев Ю. В. Конституционный суд России: опыт и проблемы //Гос-во и право. 1994. № 1.
Локк Д. Сочинения; В 3-х т. М., 1988.
Малько А. В. Государство: проблемы правового ограниче-ния//Теория политики (общие вопросы). Саратов, 1994.
Право и власть. М., 1990.
Разделение властей и парламентаризм. М., 1995.
Социалистическое правовое государство. Проблемы и суждения. М., 1989.
Тихомиров Ю. А. Власть в обществе: единство и разделение //Сов. гос-во и право. 1990. № 2.
Туманов В. А. Права человека и исполнительная власть // Сов. гос-во и право. 1990. № 2.
Чиркин В. Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Гос-во и право. 1990. № 8.
Тема 16. Система правоохранительных органов
ПЛАН
Введение
Понятие системы правоохранительных органов.
Место правоохранительных органов в механизме российского государства.
Общая характеристика деятельности правоохранительных органов.
Заключение
Литература:
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Ардашкин В. Д. К теории правоохранительного механизма //Правоведение. 1988. № 2.
Братко А. Г. Правоохранительная система (вопросы теории). М-, 1991.
Карташов В. Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. Саратов, 1989.
Никифоров А. С. Контроль над преступностью в России // Гос-во и право. 1994. № 5.
Ольков С. Г. Философия преступности. Тюмень, 1994.
Панченко П. Я. Правоохранительная деятельность: проблемы "деполитизации" и ее гарантии // Гос-во и право. 1993. № 9.
Савчук А. Л. Роль органов внутренних дел в укреплении законности и охране прав граждан в сфере предпринимательства: Автореф... дис. канд. юрид. наук. Киев, 1992.
Стахов Я. Г. Организационно-правовые основы взаимодействия органов внутренних дел с другими правоохранительными органами: Автореф... дис. канд. юрид. наук. М, 1991.
Цуканов А. Н, Социальное обслуживание граждан органами внутренних дел: Автореф... дис. канд. юрид. наук. М., 1993.
Тема 17. Цели, задачи и функции государства
ПЛАН
Введение
Понятие функции государства.
Эволюция функций российского государства.
Классификация функций российского государства.
Правовые формы осуществления функций государства. Заключение
Литература:
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Актуальные проблемы теории и практики правоохранительной деятельности. Н. Новгород, 1993.
Ардашкин В. Д. К теории правоохранительного механизма // Правоведение. 1988. № 2.
Вельский К. С. О концепции реформы государственной службы в России //Гос-во и право. 1994. № 4.
Венгеров А. Б, Теория государства и права. М. 1994.
Вопросы совершенствования нормативного регулирования деятельности органов внутренних дел. Уфа, 1991.
Деруян Н. Г. Экологическая безопасность в механизме природоохранительной функции государства: Автореф... дис. канд. юрид. наук. Одесса, 1991.
Лазарев В. В. Теория государства и права. М., 1992.
Морозова Л. А. Функция Российского государства на современном этапе // Гос-во и право. 1993. № 4,
Общая теория права и государства/Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994.
Панченко П. Н. Правоохранительная деятельность: проблемы деполитизации и ее причины // Гос-во и право. 1993. № 9.
Становление правового государства в Российской Федерации и функции прокуратуры // Гос-во и право. 1994. № 5.
Толкачев К. Б.,Хабибулин А. Г. Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан. Уфа, 1991.
Шестаев И. Г. Функции и структура государства. М., 1992.
Шалумов М. С. Функции прокуратуры // Гос-во и право. 1995. № 6.
Тема 18. Теория прав человека
ПЛАН
Введение
Понятие прав человека.
Права и свободы человека и гражданина. Юридические обязанности.
Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина.
Заключение
Литература:
Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Закон Российской Федерации "О милиции" от 18 апреля 1991 г. //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16.
Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. М., 1988.
Анисимов П. В. Соблюдение прав человека как элемент правовой культуры сотрудников органов внутренних дел: Ав-тореф... дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1993.
Бахин С. В. О классификации прав человека, провозглашенных в международных соглашениях // Правоведение. 1991. № 2.
Бережнов А. Г. Права личности: некоторые вопросы теории. М., 1991.
Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990.
Гоббс Т. Сочинения. В 2-х т. Т. 2.
Гукасян Р. Е. Концепция слияния прав и обязанностей и административно-командные методы управления // Сов. гос-во и право. 1989. № 2.
Дюрягин И. Я. Гражданин и закон (о защите прав и законных интересов граждан). М., 1989.
Лотос Д. Сочинения: В 3-х т. М., 1988.
Комаров С. А. Личность в политической системе российского общества (политико-правовое исследование). Саранск, 1995.
Комаров С. А, Советское общенародное государство и личность. Красноярск, 1986.
Кудрявцев В. Н. Лукашова Е. А. Новое политическое мышление и права человека // Вопросы философии. 1990. № 5.
Кучинский В. А. Личность. Свобода. Право. М., 1978.
Малъко А. В. Об ограничениях прав и свобод человека и гражданина в проекте Конституции Российской Федерации// Гос-во и право. 1993. № 3.
Матузов Я. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.
Мюллерсон Р. А. Права человека; идеи, нормы, реальность. М., 1991.
Общая теория прав человека /Под ред. Е. А. Лукашевой. М., 1997.
Права человека в истории человечества и в современном мире. М„ 1989.
Соловьев Э. Ю. Личность и право //Вопросы философии. 1989. № 8.
Толкачев К, Б.,Хабибулин А. Г. Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан. Уфа, 1991.
Тема 19. Современные подходы к пониманию права
ПЛАН
Введение
1. Теоретические основы правопонимания в юриспруденции.
2. "Нормативный" и "социологический" подход к праву.
Заключение
Литература:
Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд. М., 1995.
Власть и право. Из истории русской правовой мысли. Л., 1990.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990.
Денисов Ю. А., Спиридонов Л. И. Абстрактное и конкретное в советском правоведении. М., 1987.
Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований. М., 1986.
Кудрявцев В. И. О правопонимании и законности // Гос-во и право. 1994. № 3.
Лазарев В. В. Теория права. Актуальные проблемы. М., 1992.
Левченко В. М. Правовая реформа в России. Рязань, 1994.
Лейст О. Э. Три концепции права // Сов. гос-во и право. 1991. № 12.
Лившиц Р. 3. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов//Сов. гос-во и право. 1990. № 10.
Лившиц Р. 3. Право и закон в социалистическом правовом государстве //Сов. гос-во и право. 1989. № 3.
Лившиц Р. 3. Теория права. М., 1994.
Маркс К. Критика гегелевской философии права // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 1.
Мицкевич А. В. Общее и "нормативное" понятие права и его место в марксистском правопонимании // Сов. гос-во и право. 1988. № 6.
Мушинский В. О. Правовое государство и правопонима-ние //Сов. гос-во и право. 1990. № 2.
Нерсесянц В. С. Право: многообразие определений и единство понятия // Сов. гос-во и право. 1983. № 10.
Яерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983.
Общая теория права: Курс лекций/ Под общ. ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 1993.
Соколов Я. Я. Профессиональное сознание юриста. М., 1988.
Явич Л. С. Сущность права. Л., 1985.
Тема 20. Право в системе
нормативного регулирования
общественных отношений
ПЛАН
Введение
Понятие системы нормативного регулирования.
Нравственные начала в праве.
Формы взаимодействия и возможность противоречий права и морали.
Заключение
Литература:
Агешин Ю. Л. Политика, право, мораль. М., 1982.
Баранов В. М. Истинность норм советского права: проблемы теории и практики. Саратов, 1989,
Белявский А. В. Право и совесть. М., 1978.
Библия. Книга Священного писания Ветхого и Нового завета. Л., 1990.
Дюрягин И. Я. Право и управление. М., 1981.
Кузьмин И. Ф. Общие проблемы права в условиях научно-технического прогресса. М., 1986.
Коран. М.. 1976.
Лукашева Е. А. Право, мораль, личность. М., 1986.
Мальцев Г. В. Социальная справедливость и право. М., 1977.
Матузов Н. И. Право в системе социальных норм //Правоведение. 1996. № 2.
Неновски He.no. Право и ценности. М., 1987.
Нерсесянц В. С. Наш путь к праву: от социализма к циви-лизму. М„ 1992.
Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции. История и современность. М., 1986.
Ошеров М. С., Спиридонов Л. И. Общественное мнение и право. Л., 1985.
Поляков С. Б. Противоречия социальных норм (на материале деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений): Автореф... дис. канд. юрид. наук. М., 1990.
Правовая информатика и кибернетика. М., 1993.
Рабинович Я. М. Социалистическое право как ценность. Львов, 1985.
Радько Т. Н. Социальные функции советского права. Волгоград, 1971.
Рассолов М, М. Проблемы управления и информации в области права. М., 1991.
Халфина Р. О. Диалектические противоречия и право // Сов. гос-во и право. 1988. № 1.
Халфина Р. О. Право как средство социального управления. М., 1988.
Экимов А. И. Справедливость и социалистическое право. М., 1980.
Явич Л. С. Право и общественные отношения. М., 1971.
Явич Л. С. Сущность права. Л., 1985.
Тема 21. Формы (источники) права
ПЛАН
Введение
Понятие форм (источников) права.
Виды нормативно-правовых актов.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Заключение
Литература:
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Бабаев В. К. Теория современного советского права. Н. Новгород, 1991.
Библия. Книга Священного писания Ветхого и Нового завета. Л., 1990.
Васильев А. М. Правовые категории, М., 1976,
Васильев Р. Ф. Акты управления (значение, проблема исследований). М., 1987.
Дроздов Г. В. Правовая природа разъяснений закона высшими органами судебной власти // Сов. гос-во и право. 1992. № 1.
Зивс С. Л. Источники права. М., 1981.
Зыкин Н. С. Обычай в советской правовой доктрине // Сов. гос-во и право. 1992. № 3.
Коран. М., 1976.
Крылов Б. С., Михалева Н. А. Новая Конституция суверенной России. М., 1994.
Левченко В. М. Правовая реформа в России. Рязань, 1994.
Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М. И, Байтина и. В. К. Бабаева. Саратов, 1987.
Муромцев Г. И. Источники права // Правоведение. 1992. №2.
Розин Л. М. Нормативные и правоприменительные акты органов внутренних дел. М., 1969.
Сазонов Б. И. Социальные, организационные и правовые основы механизма действия закона // Сов. гос-во и право. 1993. № 1.
Теоретические проблемы республиканской конституции// Сов. гос-во и право. 1992. № 2.
Тихомиров Ю. А. Закон и формирование гражданского общества // Сов. гос-во и право. 1991. № 8.
Тихомиров Ю. А. Теория закона. М., 1982.
Шебанов А. Ф. Формы советского права. М., 1968.
Явич Л. С, Право и общественные отношения. М., 1971.
Явич Л. С. Сущность права. Л., 1985.
Яковлев В. Ф. Правовая реформа: тенденции и перспектива // Сов. гос-во и право. 1990. № 4.
Тема 22. Основные правовые системы современности
ПЛАН
Введение
Понятие правовой системы.
Англо-саксонская и романо-германская правовые системы.
Российская правовая система. Заключение
Литература:
Гинзбургс О. Д. Соотношение международного и внутригосударственного права в СССР и России // Гос-во и право. 1994. № 3.
Давид Репе. Основные правовые системы современности. М., 1988.
Денисов Ю. А., Спиридонов Л. И. Абстрактное и конкретное в советском правоведении, М., 1987.
Васильев А. М. Правовые категории. М., 1976.
Зивс С. Л. Источники права. М., 1981.
Левченко В. М. Правовая реформа в России. Рязань, 1994.
Лившиц Р. 3. Право и закон в социалистическом правовом государстве // Сов. гос-во и право. 1989. № 3.
Лукашук И. И. О применении международного права судами России //Гос-во и право. 1994. № 2.
Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 525-— 539.
Право и власть. М., 1990.
Правовая система Австралии. М., 1988.
Правовая система социализма. Кн. 1. М., 1986; Кн. 2. М., 1987.
Саидав А. X. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. М., 1993.
Синюков В. Н. Российская правовая система. Саратов, 1994.
Судебная практика в советской правовой системе /Под ред. С. Н.Братуся. М., 1975.
Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996.
Явич Л. С. Сущность права. Л., 1985.
Тема 23. Нормотворчество
ПЛАН
Введение
Понятие и принципы нормотворчества.
Этапы и стадии правотворческого процесса.
Виды нормотворчества.
Юридическая техника. Заключение
Литература:
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 8.
Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. "О порядке опубликования и вступлении в силу указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" //Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 8.
Бойков А. Д., Карпец И. И. О законотворчестве судебной власти и правосудии // Гос-во и право. 1992. № 11.
Власенко Н. А. Логико-структурные дефекты советского права // Правоведение. 1991. № 3.
Дубов И. А. Законодательная инициатива: проблемы и пути совершенствования // Сов, гос-во и право, 1992, № 10.
Дрейшев Б. В. Проблема обеспечения качества закона // Правоведение. 1988. № 4.
Кузьмин Н. Ф., Потемкин С. В. Закон о законах: проблема издания и содержания // Сов. гос-во и право. 1989. № 12.
Малков В. П. Опубликование и вступление в силу федеральных законов и иных нормативно-правовых актов // Гос-во и право. 1995. № 5.
Медведева А. М. Правовое регулирование действия закона во в времени // Гос-во и право. 1995. № 3.
Поленина С. В.,Лазарев Б. М.,Лившиц Р. 3.,Козлов А. В., Глушко Е. К. Инициативный проект Федерального закона о законах и иных нормативно-правовых актах РФ // Гос-во и право. 1995. № 3.
Правовой эксперимент и совершенствование законодательства. М., 1988.
Розин Л. М. Нормативные и правоприменительные акты органов внутренних дел. М., 1979.
Силъченко Н. В. Количественное соотношение между видами актов и проблемы теории закона // Сов. гос-во и право. 1988. № 2.
Силъченко Н. В. Границы деятельности законодателя // Сов. гос-во и право. 1991. № 8.
Тихомиров Ю. А. Теория закона. М., 1982.
Тихомиров Ю. А. Действие закона. М., 1992.
Эффективность правовых норм. М., 1980.
Юридическая процессуальная форма. Теория и практика. М., 1976.
Язык закона / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 1990.
Явич Л. С. Сущность права. Л., 1985.
Тема 24. Норма права
ПЛАН
Введение
Понятие и признаки нормы права.
Структура правовой нормы, ее элементы.
Способы изложения норм права в статьях нормативных актов.
Заключение
Литература:
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1981.
Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989.
Бабаев В. К. О структуре юридической нормы // Труды Горьковской В.Ш. МВД СССР. Горький, 1976.
Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978.
Баранов В. М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. Саратов, 1989.
Кудрявцев Ю. В. Норма права как социальная информация. М., 1981.
Кулапов В. Л. Рекомендательные нормы советского права. Саратов, 1987.
Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М, 1981.
Лучин В. О. Процессуальные нормы в советском государственном праве. М., 1976.
Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права. Воронеж, 1990.
Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М. И. Бай-тина и В. К. Бабаева. Саратов, 1987.
Основин В. С. Особенности конституционных норм // Сов. гос-во и право. 1979. № 4.
Слободчиков Н. А. Норма права. Виды правовых норм, регулирующих деятельность органов внутренних дел. Минск, 1992.
Чернобелъ Г. Т. Структура норм права и механизм их действия (логические аспекты) //Правоведение. 1983. № 6.
Эффективность действия правовых норм. Л., 1977.
Тема 25. Система права
ПЛАН
Введение
Понятие системы права и ее элементы.
Отрасли и институты права.
Краткая характеристика отраслей российского права. Заключение
Литература:
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Алексеев С. С. Теория права. М., 1995.
Алексеев С. С. Общая теория права. М., 1982.
Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975.
Бабаев В. К. Теория современного советского права. Н. Новгород, 1991.
Васильев А. М. Правовые категории. М., 1976.
Гинзбургс Д. Ж. Соотношение международного и внутригосударственного права в СССР и России // Гос-во и право. 1994. № 3.
Законодательство Российской Федерации: теоретические вопросы, проблемы и перспективы. Круглый стол //Гос-во и право. 1992. № 10.
Левченко В. М. Правовая реформа в России. Рязань, 1994.
Лившиц Р. 3. Теория права. М., 1994.
Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права. Воронеж, 1990.
Советское законодательство: пути перестройки. М., 1989.
Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности. Спб., 1991.
Трунцевский Ю. В. Нормы международного права как источник Российского уголовного права: Автореф... канд. юрид. наук. Рязань, 1995.
Яковлев В. Ф. Правовая реформа: тенденции и перспектива // Сов. гос-во и право. 1990. № 4.
Тема 26. Правовые отношения
ПЛАН
Введение
1. Понятие правоотношений и их классификация.
Структура и содержание правоотношения.
Юридические факты. Фактический состав. Заключение
Литература:
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1988.
Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд. М., 1995.
Бурлай Е, В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. Киев, 1987.
Варламова В. И. Правоотношения: философский и юридический подходы //Правоведение. 1991. № 4.
Васильев А. М. Правовые категории. М., 1976.
Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. М., 1981.
Дудин А. П. Объект правоотношения. Саратов, 1980.
Дудин А. П. Диалектика правоотношения. Саратов, 1983.
Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве, М., 1984.
Исаков В. Б. Юридический состав в механизме правового регулирования. Саратов, 1980.
Кропачев Н. М., Прохоров В. С. О понятии правовых отношений //Правоведение. 1985. № 3.
Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994.
Малько А. В. Механизм правового регулирования //Правоведение. 1996, № 6.
Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.
Меркулов В. В, Гражданское правоотношение. Рязань, 1994.
Мицкевич А. В. Правоотношение в системе юридического регулирования общественных отношений // Труды ВЮЗИ. М., 1978.
Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права. Воронеж, 1990.
Пашуканис Е. Б. Избранные произведения по общей теории права. М., 1981.
Протасов В. Н. Правоотношение как система. М., 1991.
Ткаченко Ю. Г, Методологические вопросы теории правоотношений. М., 1980.
Халфина Р. О, Общее учение о правоотношении. М., 1974.
Тема 27. Объекты правоотношений
ПЛАН
Введение
Понятие объекта правоотношений.
Виды объектов правоотношений.
Теоретические проблемы классификации объекта правоотношений.
Заключение
Литература:
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1988.
Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. М., 1981.
Гревцов Ю. И. Правовые отношения и осуществление права. Л, 1987.
Дудин А. П. Объект правоотношения. Вопросы теории, Саратов, 1980.
Основные группы правоотношений, возникающих в деятельности органов внутренних дел. Караганда, 1985.
Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980,
Объект и результат гражданского правоотношения, Томск, 1980.
Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений, М., 1980.
Рыбаков В. А. Новый гражданский кодекс Российской Федерации. Рязань, 1995.
Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
Тема 28. Субъекты правоотношений
ПЛАН
Введение
Понятие и юридические свойства субъектов правоотношений.
Правосубъектность.
3. Виды субъектов правоотношений. Заключение
Литература:
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982.
Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985.
Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. Л., 1987.
Кучинский В. А. Личность. Свобода. Право. М., 1978.
Курицин Б. М. Развитие прав и свобод в Советском; государстве. М., 1983.
Лукашева Е. А. Социалистическое право и личность. М., 1987.
Матузов И. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.
Международная защита прав и Свобод человека: сборник документов. М., 1990.
Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991.
Петрова К. В. О естественном и позитивном праве // Гос-во и право. 1995. № 2.
Тема 29. Реализация норм права
ПЛАН
Введение
Реализация норм права: понятие и формы.
Применение норм права как особая форма реализации норм права.
3. Стадии применения норм права. Заключение
Литература:
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Алексеев С. С. Теория права. М., 1995.
Баранов В. М. Истинность норм советского права. Саратов, 1989.
Дюрягин И. Я. Применение норм советского права. Свердловск, 1976.
Дюрягин И. Я. Право и управление. М., 1981. Гл. IV—VI.
Коренев А. П. Нормы административного права и их применение. М., 1987.
Лазарев В. В. Применение советского права. Казань, 1972.
Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. Казань, 1974.
Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975.
Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права. Казань, 1982.
Лазарев В. В., Левченко И. П. Правоприменительная деятельность органов внутренних дел. М., 1989.
Мостков М. К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988.
Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994,
Осипов А. В. Понятие и характерные черты соблюдения норм права // Вопросы теории государства и права. Саратов, 1998. С. 72—82.
Правоприменение в советском государстве. М., 1985.
Протасов В. Н. Юридическая процедура. М., 1991.
Разин Л. М. Нормативные и правоприменительные акты органов внутренних дел. М., 1969.
Фаткуллин Ф. Н., Чулюкин Л. Д. Социальная ценность и эффективность правовой нормы. Казань, 1977.
Черданцев М. К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988.
Черкасов А. Д. Органы внутренних дел как субъекты применения права // Вопросы теории государства и права. Саратов, 1986.
Халфина Р. О. Необходимые условия действенности права // Сов. гос-во и право. 1990. № 3.
Тема 30. Толкование норм права
ПЛАН
Введение
Толкование норм права: понятие и необходимость.
Виды толкования норм права.
Акты толкования норм права. Заключение.
Литература:
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Алексеев С. С. Теория права. М., 1995.
Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм. М., 1976.
Вопленко Н. Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов, 1983.
Дроздов Г. В. Правовая природа разъяснений закона высшими органами судебной власти // Сов. гoc-во и право. 1992. № 1.
Дюрягин И. Я. Применение норм советского права. Свердловск, 1976.
Дюрягин Н. Я. Право и управление. М., 1981. Гл. IV—VI.
Коренев А. П. Нормы административного права и их применение. Л., 1987.
Лазарев В. В. Применение советского права. Казань, 1972.
Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. Казань, 1974.
Лазарев В. В. Пробелы в праве. М., 1969.
Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975.
Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права. Казань, 1982.
Маликов М. К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988.
Правоприменение в Советском государстве. М., 1985.
Розин Л. М. Нормативные и правоприменительные акты органов внутренних дел. М., 1969.
Самощенко И. С., Сырых В. М. Диалектика и методы толкования права // Труды ВНИИСЗ. Т. 6. Проблемы совершенствования законодательства. М., 1976.
Спасов Б. Б. Закон и его толкование. М., 1986.
Тимофеев М. С. Место и роль толкования права в деятельности органов внутренних дел; Автореф... дис. канд. юрид. наук. М., 1980.
Черданцев А. Ф. Толкование советского права. М., 1979.
Халфина Р. О. Необходимые условия действенности права // Сов. гос-во и право. 1990. № 3.
Юсупов В. А. Правоприменительная деятельность органов управления. М., 1979.
Тема 31. Механизм правового регулирования
ПЛАН
Введение
1. Понятие, содержание и методы правового регулирования.
Структура механизма правового регулирования.
Эффективность правового регулирования. Заключение
Литература:
Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М, 1966.
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982.
Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд. М., 1995.
Гойман В. И. Действие права (методологический анализ). М., 1992.
Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М., 1972.
Горшенев В. М., Шахов И. В. Контроль как правовая форма деятельности. М., 1987.
Кудрявцев В. Н. Правомерное поведение: норма и патология. М., 1982.
Лазарев Б. В., Попов Л. Л., Розин Л. М. Правовые основы обеспечения охраны общественного порядка. М., 1987.
Лазарев В. В. Теория государства и права. М., 1992.
Матузов Н. И. Личность. Право. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972.
Малько А. В. Льготы в праве: общетеоретический аспект// Правоведение. 1996. № 1.
Малько А. В. Поощрение как правовое средство //Правоведение. 1996. № 3.
Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972.
Правовая система социализма. Функционирование и развитие. Кн. 2. М., 1987.
Рабинович П. М. Социалистическое право как ценность. Львов, 1985.
Топорник Б. Н. Конституционная реформа — путь к правовому государству // Сов. гос-во и право. 1990. № 4.
Халфина Р. О. Право как средство социального управления. М., 1988.
Халфина Р. О. Необходимые условия действенности права // Сов. гос-во и право. 1990. № 3.
Тема 32. Правосознание и правовая культура
ПЛАН
Введение
1. Понятие, структура, функции и виды правосознания.
Взаимодействие права и правосознания.
Понятие, структура, функции и виды правовой культуры.
Правовое воспитание: понятие, методы, формы. Заключение
Литература:
Агешин Ю. А. Политика. Мораль. Личность. М., 1982.
Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. М., 1968.
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1, гл. 13. М., 1981.
Алъхименко В. В., Козловский А. Б. Правовое воспитание молодежи. М., 1985.
Вельский К. Т. Формирование и развитие социалистического правосознания. М., 1982.
Головченко В. В. Эффективность правового воспитания. Понятие, критерии, методика измерения. Киев, 1985.
Загрядский Г. В. Роль правовой культуры в деятельности органов внутренних дел по охране прав и свобод советских граждан // Труды МВШМ МВД СССР. Вып. 1. М., 1977.
Керимов Д. А. Культура и техника законотворчества. М., 1991.
Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом правосознании и законность. М., 1973.
Лукашева Е. А. Правосознание, правовое воспитание и правовая культура // Сов. гос-во и право. 1976. № 1.
Малъко А. В. Популизм и право // Правоведение. 1994. № 1.
Матузов Н. И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны "одной медали" //Правоведение. 1994. № 2.
Роль правового воспитания в предупреждении правонарушений. М., 1985.
Сальников В. П. Социалистическая правовая культура. Саратов, 1989.
Семитка А. П. Российская правовая культура: мифологические и социально-экономические истоки // Гос-во и право. 1992. № 10.
Семитка А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Екатеринбург, 1996.
Татаринцева. Е. В. Правовое воспитание: методология к методика. М., 1990.
Туманов В. А. О юридическом нигилизме // В сб.: Пульс реформ. Юристы и политологи размышляют. М., 1989.
Уразаев Ш. З. Перестройка и правовая культура // Сов. гос-во и право. 1989. № 5.
Щербакова Н. В. Правовая установка и социальная активность личности. М., 1986.
Тема 33. Правомерное поведение
ПЛАН
Введение
Понятие правомерного поведения.
Виды правомерного поведения и его структура.
Формирование правовой активности личности. Заключение
Литература:
Гревцов Ю. И. Очерк теории и социологии права. СПб., 1996
Елеонский В. А. Уголовное наказание и воспитание позитивной ответственности личности. Рязань, 1979.
Коган В. М, Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М., 1983.
Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982.
Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.
Лазарев В. В. Правомерное поведение как объект юридического исследованиях/Советское государство и право. 1976. № 10.
Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985.
Рыбаков В. А. Проблемы формирования гражданско-правовой активности. Уфа, 1993!
Тема 34. Правонарушение: понятие, признаки
ПЛАН
Введение
Социальные отклонения: понятие и виды.
Понятие правонарушения.
3. Состав и виды правонарушений.
Заключение
Литература:
Блажко П. К. Совокупность правонарушений по советскому праву. Понятие и юридическое значение. Казань, 1988.
Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности. Л., 1983.
Кудрявцев В. И. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.
Кирин В. А. Законодательство о борьбе с преступностью: отрасли и их взаимосвязь. М., 1978.
Лазарев В. В. Теория государства и права. Актуальные проблемы. М., 1992.
Лукьянов В. В. Административные правонарушения и уголовные преступления: в чем различие?//Государство и право. 1996. № 3.
Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985.
Медведев А. М. Разграничение преступлений и административных проступков //Советское государство и право. 1990. N° 6.
Организованная преступность и переход к рыночным отношениям //Государство и право. 1992. № 3.
Социальные отклонения. Введение в общую теорию. М., 1989.
Явич Л. С. Сущность права. Л., 1985.
Тема 35. Юридическая ответственность
ПЛАН
Введение
1. Понятие, признаки и основания юридической ответственности.
Цели, функции и принципы юридической ответственности.
Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности.
Заключение
Литература:
Алексеев С. С. Теория права. М., 1995.
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982.
Астемиров З. А. Понятие юридической ответственности // Сов. гос-во и право. 1976. № 5.
Базылев Б. Т. Юридическая ответственность. Теоретические вопросы. Красноярск, 1985.
Боброва Н. А., Зражевская Т. Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм. Государственно-правовые аспекты. Воронеж, 1985.
Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический аспекты). Л., 1983.
Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.
Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М„ 1981.
Лейст О. Э, Понятие ответственности в теории права // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1994. № 1.
Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985.
Малеин Н. С. Современные проблемы юридической ответственности // Гос-во и право. 1994. № 6.
Рыбаков В. А. Проблемы формирования гражданско-правовой ответственности. Уфа, 1993.
Строгович М. С. Сущность юридической ответственности// Сов. гос-во и право. 1979. № 5.
Хачатуров Р. Л., Ягутян Р. Г. Юридическая ответственность. Тольятти, 1995.
Черных Е. В. Юридическая ответственность и государственное принуждение // Вопросы теории государства и права. Саратов, 1988. С. 82.
Тема 36. Законность и правопорядок
ПЛАН
Введение
Понятие и принципы законности.
Понятие правопорядка и общественного порядка: их соотношение.
3. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Заключение
Литература:
Афанасьев В. С. Обеспечение законности: Вопросы теории и практики. По материалам органов внутренних дел. Автореф... дис... докт. юрид. наук. М., 1993.
Бахрах Д. Н. Вопросы законности в государственном управ-лении//Правоведение. 1992. № 3.
Борисов В. В. Правовой порядок развитого социализма. Саратов, 1977.
Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М., 1992.
Братусъ С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1984.
Вопленко Н. Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов, 1983.
Карельский В. Д. Демократия и дисциплина в развитом социалистическом обществе. М., 1977.
Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности // Гос-во и право. 1994. № 3.
Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. М., 1995.
Курицин В. М. Становление социалистической законности. М., 1983.
Ленин В. И. О "двойном" подчинении и законности//Полн. собр. соч. Т. 45.
Лисюткин А. Б. К понятию законности//Правоведение. 1993. № 5.
Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973.
Манашин В. С. Дисциплина и общество. М., 1984.
Некишев В. Л. Гуманизм и правопорядок. Социально-философский аспект: Автореф... канд. юрид. наук. М., 1993.
Право и законность. М., 1987.
Пугинский Б. И., Шестакова М. П. Законность и дисциплина в хозяйственной деятельности. М., 1987.
Рабинович П. М. Проблемы теории законности развитого социализма. Львов, 1979.
Тихомиров М. Ю. О механизме обеспечения законности в управлении экономикой // Сов. гос-во и право. 1990. № 7.
Тема 37. Социальные корни правонарушений
ПЛАН
Введение
Природа правонарушений: методологические подходы.
Правонарушаемость и преступность: соотношение понятий.
3. Пути и способы борьбы с правонарушениями.
Заключение
Литература:
Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. И. Генетика, поведение, ответственность. М., 1982.
Использование зарубежного опыта в деятельности органов внутренних дел России //Гос-во и право. 1993. № 12.
Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность // В сб.: Право и власть. М., 1990.
Карпец И. И. Высшая мера. За и против // Сов. гос-во и право. 1991. № 7.
Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985.
Малько А. В. Смертная казнь: современные проблемы // Правоведение. 1998. № 1.
Никифоров А. С. Контроль над преступностью в России // Гос-во и право. 1994. № 5.
Ольков С. Г. Философия преступности. Тюмень, 1994.
Организованная преступность. М., 1989.
Сергиевский В. А. Пенитенциария и изучение преступности в России // Правоведение. 1990. № 5.
Социальные отклонения. Введение в общую теорию. М., 1989.
Яковлев А. М. Социология экономической преступности. М., 1988.
Примерные образцы библиографических описаний
Общие правила библиографического описания устанавливаются государственным стандартом.
При библиографическом описании применяются следующие условные разделительные знаки:
двоеточие (:) - ставится перед каждым отдельным сведением, относящимся к названию издания;
одна косая черта (/} - отделяет сведения, не относящиеся к заглавию;
две косые черты (//) - ставят после описания составной части издания и перед описанием издания;
точка или тире (—) - ставятся перед каждым примечанием аналитического описания.
1. Библиографическое описание книг и сериальных изданий
1.1. Описание однотомных книг, монографий, учебников, сборников статей
а) одного автора: Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. М., 1983. С. 365—366.
б) ссылка на весь источник: Коркунов Я. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1914. 245 с.
в) двух авторов: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 18.
г) трех авторов: Бойков В. Э. и др. Общественное сознание и перестройка. М., 1990. 286 с.
д) авторского коллектива: Теория государства и права / Под ред. Я. И. Матузова и А. В. Малько. М., 1997.
1.2. Описание многотомных книг
а) ссылка на весь источник: Алексеев С. С. Общая теория права. В 2-х т. М., 1982.
б) описание отдельного тома: Аристотель. Сочинения: В 4-х т. М., 1984. Т. 4. С. 514—525.
Маркс К., Энгельс Ф. Дебаты о свободе печати // Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 30—84.
Маркс К. Критика Гегелевской философии права // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 219—368.
Франк С. Л. Политика и идеи //Собр. соч. в 4-х т. М., 1990. Т. 3. С. 315.
Монтескье Ш. Л. О духе законов //Избр. произведения: В 2-х т. М., 1955. С. 350—410.
2. Описание авторефератов диссертаций
Бушуев И. И. Разделение властей в федеративном государстве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 1990. 20 с.
3. Ссылки на периодические издания
См.: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 октября 1996 г. по делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 г. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об акцизах" //Российская газета. 1996. 6 нояб.
Статья в нескольких номерах: Щекочихин Ю. Московский спрут // Лит. газ. 1990. 12, 19 сент.
4. Ссылки на статью в журналах
Статья в одном номере; Греган Сидней. Что такое "самоопределение народов?" //Правоведение. 1993. № 5. С. 124.
Статья в нескольких номерах: Кудрявцев В. П., Лукашева Е. А. Новое политическое мышление и права человека // Вопросы философии. 1990. № 5. С. 3—11; № 6. С. 17—19.
5. Редакционное оформление библиографических ссылок
Затекстовые ссылки на литературу и нормативные акты: В литературе отстаивается воззрение, что иерархическая (вертикальная) структура, обусловленная различиями в правовой силе актов, издаваемых нормотворческими органами, порождает функциональные отношения субординации1.
Обобщенный вывод из нескольких источников: Взаимоотношения государства и личности должны входить в правовые рамки, а естественные права человека — стать "равной меркой", определяющей природу права2.
Ссылка на нормативные акты: Планирование налогов, как и всех других источников доходов бюджетов, производится в соответствии с бюджетной классификацией, установленной Федеральным законом от 15 августа 1996 г.3
6. Внутритекстовые ссылки:
а) цитаты:
Так, А. М. Барнашов рассматривает разделение властей как разделение труда и "попытки разделения верховной власти между различными социальными силами"4.
б) цитирование не по первоисточнику осуществляется при его отсутствии в библиотеке. В таких случаях сноски даются на работу того автора, который делает ее в своей работе, (Например, автор в тексте употребляет цитату Беккариа Ч. М., взятую из работы Решетникова Ф. М. "Беккариа Ч. М.". М., 1981.)
... В свое время еще Чезаре Беккариа отмечал: "чем скорее следует наказание за преступление, чем ближе к нему, тем оно справедливее, тем оно полезнее"5.
Методические рекомендации
и задания по проведению промежуточного (рубежного) контроля
В учебном процессе вуза применяются различные виды контроля — входной, текущий, промежуточный (рубежный), выходной и другие. Наряду с некоторыми общими целями каждый из них имеет специфическое предназначение.
Особую роль играет промежуточный (рубежный) контроль. Своеобразие его заключается в том, что он ориентирован на проверку и оценку не всей совокупности знаний по предмету, а отдельного блока проблем. Отсюда еще одно его назначение — корректировать ход освоения студентом теоретического материала, помогать ему "выстраивать" полную и внутренне согласованную систему знаний по той или иной дисциплине.
Ценность промежуточного (рубежного) контроля состоит преимущественно в содействии регулярной и последовательной работе студентов над предметом. Он стимулирует самостоятельность, заставляет постоянно быть в форме, требует повседневного усилия для устранения пробелов и движения вперед. Промежуточный (рубежный) контроль способствует систематическому и ритмичному изучению учебного материала в течение семестра, а также организации постоянной и непрерывной проверки глубины и качества его усвоения.
Что необходимо для проведения данного контроля?
Прежде всего, следует весь учебный материал разделить на блоки, имеющие определенное самостоятельное значение и включающие в себя, как правило, несколько близких по содержанию ("родственных") тем курса. Данный блок должен обладать некоторой целостностью, логической завершенностью учебной информации, гибкостью структуры.
Исходя из вышеприведенной программы курса "Теория государства и права" и логики преподавания данной дисциплины есть смысл выделить следующие блоки;
I. Темы 1—7
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Тема 2. Происхождение государства и права
Тема 3. Сущность и типы государства
Тема 4. Функции государства
Тема 5, Формы государства
Тема 6. Механизмы государства
Тема 7. Государство в политической системе общества
II. Темы 8—15
Тема 8 Сущность, принципы и функции права
Тема 9 Типы права и правовые системы (семьи)
Тема 10. Личность, право, государство
Тема 11. Право в системе нормативного регулирования
Тема 12. Правосознание и правовая культура .
Тема 13. Нормы права
Тема 14. Формы (источники) права
Тема 15. Правотворчество
III. Темы 16—22
Тема 16. Система права
Тема 17. Правовые отношения
Тема 18. Реализация права
Тема 19. Толкование права
Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Тема 21. Механизм правового регулирования
Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина
По каждому блоку на отдельных листах готовятся контрольные задания (несколько вариантов) и раздаются студентам. При ответе на них студент должен показать свои знания по данной совокупности проблем. В пособии а качестве приложения прилагаются 4 варианта заданий к каждому блоку.
Суть заданий заключается в следующем:
дать определение и перечислить признаки того или иного понятия;
правильно выбрать ответ на поставленный вопрос;
вставить пропущенное слово;
произвести классификацию понятий;
схематично показать соотношение понятий и т. д.
Подобная методика проведения промежуточного (рубежного) контроля ориентирует студента не на пространные и неконкретные ответы (что обычно обозначается образным словом "вода"), а на краткость, четкость и точность.
Данный контроль — своего рода микрозачет. Если студент не сдает его по I блоку, то не допускается к сдаче II и т. д. Преподаватель может не допустить студента и до зачета, и до экзамена по дисциплине, если он не сдал микрозачеты по всем установленным блокам.
Задание к блоку № I
(1-й вариант)
Ответьте на вопрос: что является предметом теории государства и права?
Подчеркните, к представителям какой теории происхождения государства относится А. Н. Радищев:
а) насилия;
б) договорной;
в) патриархальной.
Укажите критерии формационного подхода к типологии государства.
Покажите схематично классификацию форм государственного правления.
Перечислите признаки, свидетельствующие о том, что государство занимает в политической системе общества центральное положение.
Задание к блоку № 1
(2-й вариант)
1. Покажите схематично систему методов теории государства и права.
2. Подчеркните, какую теорию происхождения государства и права разрабатывали Гумплович, Дюринг, Каутский:
а) патриархальную;
б) психологическую;
в) насилия.
3. Перечислите признаки федерации. Приведите примеры федеративных государств.
Дайте определение функций государства и приведите их классификацию.
Перечислите основные принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Задание к блоку № 1
(3-й вариант)
Кратко охарактеризуйте частноправовые методы теории государства и права.
Перечислите признаки государства, отличающие его от организации власти первобытного строя.
Подчеркните, какое понятие соответствует данному определению: "Совокупность методов, способов и средств осуществления государственной власти":
а) форма государственного правления;
б) государственно-правовой режим;
в) форма государственного устройства.
Дайте определение органа государства и перечислите его основные признаки.
Покажите схематично соотношение понятий "политическая система" и "государство".
Задание к блоку № 1
(4-й вариант)
1. Подчеркните, основоположником какой теории происхождения государства является Аристотель:
а) органической;
б) теологической;
в) патриархальной.
2. Подчеркните, как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве государственной власти внутри страны и ее независимость вовне:
а) легитимность;
б) суверенитет;
в) правосубъектность.
Дайте определение государства с точки зрения его общесоциальной сущности.
Перечислите элементы структуры механизма государства.
5. Покажите схематично соотношение понятий "форма государства" и "форма государственного правления".
Задание к блоку № 2
(1-й вариант)
1. Перечислите основные идеи социологической теории права.
2. Подчеркните, какой принцип права является отраслевым:
а) справедливость;
б) обеспечение договорной дисциплины;
в) гласность судебного разбирательства.
Покажите схематично соотношение понятий "правовая система" и "правовая семья".
Дайте определение правосознания и укажите основные элементы его структуры.
Вставьте пропущенное слово в тексте: "Принятый федеральный конституционный закон в течение дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию".
Задание к блоку №2
(2-й вариант)
Перечислите основные идеи естественно-правовой теории.
Дайте определение правовой системы. Покажите схематично соотношение понятий "право" и "правовая система".
Перечислите признаки отличия права от морали.
Дайте определение нормы права и перечислите ее основные признаки.
Выберите правильный вариант решения применительно к следующей ситуации: Федеральный закон считается принятым Государственной Думой, если за него проголосовало:
а) большинство от общего числа депутатов;
б) более двух третей участвующих в голосовании;
в) не менее трех четвертей от общего числа депутатов.
Задание к блоку № 2
(3-й вариант)
Дайте определение права.
Перечислите основные идеи марксистской теории права.
Покажите схематично соотношение таких понятий, как "правосознание личности" и "правовая культура личности".
Вставьте пропущенное слово в тексте: "Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу".
Выберите правильный вариант решения применительно к следующей ситуации: федеральный закон считается одобренным Советом Федерации:
а) если за него проголосовало не менее трех четвертей голосов от общего числа членов этой палаты либо если в течение десяти дней он не был рассмотрен Советом Федерации;
б) если за него проголосовало не менее двух третей голосов от общего числа членов этой палаты либо если в течение семи дней он не был рассмотрен Советом Федерации;
е) если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации.
Задание к блоку № 2
(4-й вариант)
Перечислите основные идеи исторической школы права.
Дайте определение правового государства и укажите его принципы.
Покажите схематично соотношение понятий "правовые нормы" и "социальные нормы".
Выберите правильный вариант решения применительно к следующей ситуации: федеральный конституционный закон считается принятым:
а) если он одобрен большинством от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы;
б) если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы;
в) если он одобрен большинством от общего числа членов Совета Федерации и не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.
5. Вставьте пропущенное слово в тексте; "Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение дней после дня их подписания Президентом Российской Федерации".
Задание к блоку № 3
(1-й вариант)
Дайте определение частного права и перечислите отрасли, относящиеся к нему.
Перечислите основные принципы законности.
Укажите, к какому правовому акту относится следующее определение: "правовой акт, который содержит конкретизирующие нормативные предписания, выражающие разъяснения юридических норм":
а) нормативный акт;
б) акт толкования права;
в) акт применения права.
4. Определите форму вины: "лицо сознает общественноопасный характер своих действий, предвидит возможность наступления вредных последствий, не желает, но допускает их наступление":
а) прямой умысел;
б) косвенный умысел;
в) преступное легкомыслие как разновидность неосторожности.
5. Покажите схематично соотношение таких понятий, как "преступление" и "правонарушение".
Задание к блоку № 3
(2-й вариант)
Покажите схематично соотношение понятий "институт права", "отрасль права" и "подотрасль права".
Укажите, для какой отрасли права в наибольшей мере характерен поощрительный метод:
а) уголовное право;
б) трудовое право;
в) семейное право.
3. Подчеркните, как называется способность лица иметь права и обязанности:
а) правосубъектность;
б) правоспособность;
в) дееспособность.
4. Определите, каким видом толкования является разъяснение закона, принятого Государственной Думой, данное самой Государственной Думой:
а) казуальным;
б) легальным;
в) аутентическим.
5. Дайте определение правонарушения и перечислите его основные признаки.
Задание к блоку № 3
(3-й вариант)
Покажите схематично соотношение понятий "правовая система" и "система права".
Укажите, какой из ниженазванных институтов выступает сложным (межотраслевым):
а) возбуждения уголовного дела;
б) государственной собственности;
в) наследования.
Перечислите признаки отличия нормативного акта от акта правоприменительного.
Подчеркните, какие из юридических фактов относятся к событиям:
а) стихийное бедствие;
б) истечение срока давности;
в) сделка.
5. Выделите начальное звено механизма правового регулирования:
а) появление юридического факта;
б) возникновение правоотношения;
в) принятие нормы права.
Задание к блоку № 3
(4-й вариант)
1. Покажите схематично соотношение таких понятий, как "правовой порядок" и "общественный порядок".
Дайте определение правоприменения и перечислите его основные признаки.
Подчеркните, что составляет юридическое содержание правоотношений:
а) объект правоотношения;
б) юридические факты;
в) субъективное право и юридическая обязанность.
4. Укажите различия таких юридических фактов, как юридический акт и юридический проступок.
5. Подчеркните, какая из названных мер принуждения выступает в форме юридической ответственности:
а) взыскание алиментов на содержание ребенка;
б) лишение прав на ведение охоты;
в) запрет выезжать из населенного пункта в связи с подпиской о невыезде.
Методические советы
по подготовке и сдаче экзамена
Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету (см.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М,, 1991. С. 903). Это своеобразный "венец", конечная форма изучения определенного предмета, механизм выявления и оценки результатов учебного процесса.
Цель экзамена - завершить курс обучения конкретной дисциплине, проверить сложившуюся у студента систему понятий и отметить степень полученных знаний. Тем самым экзамены содействуют решению главной задачи высшего образования — подготовке квалифицированных специалистов.
Основные функции экзаменов: обучающая, оценивающая и воспитательная.
Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период сессии вновь обращается к пройденному материалу, перечитывает конспект лекций, учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, но и получает новые. Во-первых, именно во время экзаменов "старые" знания обобщаются и переводятся тем самым на качественно новый уровень — на уровень системы как упорядоченной совокупности данных, что позволяет студенту понять логику всего предмета в целом. Во-вторых, новые знания студент получает в процессе изучения того, чего не было на лекциях и семинарских занятиях: отдельных тем, предложенных для самостоятельного изучения, новейшей научной литературы (монографий, статей и т. п.} и нормативной базы (законов и т. п.).
Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но и подводят итоги как знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке), гак и в определенной степени всей работе по данному предмету.
Если экзамены принимаются объективно и доброжелательно, то они, бесспорно, играют и большую воспитательную роль: стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, уважения к науке и преподавателям.
Экзамен, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, аспекты, которые студенту необходимо знать и учитывать. Речь идет о таких вопросах, которых нет в экзаменационных билетах, но на которые студенту тоже нужно найти ответ: что и как запоминать при подготовке к экзамену; по каким источникам готовиться и на что направлять основные усилия; каким образом в максимальной степени использовать программу курса и т. п. Попытаемся дать ответ на эти и некоторые другие вопросы.
Перед экзаменом на консультации, как правило, спрашивают: нужно ли заучивать учебный материал? И да, и нет. Все зависит от того, что именно заучивать. Прежде всего необходимо запоминать определение понятий, ибо именно в нем фиксируются признаки, показывающие их сущность и позволяющие отличить данное понятие от других.
Кроме того, студент-юрист в процессе заучивания определений конкретных понятий "наращивает" свою правовую культуру, формирует профессиональное правосознание, связанное со специфической юридической терминологией и соответствующей юридической деятельностью. Всякая наука, в том числе теория государства и права, имеет свою систему понятий, и студент-юрист через усилия, запоминание конкретной учебной информации приобщается к данной системе, "поднимается" до ее уровня, говорит на ее языке, а не пытается объяснить суть той или иной категории с помощью обыденных слов. Это может исказить содержание рассматриваемых проблем, что недопустимо.
Однако преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень запоминания учебного материала, сколько то, как студент понимает те или иные правовые категории и реальные юридические проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять, передавать заученную дефиницию своими словами. Таким образом, для экзаменов необходимо разумное сочетание запоминания и понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли.
Следует иметь в виду, что некоторая учебная информация поддается так называемому "условно-гарантированному" запоминанию, т. е. запоминанию в расчете на помощь определенных подсобных учебно-методических средств и приемов. Речь, например, идет о той информации, которая содержится в программе курса (в ней зачастую перечисляются признаки отдельных наиболее сложных понятий, показывается их структура, приводятся виды и т. п.). Учитывая, что программа курса должна обязательно лежать на столе экзаменующегося, ему необходимо научиться максимально использовать сведения, содержащиеся в ней. Это обеспечивает студенту информационный минимум.
Следует распространить этот метод запоминания и на некоторые классификационные критерии: предмет и метод правового регулирования, время и сфера действия, содержание и форма, характер и последствия, функциональная роль и структура и т. п. Помня о том, что они повторяются, классифицируя юридические понятия, их можно использовать в виде своеобразной схемы, специфического универсального набора.
Такие "палочки-выручалочки" не только позволяют облегчить, упростить, разгрузить сам процесс запоминания, не теряя при этом той информации, которую необходимо запомнить, но и содействуют развитию гибкости мышления, сообразительности, ассоциативности, творческого отношения к анализу конкретного учебного материала.
Психологи для улучшения запоминания предлагают определенные способы. Один из них - использование ассоциаций. Ассоциация в психологии — это связь, образующаяся при определенных условиях между двумя или более понятиями, представлениями и т. д. Другими словами, это такой психический процесс, в результате которого одни понятия или представления вызывают появление в уме других. "С чем большим количеством фактов мы ассоциировали данный факт, — писал известный психолог У. Джеймс, — тем более прочно он задержан нашей памятью. Каждый из элементов ассоциации есть крючок, на котором факт висит и с помощью которого его можно выудить, когда он, так сказать, опустился на дно... Тайна хорошей памяти есть, таким образом, искусство образовывать многочисленные и разнородные ассоциации со всяким фактом, который мы желаем удержать в памяти" (Джеймс У. Психология. М., 1091. С. 194).
Для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо подготовить и тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти.
В идеале, к экзаменам необходимо начинать готовиться с начала учебного процесса по данному курсу (с первой лекции, семинара и т. п.). По большому счету возможности для этого преподавателями создаются. Однако далеко не все студенты сразу хотят "включаться" в такую долгосрочную подготовку.
Зачастую студенты выбирают "штурмовой метод", когда факты закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, чтобы "свалить" экзамен. Однако они не могут образовать в уме прочных ассоциаций с другими понятиями. Поэтому знания, приобретенные с помощью подобного метода, как правило, менее прочны и надежны.
Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, в различных контекстах, освещенный с разных точек зрения, связанный ассоциациями с другими событиями и неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные системные знания.
Важно иметь в виду высказывание Л. Н. Толстого о том, что знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
При подготовке к экзамену следует особое внимание уделить конспектам "живых" лекций, а уж затем учебникам, курсам лекций и т. п. печатной продукции. Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом преимуществ: они более детальны, иллюстрированны и оперативны, позволяют оценить современную ситуацию, отразить самую "свежую" научную и нормативную информацию, ответить непосредственно на интересующие аудиторию в данный момент вопросы. Для написания же и опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного материала (особенно в эпоху перемен) быстро устаревает. К тому же объем печатной продукции практически всегда ограничен.
На консультациях подчас задают вопросы: каким пользоваться учебником при подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, что не бывает идеальных учебников: они пишутся представителями различных школ, научных направлений, по-разному интерпретирующих философские проблемы государства и права и т. п., и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и недостатки, чему-то отдается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда для сравнения учебной информации и полноты картины желательно использовать два или более учебных пособий.
Отвечая на конкретный вопрос, необходимо исходить из принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую точку зрения (не обязательно, кстати, совпадающую с позицией преподавателя), но с условием ее достаточной аргументации.
При подготовке к экзамену важно наряду с "живыми" лекциями, учебниками и т.п. максимально использовать и программу курса. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные проблемы предмета, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена. Поэтому студент, заранее посмотрев программу курса, сможет лучше сориентироваться: чем ему поможет программа и в какой последовательности (чтобы структурировать знания, построить их в определенную систему) учить ответы на вопросы.
Программа окажет содействие, напомним, и на самом экзамене. Важно понять, что она составляется по определенным правилам: имеет свою логику изложения основного учебного материала, обладает структурой, в которой каждый элемент (раздел, тема, проблема) занимает строго отведенное ему место и играет конкретную роль, ранжируется по значимости, смысловой соподчиненности. Студент же, учитывая то, где расположен экзаменационный вопрос (в каком разделе, теме, абзаце), как он связан и соотносится с другими вопросами и применяя приемы, так сказать, "систематического и логического толкования", сможет гораздо увереннее и грамотнее построить свой ответ.
На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Если первые задаются помимо вопросов экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то вторые — в рамках билета и направлены на уточнение мысли студента.
Иногда студент сознательно пытается "вырыть яму" для преподавателя. Так называют ситуацию, когда студент заведомо в своем ответе опускает какую-либо деталь, чтобы преподаватель задал соответствующий вопрос. Блестящий ответ на уточняющий вопрос лишь усиливает эффект общего ответа студента. Но здесь есть и негативные стороны, в результате действия которых студент сам может попасть в "вырытую им яму". Речь, например, идет о какой-либо неоднозначной проблеме, дискуссионном аспекте, слаборазработанном понятии и т. п.
Можно выделить следующие критерии, которыми обычно руководствуются преподаватели на экзамене:
правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.);
полнота и одновременно лаконичность ответа;
3) новизна учебной информации, степень использования научных и нормативных источников;
умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям;
логика и аргументированность изложения;
грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;
культура речи.
Это значит, что преподаватель оценивает как знания данного предмета (содержания), так и форму изложения их студентом (об экзаменах подробнее см.: Фарбер И. Е. Очерки вузовской педагогики. Саратов, 1984. С. 230—249).
Вопросы для повторения курса,
выносимые на экзамен
Предмет и метод теории государства и права
Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук
Общая характеристика социальной власти и норм догосударственного периода
Причины и формы возникновения государства
Теологическая теория происхождения государства
Патриархальная теория происхождения государства
Договорная теория происхождения государства
Теория насилия по вопросу о происхождении государства
Органическая теория происхождения государства
Материалистическая теория происхождения государства
Психологическая теория происхождения государства
Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя
Особенности возникновения права
Государственная власть как особая разновидность социальной власти
Понятие и сущность государства
Типы государства: различные подходы
Понятие и классификация функций Российского государства
Характеристика основных внутренних функций российского государства.
19.Характеристика основных внешних функций российского государства
20. Формы и методы осуществления функций государства
Понятие и элементы формы государства
Формы государственного правления
Соотношение типа и формы государства
Формы национально-государственного и административно-территориального устройства
Политический (государственный) режим: понятие и виды
Механизм государства: понятие и структура
Органы государства: понятие, признаки, виды
Принципы организации и деятельности государственного аппарата
Политическая система общества: понятие и структура
Место и роль государства в политической системе общества
Понятие и сущность права
Понятие права в объективном и субъективном смысле
Право как государственный регулятор общественных отношений
Естественно-правовая теория
Историческая школа права
Нормативистская теория права
Марксистская теория права
Психологическая теория права
Социологическая теория права
Соотношение экономики, политики и права
Принципы права: понятие и виды
Соотношение убеждения и принуждения в праве
Функции права: понятие и классификация
Типы права: различные подходы
Правовая система общества: понятие и структура
Романо-германская правовая семья
Англо-саксонская правовая семья
Семья религиозного права
Семья традиционного права
Правовой статус личности: понятие, структура, виды
Соотношение и взаимосвязь государства и права
Правовое государство: понятие и принципы
Разделение властей как принцип правового государства
Государство и личность: взаимная ответственность
Соотношение общества и государства
Гражданское общество: понятие, структура, признаки
Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоречия
Понятие, структура и виды правосознания
Правовая культура: понятие и структура
Правовое воспитание: понятие, формы, методы
Понятие и признаки нормы права
63.Предоставительно-обязывающий характер правовых норм
Структура нормы права
Соотношение нормы права и статьи нормативного акта
Классификация норм права
Понятие и виды форм (источников) права
Понятие и виды нормативных актов
Понятие, признаки и виды законов
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
Правотворчество: понятие, принципы, виды
Понятие и стадии законотворчества в РФ
Систематизация нормативных актов: понятие и виды
Юридическая техника
Понятие и структурные элементы системы права
Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли
Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права
Институт права: понятие и виды
Частное и публичное право
Юридический процесс: понятие и виды
Соотношение системы права и системы законодательства
Правовые отношения: понятие и признаки
Виды правовых отношений
Предпосылки возникновения правоотношений
Взаимосвязь норм права и правоотношений
Понятие и виды субъектов правоотношений
Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность
Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура
Объекты правоотношений: понятие и виды
Понятие и классификация юридических фактов
Реализация права: понятие и виды
Стадии процесса применения норм права
Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды
Отличие нормативных актов от актов применения права
Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления
Юридические коллизии и способы их разрешения
Толкование норм права: понятие и виды по субъектам
Способы и объем толкования правовых норм
99. Акты толкования права: понятие, особенности, виды
Юридическая практика
Правомерное поведение: понятие и виды
Понятие, признаки и виды правонарушений
Юридический состав правонарушения
Понятие, признаки и основания юридической ответственности
Цель и функции юридической ответственности
Принципы юридической ответственности
Виды юридической ответственности
Юридическая ответственность и другие виды государственного принуждения
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность
Понятие, признаки и виды правовых средств
Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы
Правовые режимы: понятие, признаки, виды
Эффективность правового регулирования
Правовые ограничения: понятие, признаки, виды
Правовые стимулы: понятие, признаки, виды
Правовые поощрения: понятие и признаки
Заслуга как основание для правового поощрения
Соотношение поощрений и наказаний в праве
Функции правовых поощрений
Виды правовых поощрений
Правовые льготы: понятие, признаки, функции
Понятие и принципы законности
Гарантии законности: понятие и виды
Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и демократии
Понятие и виды дисциплины. Ее соотношение с законностью, правопорядком и общественным порядком
Программа спецкурса
“Проблемы теории государства и права"
Структура программы
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Тема 2. Проблемы сущности, типа и формы государства
Тема 3. Место и роль государства в политической системе общества. Функции и механизм государства
Тема 4. Проблемы сущности и типы права
Тема 5. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений
Тема 6. Нормы права
Тема 7. Формы (источники) права
Тема 8. Система права и система законодательства
Тема 9. Проблемы правовых отношений и механизма правового регулирования
Тема 10. Применение и толкование права
Тема 11. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность
Тема 12. Законность, правопорядок, государственная дисциплина
Тема 1. Предмет и метод
теории государства и права
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права. Предмет теории государства и права. Структура спецкурса "Проблемы теории государства и права".
Теория государства и права в системе юридических и других гуманитарных наук. Проблемы правовой науки.
Методы научного познания государственно-правовых явлений. Методология правовой науки.
Теория государства и права, философия права, социология права.
Тема 2. Проблемы сущности,
типа и формы государства
Политическая, государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие государства. Классовое и общесоциальное в сущности государства.
Проблемы типологии государства. Формационный и циви-лизационный подходы: их достоинства, недостатки, взаимосвязь.
Понятие и элементы формы государства. Форма государственного правления; форма национально-государственного и административно-территориального устройства; государственно-правовой режим. Характеристика формы современного Российского государства.
Эволюция идеи правового государства и современный подход к ней. Понятие, принципы и формирование правового государства в современной России. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.
Тема 3. Место и роль
государства в политической системе общества.
Функции и механизм государства
Понятие и структура политической системы. Центральное положение государства в политической системе. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества.
Понятие функций государства. Соотношение их с целями и задачами государства. Классификация функций государства. Характеристика основных внутренних и внешних функций Российского государства. Формы осуществления функций государства.
Понятие и признаки государственных органов. Классификация государственных органов. Органы государства и органы местного самоуправления.
Понятие механизма государства. Роль механизма в осуществлении задач и функций государства. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Структура государственного аппарата.
Проблемы судебно-правовой реформы.
Тема 4. Проблемы сущности и типы права
Понятие и определение права. Классовое и общесоциальное в праве.
Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, психологическая, нормативистская, социологическая, марксистская. Основные направления современного правопонимания: нормативное и широкое.
Принципы права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. Функции права: понятие и виды.
Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права, выделенные на основе формационного подхода. Правовая система общества: понятие и структура. Основные правовые семьи народов мира.
Тема 5. Право в системе
нормативного регулирования
общественных отношений
Социальные и технические нормы: понятие, особенности и взаимосвязь, Классификация социальных норм.
Соотношение права и морали: общие и отличительные черты, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью, пути их устранения и преодоления.
Понятие, структура и виды правосознания. Взаимосвязь права и правосознания.
Понятие и структура правовой культуры общества и отдельной личности. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Проблемы правового воспитания в современной России.
Тема 6. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм. Пре-доставительно-обязывающий характер юридических норм.
Проблемы структуры правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов.
Классификация правовых норм.
Тема 7. Формы (источники) права
Дискуссионные вопросы соотношения понятий "форма" и "источник" права. Виды форм права.
Понятие, принципы и виды правотворчества. Стадии зако-нотворческого процесса. Юридическая техника. Специализация и унификация российского законодательства.
Система нормативных актов в современной России. Закон: понятие, признаки и виды. Подзаконный нормативный акт: понятие и виды.
Понятие и виды систематизации нормативных актов.
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Тема 8. Система права и система законодательства
Понятие и основные черты системы права. Ее отличие от правовой системы.
Предмет и метод правового регулирования как критерии деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей нрава.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов.
Институт права: понятие и виды. Подотрасль права.
Частное и публичное право. Дискуссионные вопросы их разграничения.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Проблемы современного состояния российского законодательства.
Тема 9. Проблемы правовых отношений и механизма правового регулирования
Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений. Соотношение нормы права и правоотношений.
Субъекты права: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность.
Субъективное право и юридическая обязанность как юридическое содержание правового отношения.
Объект правоотношения: понятие и виды.
Понятие и классификация юридических фактов.
Механизм правового регулирования: понятие, структура, эффективность. Проблемы стимулов и ограничений, льгот и поощрений в праве. Цель и средства в праве.
Тема 10. Применение и толкование права
Понятие реализации права. Дискуссионные вопросы понимания форм реализации права.
Применение права как особая форма его реализации: понятие и признаки. Стадии правоприменительного процесса. Акт применения права: понятие, особенности, виды.
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права.
Проблемы юридических коллизий и способов их разрешения.
Понятие и необходимость толкования права. Виды толкования права по субъектам, приемам и объему. Акт толкования права: понятие, особенности, виды.
Дискуссионные вопросы юридической практики.
Тема 11. Правомерное поведение. Правонарушение.
Юридическая ответственность
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимулирование правомерных действий.
Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав правонарушения.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Дискуссионные вопросы причин правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Презумпция невиновности.
Тема 12. Законность, правопорядок,
государственная дисциплина
Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность. Укрепление .законности — условие формирования правового государства. Гарантии законности: понятие и виды.
Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.
Планы спецсеминаров
для студентов выпускных курсов
Спецсеминары по проблемам теории государства и права проводятся на выпускных курсах. Их цель состоит в формировании у студентов правового мировоззрения. Поэтому для изучения выносятся наиболее актуальные и сложные темы.
Задачами изучения учебной дисциплины "Проблемы теории государства и права" являются:
а) совершенствование у студентов навыков и приемов самостоятельной работы с научным и законодательным материалом;
б) изучение основных закономерностей и тенденций развития государственно-правовой формы организации общества;
в) формирование у выпускников высокой правовой культуры и профессионального мышления, подготовки к государственной аттестации специалиста-правоведа.
Спецсеминары по данной программе проводятся в форме научных сообщений по актуальным вопросам теории государства и права, дискуссий и обсуждений. Они не являются повторением "Теории государства и права", которая изучается на первом курсе. Это совершенно иной уровень анализа теории и практики по государственно-правовой проблематике.
Такой статус спецсеминаров требует и соответствующих форм и методов их проведения — проблемных. Для полноценного освоения курса на занятиях важно принимать активное участие в обсуждении поставленных вопросов, внимательно и критически выслушивать выступления своих товарищей, одновременно уточняя свои знания и ведя поиск новой постановки проблемы, ее решения. Дискуссия, возникшая в ходе обсуждения проблемы, должна быть направлена на глубокое и всестороннее усвоение темы занятия в целом.
Обязательным компонентом семинарского занятия по проблемам теории государства и права является подготовка по наи-более актуальным и сложным темам рефератов, в которых на основе тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные точки зрения авторов и определяется собственная позиция, подкрепленная системой аргументов.
Спецкурс заканчивается зачетом, при сдаче которого студенты должны показать знания, увязанные с конкретными данными в области отраслевых правовых дисциплин и с юридической практикой.
Тема 1. Предмет и метод
теории государства и права
План
Проблемы предмета изучения теории государства и права,
Теория государства и права в системе юридических и других гуманитарных наук.
Методология теории государства и права.
Структура курса теории государства и права.
Литература:
Васильев А. М. Правовые категории, Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. М., 1976.
Гаврилов О. А. Математические методы и модели в социально-правовом исследовании. М., 1980.
Гаврилов О. А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 1993.
Казимирчук В. П. Право и методы его изучения. М., 1965.
Карбонъе Ж. Юридическая социология. М., 1996.
Керимов Д. А. Общая теория государства и права. Предмет. Структура. Функции. М., 1977.
Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 1989.
Сравнительное правоведение. М., 1978.
Сырых В. М. Метод правовой науки. Основные элементы, структура. М., 1980,
Тихомиров Ю. А. Проблемы сравнительного законоведения //Государство и право. 1993. № 8.
Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996.
Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М., 1997.
Тема 2. Проблемы сущности,
типа и формы государства
Сущность государства.
Типы государства.
Формы государства.
Правовое государство: понятие и принципы.
Литература:
Ардашкин В. Д. К современной концепции государства// Правоведение. 1992. № 2.
Байтин М. И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972.
Байтин М. И. Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 1979.
Байтин М. И. Политическая власть и государство //Теория политики (общие вопросы). Саратов, 1994.
Бачило И. Л. Факторы, влияющие на государственность// Государство и право. 199:5. № 7.
Бутенко А. П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки //Государство и право. 1993. № 7,
Захаров А. Еще раз о теории формаций //Общественные науки и современность. 1992. № 2.
Козлихин И. Ю. Идея правового государства: история и современность. СПб., 1993,
Малъко А. В. Государство: проблемы правового ограничения//Теория политики (общие вопросы). Саратов, 1994.
Малько А. В. Правовое государство//Правоведение. 1997. № 3.
Нерсесянц В. С. Правовое государство: история и современность//Вопросы философии. 1989. № 2.
Право и власть. М., 1990.
Правовое государство в России: замысел и реальность. М., 1995.
Скакун О. Ф. Теория правового государства в дореволюционной России//Советское государство и право. 1990. № 2.
Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992.
Тойнби А. Д. Постижение истории. М., 1991.
Черниловский 3. М. Правовое государство: исторический опыт //Советское государство и право. 1989. № 4.
Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство. Введение в теорию. М., 1993,
Тема 3. Место и роль
государства в политической системе.
Функции и механизм государства
Политическая система: понятие и структура. Место и роль государства в политической системе общества.
Понятие и классификация функций государства. Формы их осуществления.
Механизм государства. Принципы его организации и деятельности.
Орган государства: понятие, признаки, виды.
Проблемы взаимодействия органов государства и местного самоуправления.
Литература:
Авакъян С. А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М., 1996.
Байтин М. И, Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 1979.
Барнашов А. М. теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1988.
Владимиров В. А, Основные функции посткоммунистического государства в области внутренней политики. Тверь, 1992.
Комаров С. А. Личность в политической системе Российского общества. Саранск, 1995.
Морозова Л. А. Функции Российского государства на современном этапе//Государство и право. 1993. № 6.
Основы теории политической системы /Под ред. Ю. А. Тихомирова и В. Е. Чирки-па. М., 1985.
Чиркин В. Е. Глобальные модели политической системы современного общества: индикаторы эффективности //Государство и право. 1992. № 5.
Шабров О. Ф. Политическая система: демократия и управление обществом//Государство и право. 1994. № 5.
Энтин Л. М. Разделение властей. Опыт современных государств. М., 1995.
Тема 4. Проблемы сущности и типа права
Понятие и сущность права.
Основные концепции правопонимания.
Принципы и функции права.
Типы права. Правовые системы и правовые семьи.
Литература:
Власть и право. Л., 1989.
Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1986.
Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований. М., 1986.
Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности//Госу-дарство и право. 1994. № 3.
Лейст О. Э. Три концепции права //Советское государство и право. 1991- № 12.
Лившиц Р. 3. Теория права. М., 1994.
Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.
Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997.
О понимании советского права //Советское государство и право. 1979. № 7, 8.
Право и власть. М., 1990.
Радъко Т.. Н., Толстик В. А. Функции права. Н. Новгород, 1995.
Сандевуар П. Введение в право. М., 1994.
Синюков В. Н, Российская правовая система. Саратов, 1994.
Синюков В. Н., Григорьев Ф. А. Правовая система: Вопросы правореализации. Саратов, 1995.
Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М., 1997.
Тема 5. Право в системе
нормативного регулирования
общественных отношений
Многообразие социальных норм. Необходимость, понятие, виды. Особенность правового регулирования.
Соотношение норм права и морали: общие и отличительные черты, взаимодействие, противоречия.
Понятие, структура и виды правосознания.
Правовая культура и правовой нигилизм.
Литература:
Агешин Ю. А. Политика, мораль, право. М., 1982.
Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. М., 1988.
Барабашева Я. С.,Венгеров А. Б. Нормативная система и эффективность общественного производства. М, 1985,
Илъин И. А, О сущности правосознания. М., 1993,
Лукашева Е. А. Право, мораль, личность. М., 1986,
Матузов Н. И. Право и мораль в их взаимодействии, Саратов, 1969.
Матузов Я. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.
Матузов Н. И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны "одной медали" //Правоведение. 1994, № 2.
Матузов Н. И. Право в системе социальных норм//Право-ведение. 1996. № 2.
Нерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции. М., 1986.
Плахов В. Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории М., 1985.
Сольников Б. П. Социалистическая правовая культура. Саратов, 1989.
Семитко А. П. Правовая культура социалистического общества: сущность, противоречия, прогресс. Свердловск, 1990.
Семитко А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Екатеринбург, 1996.
Туманов В. А. Правовой нигилизм в историко-идеологиче-ском ракурсе //Государство и право. 1993. № 8.
Халфина Р. О, Право как средство социального управления. М„ 1986.
Тема 6. Нормы права
Понятие и признаки норм права.
Структура правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения норм права в статьях нормативного акта.
Проблемы классификации правовых норм.
Литература:
Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1975.
Баранов В. М. Истинность норм советского права. Саратов, 1989.
Власенко Н. А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1987.
Деготь Б. А. Классификация норм советского социалистического права по их структуре, Саратов, 1977.
Кулапов В. Л. Рекомендательные нормы советского права. Саратов, 1987.
Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М. И. Байтина и В. К. Бабаева, Саратов, 1987.
Рыбушкин Н. Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань, 1990.
Сенякин И. Н. Специальные нормы в советском праве. Саратов, 1987.
Томашевский Н. П. О структуре правовой нормы и классификация ее элементов//Вопросы общей теории советского права. М., 1960.
Черданцев А. Ф. Специализация и структура норм права// Правоведение. 1972. № 1.
Чернобелъ Г. Т. Формализация норм права //Советское государство и право. 1979. № 4.
Чернобелъ Г. Т. Структура норм права и механизм их действия //Правоведение. 1983. № 6.
Тема 7. Формы (источники) права
Понятие источника и формы права. Виды форм права.
Понятие, принципы, виды правотворчества.
Стадии законотворческого процесса.
Нормативные акты. Система нормативных актов в России.
Закон: понятие, признаки, виды.
Понятие и виды систематизации нормативных актов.
Проблемы действия нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Литература:
Бахрах Д. Н. Действие правовой нормы во времени //Советское государство и право. 1991. № 2.
Богдановская И. Ю. Прецедентное право. М., 1993.
Гаврилое О. А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 1993.
Зивс Л. С. Источники права. М., 1981.
Зыкин И. С. Обычай в советской правовой доктрине //Советское государство и право. 1982. № 3.
Источники права. М., 1985.
Конституция. Закон. Подзаконные акты. М., 1994.
Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985.
Лукьянова Е. А. Закон как источник советского государственного права. М., 1988.
Малиново. 14, П. Философия правотворчества, Екатеринбург, 1996.
Матузов Н. И., Малько А. В. Правовые режимы: вопросы теории и практики//Правоведение. 1996. № 1.
Медведев А. М. Правовое регулирование действия закона во времени //Государство и право. 1995. № 3.
Научные основы советского правотворчества. М., 1981.
Нащиц А. Правотворчество: теория и законодательная техника. М., 1974.
Полепина С. В. Качество закона и совершенствование правотворчества //Советское государство и право. 1987. № 7.
Поленика С. В. Законотворчество в российской Федерации. М., 1996.
Разумович Н. Я. Источники и формы права //Советское государство и право, 1982. № 3.
Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1996.
Судебная практика как источник права. М., 1997.
Тихомиров Ю. А. Теория закона. М., 1982.
Тилле А. А. Время, пространство, закон. М., 1967.
Язык закона / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 1990.
Тема 8. Система права
и система законодательства
1. Понятие и основные признаки системы права. Ее отличие от правовой системы. Отрасль, подотрасль и институт права. Материальное и процессуальное право.
Критерии деления норм права на отрасли и институты.
Общая характеристика основных отраслей права.
Частное и публичное право.
Проблемы соотношения системы права и системы законодательства.
Литература:
Агарков М. М. Ценность частного права //Правоведение. 1992. № 1, 2.
Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975.
Бабаев В. К. Советское право как логическая система. М., 1978.
Витченко А. М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений. Саратов, 1974.
Кулагин М. И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992.
Марксистско-ленинская общая теория государства и права // Социалистическое право. М., 1973.
Матузое Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.
Матузов Н. И., Малъко А. В. Правовые режимы: вопросы теории и практики //Правоведение. 1996. № 1.
Мицкевич А. В. Соотношение системы советского права и системы советского законодательтства //Ученые записки ВНИИСЗ. М., 1У87. № 11.
Паленина С. В. Федеративные договоры и структура законодательства в России //Государство и право. 1993. № 1.
Правовая система социализма. В 2-х кн. /Под ред. А. М. Васильева. М., 1986, 1987. ,
Сандевуар П. Введение в право. М., 1994.
Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности. СПб., 1991.
Тема 9. Проблемы правовых отношений и механизма правового регулирования
1. Понятие, признаки и предпосылки правоотношений. Виды правоотношений. Взаимосвязь нормы права и правоотношения.
Субъекты права: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность. Правовой статус.
Субъективное право и юридическая обязанность.
Объекты правоотношения: понятие и виды.
Понятие и классификация юридических фактов.
Механизм правового регулирования: понятие, структура, эффективность.
Юридическая практика.
Литература:
Алексеев С. С, Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966.
Алексеев С. С. Теория права. 2-е .изд. М., 1995.
Бурлай Е. В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. Киев, 1987.
Варламова В. И. Правоотношения: философский и юридический подходы //Правоведение. 1991. № 4.
Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. Л,, 1981.
Дудин А. П. Объект правоотношения. Саратов, 1980.
Дудин А. П. Диалектика правоотношения. Саратов, 1983.
Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984.
Кропачев Я. М., Прохоров В. С. О понятии правовых отношений //Правоведение. 1985. № 3.
Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994.
Малъко А. В. Механизм правового регулирования//Правоведение. 1996. № 6.
Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987,
Матузов Н. И. Права человека и общерегулятивные правоотношения //Правоведение. 1996. № 3.
Матузов Н. И., Малъко А. В. Правовые режимы: вопросы теории и практики //Правоведение. 1996. № 1.
Пашуканис Е. Б. Избранные произведения по общей теории права. М., 1981.
Протасов В. Н. Правоотношение как система. М., 1991.
Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 1980.
Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
Тема 10. Применение и толкование права
Применение как особая форма реализации права: понятие и признаки.
Стадии правоприменительного процесса.
Акты применения права: понятие и виды
Сущность и необходимость толкования права.
Виды толкования права но субъектам, способам (приемам) и объему.
G. Акты толкования права: понятие и виды.
7. Пробелы и коллизии в праве. Способы их устранения.
Литература:
Bопленко Н. И. Официальное толкование норм права. М., 1976.
Boпленко Н. Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов. 1983.
Григорьев Ф. А. Акты применения права. Саратов, 1995.
Дюрягин И. Я. Применение норм советского права. Вопросы теории. Свердловск, 1973.
Завадская Л. Н. Механизм реализации права. М., 1992.
Лазарев В. В. Применение советского права. Казань, 1972,
Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М. 1974
Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975.
Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права. Казань, 1982.
Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994.
Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. М., 1962.
Правоприменение в советском государстве. М., 1985.
Решетов Ю. С. Реализация норм советского права. Системный анализ. Казань, 1989.
Созанов Б. И. Социальные, организационные и правовые основы механизма действия закона //Государство и право. 1993. № 1.
Спасов Б. Закон и его толкование. М., 1986.
Судебная практика в советской правовой системе. М., 1974.
Теория юридического процесса. Харьков, 1985.
Тихомиров Ю. А. Юридическая коллизия. М., 1994.
Черданцев А. ф. Толкование советского права. М., 1976.
Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург, 1993.
Юридическая конфликтология. М., 1995.
Юсупов В. А. Правоприменительная деятельность органов управления. М., 1979.
Тема 11. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность
Понятие и виды правомерного поведения. Стимулирование социально-активного поведения.
Понятие, признаки и виды правонарушений. Ограничение противозаконных деяний.
Юридический состав правонарушения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.
Литература:
Агеева Е. А. Юридическая ответственность в государственном управлении (социально-правовой аспект). Л., 1990.
Базылев Б. Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985.
Боброва Я. А., Зражевская Т. Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм (государственно-правовые аспекты). Воронеж, 1985.
Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1984.
Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический аспекты). Л., 1983.
Дубинин Я. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. Генетика. Поведение. Ответственность. М., 1982.
Краснов М. А. Ответственность в системе народного представительства. М., 1995.
Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. М., 1976.
Кудрявцев В. Я. Закон, поступок, ответственность. М,, 1986.
Лазарев В. В. Правомерное поведение как объект юридического исследованиях//Советское государство и право. 1976. № 10.
Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981.
Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985.
Малеин Н. С. Современные проблемы юридической ответственности // Государство и право. 1994. № 6.
Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994.
Нурпеисов Е. К. Психология правомерного поведения. Алма-Ата, 1984.
Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985.
Проблемы конституционного развития России на современном этапе / Под ред. С. А. Комарова. Рязань, 1994.
Самощенко И. С., Фарукшин М. X. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971.
Тархов В. А. Гражданские права и ответственность. Уфа. 1996.
Хачатуров Р. Л., Ягутян Р. Г. Юридическая ответственность. Тольятти, 1995.
Тема 12. Законность, правопорядок,
государственная дисциплина
Понятие и принципы законности.
Гарантии законности.
Понятно правового порядка. Соотношение общественного и правового порядка.
Понятие государственной дисциплины. Соотношение законности, правопрядка, государственной дисциплины и демократии.
Литература:
Бахрах Д. Н. Вопросы законности в государственном управлении//Правоведение. 1992. № 3.
Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М., 1992.
Борисов В. В. Правовой порядок развитого социализма. Саратов, 1977.
Братусъ С. Н. Юридическая ответственность и законность, М., 1984.
Верховенство права. М., 1992.
Вопленко Н. Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов, 1983.
Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949.
Карельский В. Д. Демократия и дисциплина в развитом социалистическом обществе. М., 1977.
Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности//Государство и право. 1994. № 3.
Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. М., 1995.
Ленин В. И. О "двойном" подчинении и законности//Полн. собр. соч. Т. 45.
Лисюткин А. Б. К понятию о законности//Правоведение. 1993. № 5.
Манашин В. С. Дисциплина и общество. М., 1984.
Право и законность. М., 1987.
Пугинский В. И., Шестакова М. П. Законность и дисциплина в хозяйственной деятельности. М., 1987.
Рабинович П. М. Проблемы теории законности развитого социализма. Львов, 1979.
Строгович М. С. Избранные труды. Т. 1. Проблемы общей теории права. М., 1990.
Тихомиров М. Ю. О механизме обеспечения законности и управления экономикой //Советское государство и право. 1990. № 7.
Методика написания рефератов
Реферат (от латинского "докладывать", "сообщать") представляет собой доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников или изложение сути книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением.
Реферат - это сокращенный пересказ содержания первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.
Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса теории государства и права, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда. Подготовка рефератов способствует формированию правовой культуры у будущего специалиста, закреплению у него юридических знаний, развитию умения самостоятельно анализировать многообразные общественно-политические явления современности, вести научно-обоснованную полемику по вопросам государства и права.
Процесс написания реферата включает в себя:
выбор темы;
подбор литературы и иных источников, их изучение;
составление плана;
написание текста работы и ее оформление;
устное изложение реферата.
Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов.
Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные, проблемные вопросы теории государства и права. Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции юридической практики.
Рекомендованная ниже тематика примерна. Поэтому студент при желании может сам предложить ту или иную тему, согласовав ее предварительно с руководителем семинара.
Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой путем прочтения соответствующего раздела учебника, конспектов лекций. После того как общее представление о теме сложилось, студенту следует изучить литературные и иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако перечень этих источников не должен связывать инициативу студента. Он может использовать работы, самостоятельно подобранные в результате изучения библиографии. Особенно внимательно необходимо следить за новой литературой по избранной проблематике, в том числе за статьями в журналах "Государство и право", ''Правоведение", "Общественные науки и современность", "Журнал российского права" и т. п.
В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая теоретический и практический материал.
План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы.
Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути се решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.
Внимание в реферате акцентируется на новых сведениях, определяется целесообразность обращения к тем или иным проблемам, книгам, статьям и т. п.
Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо употреблять термины, свойственные данной науке, избегать непривычных понятий и символов, сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и сокращают объем реферата.
Объем реферата — от 5 до 10 машинописных страниц или 10—15 страниц написанного от руки текста.
На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, дату написания работы.
Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного аппарата и прежде всего подстрочных сносок (внизу страницы, под чертой). Сноска должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, страницы, с которой взята цитата. Для статей из журналов, сборников указывают фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или сборника статей с указанием года издания и номера (или выпуска). Для газетной статьи кроме названия и года издания указывают также дату.
Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке.
Содержание реферата студент должен докладывать на семинаре, кружке, научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7—10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. Свободное изложение значительно улучшает восприятие материала слушателями. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее ознакомились с текстом реферата и отмечают его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения написанного и доложенного реферата студенту выставляется соответствующая оценка.
Примерная тематика рефератов
Характеристика теорий происхождения государства.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Законодательство субъектов Федерации: понятие, проблемы становления.
Дискуссионные вопросы предмета теории государства и права.
Частноправовые методы теории государства и права.
Правовые категории, понятия, термины.
Правовые презумпции и аксиомы.
Юридическая техника и язык законодательства.
Свобода и ответственность личности.
10. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.
Правовое государство: понятие, принципы, формирование.
Проблемы понятия и классификация функций государства.
Разделение властей как принцип правового государства.
Взаимная ответственность государства и личности как принцип правового государства.
Экологическая функция государства.
16. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: сравнительный анализ.
Особенности формы Российского государства на современном этапе.
Конфедерация как форма государственного устройства.
Налогообложение как функция современного Российского государства.
Формы осуществления функций государства.
Механизм государства: понятие, признаки, структура.
Борьба с бюрократизмом в современной России: опыт и перспективы.
Правопонимание: разные подходы.
Диалектика взаимосвязи классового и общечеловеческого в сущности государства,
Диалектика взаимосвязи классового и общесоциальногов сущности права.
Статика и динамика права.
Характеристика основных правовых семей современности.
Рецепция права.
Дискуссионные вопросы понятия и структуры правовой системы.
Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления.
Проблемы взаимодействия правосознания и права.
Особенности правовой культуры современного российского общества.
Правовой нигилизм
Дискуссионные вопросы структуры норм права.
Юридический прецедент как форма права.
Нормативный договор как форма права.
Правовой обычай.
Консолидация как форма систематизации законодательства.
39.Специализация и унификация российского законодательства.
Частное и публичное право; дискуссионные вопросы их разграничения.
Правовой режим: понятие и виды.
Правовые средства: понятие, признаки, виды.
Механизм правового регулирования.
Стимулы и ограничения в праве.
Соотношение поощрений и наказаний в праве.
Право и закон: проблемы их соотношения,
Виды правоотношений.
Понятие и структура субъективного права.
Понятие и структура юридической обязанности.
Правовой статус личности.
Единство прав и обязанностей личности.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Проблемы эффективности права.
Проблемы соотношения законности и целесообразности.
Дисциплина и демократия.
Дискуссионные вопросы юридической ответственности.
Юридическая практика: понятие и виды.
Юридический процесс.
Юридический состав правонарушения.
Преступление и проступок.
Юридическая ответственность и государственное принуждение.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
Соотношение государства и права.
Федерализм в России: проблемы развития.
Нормативность права.
Государство, право, собственность.
Причины правонарушений и пути их предупреждения и устранения.
Правовые акты: понятие, признаки, виды.
Тенденции развития современного российского законодательства.
Соблюдение и защита прав человека и гражданина — обязанность государства.
Марксистская теория права.
Социологическая теория права.
Естественно-правовая доктрина,
Психологическая теория права.
Нормативистская теория права.
Историческая школа права.
Реалистическая школа права.
Право, законность, правопорядок: проблемы соотношения.
Льготы в праве: понятие, признаки, виды.
Запреты и приостановления в праве.
Проблемы принципов права.
82. Основные требования правильного применения права.
Дискуссионные вопросы юридических фактов и фактических составов.
Юридические лица как субъекты права.
Система российского права и международное право.
Проблемы совершенствования правотворческой деятельности в Российской Федерации.
Проблемы кодификации законодательства.
Система нормативных актов в России.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Взаимодействие органов государства и местного самоуправления.
Законные интересы личности.
Юридическая квалификация.
Правомерное поведение: понятие, признаки, виды, стимулы.
Справедливость как принцип права.
Гуманизм как принцип права.
Проблемы пробелов и путей их устранения и преодоления.
Политический и государственно-правовой режимы.
Право как мера свободы.
Способы (приемы) толкования права.
100.Отрасли российского права: проблемы развития.
Перечень тем
и методика написания
выпускных квалификационных
(дипломных) работ
Выполнение дипломной работы является заключительным этапом обучения студентов-выпускников в вузе и имеет своей целью:
систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности;
применение их при решении конкретных научных и профессиональных задач;
дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы с литературой и законодательством, овладение методикой научного анализа.
Дипломная работа представляет собой самостоятельное теоретическое исследование одной из наиболее актуальных, наиболее сложных проблем по специальности, имеющее выход на практику. Поэтому каждая дипломная работа должна содержать элементы новизны, поиска собственных путей разрешения современных научно и практически значимых вопросов. Выводы автора работы должны быть в достаточной степени убедительны и аргументировании.
Тематика дипломных работ составляется кафедрой, передается в деканат и утверждается советом вуза. Она должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки.
Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. Поскольку кафедрой устанавливается лишь примерный перечень тем, студент может предложить для дипломной работы свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Закрепление темы дипломной работы оформляется приказом ректора вуза на основе личного письменного заявления студента на имя заведующего кафедрой.
Каждому студенту назначается руководитель дипломной работы из числа соответствующего преподавательского состава (прежде всего профессоров и доцентов). Руководитель:
дает студенту задание на дипломную работу;
помогает в разработке календарного графика на весь период выполнения дипломной работы;
рекомендует необходимую основную литературу, справочные и архивные материалы, законодательные акты и другие источники по теме;
проверяет выполнение работы (по частям или в целом).
По предложению руководителя дипломной работы кафедре в случае необходимости предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам дипломной работы, за счет времени, отведенного на руководство дипломной работой. Консультантами могут назначаться профессора и преподаватели других высших учебных заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и государственных органов. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной студентами работы и ставят на ней свою подпись.
Дипломная работа выполняется на основе глубокого изучения литературы по специальности (учебников, учебных пособий, курсов лекций, монографий, статей из научных сборников, журналов "Государство и право", "Правоведение", "Общественные науки и современность", "Законность", "Российская юстиция" и др.), анализа нормативных, правоприменительных и интерпретационных актов, обобщения юридической практики.
Студент должен составить календарный график работы на весь период с указанием очередности выполнения отдельных этапов, и после одобрения руководителем представить на утверждение заведующему кафедрой (декану факультета).
Декан факультета устанавливает сроки периодического отчета по выполнению дипломной работы. В эти сроки студент отчитывается перед руководителем и заведующим кафедрой, которые фиксируют степень готовности работы и сообщают об этом декану.
Законченная дипломная работа, подписанная студентом и консультантами (если они назначаются), представляется руководителю. После просмотра и одобрения дипломной работы руководитель подписывает ее и вместе со своим отзывом представляет заведующему кафедрой (декану факультета). В отзыве должна быть характеристика всех разделов дипломной работы. Заведующий кафедрой (декан факультета) на основании этих материалов решает вопрос о допуске студента к защите, делая об этом соответствующую запись на дипломной работе. В случае, если заведующий кафедрой (декан факультета) не считает возможным допустить студента к защите дипломной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется на утверждение ректору вуза.
Дипломная работа должна быть отпечатана через два интервала на одной стороне стандартного листа белой бумаги с полями для брошюровки по левой стороне. Размер шрифта, используемого при электронном наборе материала (на компьютере), необходимо приблизить к стандартному машинописному, так, чтобы при распечатке текста через 1,5 — 2 интервала на странице помещалось не более 30—43 строк по 60—70 знаков в каждой.
Титульный лист начинается с указания на Министерство общего и профессионального образования РФ, содержит полное наименование вуза и кафедры, учебной дисциплины (по которой выполнена работа), тему дипломного исследования, фамилию и инициалы дипломанта, ученое звание, ученую степень, фамилию и инициалы руководителя, место (город, в котором находится вуз) и год написания работы.
Рукопись переплетается или вкладывается в специальную папку "для диплома". Общий объем работы составляет 50—80 машинописных страниц (без учета схем, приложений и списка используемой литературы). Работа, представленная в нарушение предъявляемых требований, к защите не допускается.
Дипломное исследование должно иметь план, с помощью которого материал структурируется, излагается в логической последовательности. Содержание работы состоит из введения (где обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность, научная и практическая значимость, показывается степень разработанности рассматриваемой проблемы, обозначаются цели, задачи и методы исследования и т. п.), основной части (в которой анализируются вопросы плана, доказываются те или иные провозглашаемые положения и пр.) и заключения (в котором кратко излагаются полученные автором выводы, обобщения, достижения; устанавливаются основные направления дальнейшего анализа данной проблемы). Библиография начинается после заключения и состоит из следующих частей: 1) нормативных актов; 2) книг; 3) научных статей; 4) авторефератов на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук.
Дипломная работа, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию. Состав рецензентов утверждается деканом факультета по представлению заведующего соответствующей кафедры из числа сотрудников правоохранительных органов и иных юридических учреждений. В качестве рецензентов могут привлекаться как преподаватели своего вуза (но не работающие на выпускающей кафедре), так и преподаватели иных вузов. По дипломной работе представляется не менее одной рецензии.
Декан факультета знакомит с рецензией заведующего соответствующей кафедрой, студента-выпускника и направляет дипломную работу с рецензией в итоговую аттестационную комиссию для защиты. Порядок защиты дипломных работ определяется Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации.
Дипломная работа после защиты хранится в библиотеке высшего учебного заведения.
Темы дипломных работ
Причины происхождения государственности
Сущность государства
Проблемы механизма современного Российского государства
Разделение властей как принцип правового государства
Проблемы формы современного Российского государства
Государство и право: проблемы соотношения
Правовое государство; проблемы становления в современной России
Нормотворчество: федеральный и региональный уровни
Право и мораль: проблемы соотношения, взаимодействия и противоречий
Социальная ценность права
Действие права
Правовое регулирование и правовое воздействие: проблемы соотношения
Механизм правового регулирования: понятие и структура
Правовые стимулы
Правовые ограничения
Статика и динамика права
Правовые режимы
Цели и средства в праве
Льготы в праве
Поощрение как юридическое средство
Эффективность правового регулирования
Формы российского права
Публичное и частное право
Международное и национальное право: проблемы соотношения
Правовая система: понятие и структура
Качество закона
Проблемы правовых отношений
Механизм правотворчества
Механизм правоприменения
Правовой нигилизм и правовая культура
Правовой статус личности
Проблемы правопонимания
Марксистская теория права
Естественно-правовая теория
Историческая школа права
Социологическая теория права
Психологическая теория права
Нормативистская теория права
Проблемы правосознания
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления
Проблемы систематизации нормативных актов
Юридический процесс как общетеоретическая категория
Юридический прецедент как форма права
Преемственность и обновление в праве
Право как мера свободы личности
Предмет и метод теории государства и права: основные проблемы
Государство, право, экология
Государство, право, собственность
Государство, право, религия
Проблемы типологии государства и права
Предмет и метод правового регулирования
Нормативный договор как форма права
Запреты в праве
Субъективное право
Юридическая обязанность
Законные интересы личности
Правовые категории: понятие и система
Юридическая техника и язык права
Цели, задачи и функции государства
Правовой обычай как форма права
Общая характеристика российской правовой системы
Англо-саксонская правовая семья 63. Романо-германская правовая семья
Религиозная правовая семья
Традиционная правовая семья
Юридические коллизии и способы их разрешения
Права человека как общетеоретическая проблема
Убеждение и принуждение в праве
Справедливость как принцип права
Гуманизм как принцип права
Современные проблемы юридической ответственности
Проблемы юридических фактов
Объективно противоправное деяние
Система нормативных актов в России
Проблемы функций права
Соотношение права и закона
Закон как приоритетная форма права
Проблемы системы современного российского права
Принципы организации и деятельности современного Российского государства
Проблемы российского федерализма
Подзаконные нормативные акты
Акты официального толкования норм права
Проблемы толкования норм права
Субъекты права: современный аспект
Проблемы правонарушений
Механизм реализации законов
Проблемы стимулирования правомерного поведения
Взаимная ответственность государства и гражданина как принцип правовой государственности
Гражданское общество и государство
Институт и подотрасль права
Проблемы законности в современном Российском государстве
Правопорядок; проблемы становления в России
Лоббизм в правотворческой и правоприменительной деятельности
Проблемы юридического состава правонарушений
Государственный орган как элемент механизма государства
Взаимодействие системы государственных и муниципальных органов
Государство в политической системе общества
Личность в политической системе общества
Защита права как юридическая категория
100.Нормы права: понятие, структура, виды
Словарь основных понятий
теории государства и права
Абсолютные права — такие субъективные права, которые обеспечиваются пассивной обязанностью (воздержанием от нарушаемых действий) со стороны неопределенного круга лиц (например, право собственности).
Абсолютные правоотношения — такое урегулированное нормой права общественное отношение, в котором управомо-ченной стороне противостоит неопределенно большое количество пассивно обязанных субъектов.
Абсолютная монархия — разновидность монархической формы правления, для которой характерна неограниченная государственная власть, принадлежащая одному лицу — монарху.
Автономия — форма самоуправления части территории государства, характеризующаяся правом самостоятельного решения внутренних вопросов.
Автономная область в составе Российской Федерации — область, самостоятельно осуществляющая государственную власть на соответствующей территории, отличающаяся особенностями быта и национального состава и входящая непосредственно в Российскую Федерацию на началах административной автономии (Еврейская автономная область),
Автономный округ в составе Российской Федерации — национальное государственное образование, входящее в область или край и отличающееся особым национальным составом и бытом населения (например, Корякский автономный округ).
Авторитаризм — один из видов политического режима, в котором политическая власть осуществляется конкретным лицом (класс, партия, элитная группа и т. д.) при минимальном участии народа и для которого характерны бюрократически-командные методы управления обществом.
Административно-территориальная единица Российской Федерации — структурный элемент административно-территориального деления, в качестве которого выступают край, область, район, город, район города, поселок и сельский населенный пункт.
Административно-территориальное деление — это система территориальной организации государства, на основе которой образуются и функционируют органы государственной власти и управления.
Административно-территориальное устройство Российской Федерации — разделение территории России на определенные части (районы, города, районы города, поселки, сельские населенные пункты), в соответствии с которыми строится и функционирует система местных органов государства.
Администрация — система исполнительно-распорядительных государственных органов, обеспечивающая реализацию законов в масштабах всей страны или определенного региона.
Акт нормативный — правовой акт, принимаемый субъектами правотворчества, содержащий нормы права, имеющий особую официальную письменную форму и направленный на урегулирование определенных общественных отношений.
Акт применения права (правоприменительный акт) — правовой акт, который содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом в результате решения конкретного юридического дела,
Акт толкования права (интерпретационный акт) — правовой акт, который содержит разъяснение смысла юридических норм и выносится специальными компетентными органами.
Аналогия закона — решение конкретного юридического дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи.
Аналогия права — решение конкретного юридического дела на основе общих принципов и смысла права.
Аутентическое (авторское) толкование — разъяснение смысла юридической нормы, даваемое тем же органом, который принял данную норму.
Бездействие преступное — разновидность преступного деяния, представляющая собой общественно опасное и прот исправное пассивное поведение, выражающееся в несовершении общественно ценного действия, которое лицо могло и должно было совершить в силу возложенных на него юридических обязанностей.
Буквальное толкование — разъяснение смысла правовой нормы, при котором этот смысл совпадает с ее текстуальным выражением.
Важнейшие полномочия — установленные Конституцией и законами специальные права для конкретных государственных органов и должностных лиц, позволяющие оптимальным путем достигать наиболее значимые социальные цели,
Вето — отказ главы государства подписать законопроект, принятый парламентом.
Вина — психическое состояние, характеризующееся отношением правонарушителя к совершенному им деянию (см. умысел и неосторожность).
Власть социальная — присущее всякой общности людей отношение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на принуждение.
Властные решения — правовые акты, принимаемые государственными органами или должностными лицами в пределах их компетенции для достижения определенных целей и влекущие юридические последствия.
Вменяемость — нормальное психическое состояние лица, при котором оно способно оценить свое место в обществе и отдавать отчет своим действиям.
Воинская дисциплина — соблюдение военнослужащими правил, установленных законами, уставами, приказами.
Воля народа — концентрированное выражение интересов большинства граждан в обществе, направленное на достижение определенных социально значимых целей и лежащее в основе какого-либо управленческого решения (например, конкретного закона, принятого на референдуме).
Вотум — решение, принятое большинством голосов избирательного корпуса или представительного учреждения по определенному вопросу (например, вотум недоверия правительству).
Временное правительство — центральный орган исполнительной власти, созданный в переходный период конкретного государства в условиях его экономической или политической нестабильности.
Временное правление — система высших органов государства, осуществляющая в определенный промежуток времени политическую власть в обществе.
Всенародное голосование (референдум) — принятие непосредственно гражданами управленческого решения по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни, обладающее высшей юридической силой.
Всенародное обсуждение — форма демократии, заключающаяся в непосредственном участии граждан в процессе управления государством, выработке и принятии оптимальных государственных решений путем выражения мнений и оценок по наиболее общественно значимой проблеме (например, при обсуждении законопроектов с целью выявить самый широкий спектр предложений и рекомендаций, поступающих от различных групп, слоев, отдельных граждан общества).
Всеобщее избирательное право — признак демократии и избирательной системы, означающей предоставление активного (быть избранным) и пассивного (избирать) права всем дееспособным гражданам страны независимо от их происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, времени проживания в данной местности, рода и характера занятий.
Гарантии законности — средства и условия, обеспечивающие соблюдение законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав граждан и интересов общества и государства.
Гипотеза правовой нормы — элемент нормы права, указывающий на условия ее действия (время, место, субъектный состав и т. п.), которые определяются путем закрепления юридических фактов.
Глава государства — высшее должностное лицо в государстве, являющееся носителем его исполнительной власти и одновременно верховным официальным представителем всего данного общества в сфере внешних сношений.
Государственная власть — публично-политическое отношение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение.
Государственная дисциплина — определенные требования к поведению людей, связанные с выполнением правил, предъявляемых к государственным служащим.
Государственно-правовой режим — система методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется государственная власть.
Государственное принуждение — осуществляемое организованно, персонифицированно и в пределах юридических предписаний физическое, психологическое либо идеологическое воздействие государственной власти на членов общества, обеспечивающее при помощи государственного аппарата безусловное утверждение государственной воли в области охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина, безопасности общества, борьбы с правонарушениями и наказания виновных в их совершении.
Государственный аппарат - система органов, призванных осуществлять задачи и функции государства.
Государственный суверенитет - присущее государству верховенство на своей территории и независимость в международных отношениях.
Государство — организация политической власти, содействующая преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, общечеловеческих, религиозных, националистических, расовых и т. п.) в пределах определенной территории.
Гражданское общество — совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп.
Гражданство — устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности мх взаимных прав, обязанностей и ответственности.
Грамматический способ толкования — прием разъяснения правовых норм, осуществляемый с помощью языковых средств, правил грамматики, орфографии и т. п.
Гуманизм права — один из важнейших принципов права, выражающийся в признании человека как высшей ценности, закреплении и обеспечении его прав, свобод, законных интересов, достоинства личности, условий свободного всестороннего развития и стимулирования подлинно человечных отношений между людьми.
Давностъ — установленный в нормативном акте срок, истечение которого влечет определенные юридические последствия.
Дееспособность — установленная (признанная) в законе возможность лица собственными действиями осуществлять свои права и обязанности.
Действие права — содержательно-динамическая сторона права, характеризующая его фактически реализуемую способность осуществлять регулятивное (специально-юридическое), информационно-психологическое (мотивационное), воспитательное (идеологическое, педагогическое) и социальное воздействие на участников общественных отношений.
Декларация — провозглашение основных принципов; правовой документ, имеющий силу рекомендации.
Декрет — наименование особо важных нормативных актов.
Деликтоспособностъ — способность лица самостоятельно нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение.
Демократизм права — один из важнейших принципов права, выражающийся в юридическом установлении и реальном обеспечении идей народовластия, свободы, равенства, братства, справедливости, ответственности в общественных отношениях, подлежащих правовому регулированию.
Демократический режим — система методов и приемов, с помощью которых население участвует в осуществлении государственной власти посредством прямой (когда граждане, например, на референдуме непосредственно принимают решения по важнейшим вопросам общественной жизни) и представительной демократии (когда народ реализует свою власть через выбираемые им представительные органы), принимая решения большинством с учетом интересов меньшинства.
Диктатура - безраздельная политическая, экономическая и идеологическая власть, не ограниченная законом и осуществляемая единолично (или строго определенной группой лиц во главе в лидером).
Динамизм права — способность права изменяться адекватно изменившимся общественным отношениям, реагировать на появление новых или прекращение отживших социальных связей в различных сферах жизнедеятельности.
Диспозитивный метод правового регулирования — способ правового воздействия, связанный с равноправием сторон, координацией, основанный на дозволениях.
Диспозииия правовой нормы - основной элемент.нормы права, определяющий модель поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических фактов.
Дисциплина— определенные требования к поведению субъектов, отвечающие сложившимся в обществе социальным нормам.
Догма права (специально-юридическая теория) — наиболее стабильная, неизменная часть общей теории права, изучающая его с позиции специально-юридических свойств и проявлений.
Договор нормативный — соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая норма права (например, Федеративный договор РФ 1932 г.).
Договорная дисциплина — соблюдение субъектами обязательств, предусмотренных в хозяйственных и иных договорах.
Доказательства — полученные- в соответствии с законом сведения (юридически значимая информация, фактические данные}, необходимые для установления объективной истины по юридическому делу.
Доказывание — юридически оформленная деятельность субъектов, направленная на установление с помощью доказательств объективной истины по делу.
Доктриналъное толкование норм права — наиболее глубокое и аргументированное разъяснение смысла правовых норм учеными-юристами в монографиях, научных комментариях, статьях и т. п.
Дуалистическая монархия — разновидность ограниченной монархии, при которой монарх, действуя в рамках конституции, и формально, и фактически сохраняет широкие властные полномочия, что ставит его в центр всей политической системы данного общества.
Единоначалие - форма организации управления, при которой во главе соответствующего государственного органа, учреждения или предприятия стоит одно лицо, правомочное принимать юридически обязательные решения.
Естественное право - совокупность неотъемлемых прав и свобод, обусловленных природой человека и не зависящих тем самым от воли конкретного законодателя.
Жалоба — обращение граждан в органы государства и местного самоуправления с требованием восстановить нарушенное право.
Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.
Законность — система требований общества и государства, состоящая в точной и неуклонной реализации норм права всеми и повсеместно.
Законный интерес — отраженная в объективном праве либо вытекающая из его общего смысла и в определенной степени гарантированная государством юридическая дозволенность, выражающаяся в стремлениях субъекта пользоваться определенным социальным благом, а также в возможности обращаться за его защитой к компетентным органам государства или общественным организациям — в целях удовлетворения своих потребностей, не противоречащих общегосударственным.
Законодательная инициатива, — закрепленное в Конституции РФ право определенных субъектов (Президента РФ, Совета Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Правительства РФ, законодательных (представительных) органов субъектов РФ, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ) внести предложение об издании закона и/или соответствующий законопроект в законодательный орган, которое порождает у последнего обязанность рассмотреть предложение и законопроект.
Законодательная оговорка — социально обусловленное, имеющее специальную нормативно-лексическую форму условие (заявление, положение), которое частично изменяет содержание или объем действия нормы закона, создает новый правовой режим, выступает формой согласования интересов и порождает определенные юридические последствия.
Законодательная власть — избранные народом представительные органы, призванные вырабатывать стратегию раз-вития общества путем принятия законов.
Законодательство - система действующих в конкретно-исторический период развития государства законов и основанных на них подзаконных актов.
Законопроект — текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный в соответствии с законодательной процедурой, установленной для внесения на рассмотрение законодательного органа или на референдум.
Законотворческий процесс — установленный в юридических нормах вид правотворческого процесса, регламентирующий порядок деятельности законодательного органа государства по выработке, принятию и изданию законов.
Запрет — способ правового регулирования, требующий воздержаться от совершения определенных социально-вредных, правонарушаемых действий.
Заслуга — добросовестный, правомерный поступок, связанный со "сверхисполнением" субъектом своих обязанностей либо с достижением им общепризнанного полезного результата и выступающий основанием для поощрения.
Злоупотребление правом — использование субъективного права в противоречии с его социальным назначением, влекущее за собой нарушение охраняемых законом личных, общественных либо государственных интересов.
Императивный метод правового регулирования — способ правового воздействия, связанный с властными предписаниями; субординацией, основанный на запретах, обязанностях, наказании.
Импичмент — процедура привлечения к ответственности высших должностных лиц.
Индивидуально-правовое регулирование — поднормативное персонифицированное правовое воздействие на участников общественных отношений в конкретных жизненных обстоятельствах с целью побудить их совершить предусмотренные нормами права социально-ценные действия.
Инкорпорация — форма систематизации, совершаемая путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение.
Институт права — упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений.
Интерпретационный акт — см. Акт толкования права.
Иск — юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса.
Исполнительная власть — назначаемые либо выбираемые исполнительно—распорядительные органы власти, призванные реализовать принятые законы и осуществлять оперативно-хозяйственную деятельность.
Использование права — форма его реализации, связанная с осуществлением субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой собственный интерес и тем самым достигает определенного блага,
Исполнение права — форма реализации права, связанная с выполнением активных обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах управомоченной стороны.
Историческо-политическое толкование норм права — способ разъяснения смысла правовых норм, осуществляемый с помощью анализа конкретно-исторических и политических условий их принятия.
Источник права в идеологическом смысле — причины возникновения правовых норм, связанные с различными правовыми идеями, представлениями, мнениями, учениями, доктринами, правосознанием.
Источник права в материальном смысле — причины возникновения правовых норм, связанные с материальными условиями жизни общества, формами собственности, интересами и потребностями людей.
Источник права в юридическом смысле — см. Форма права.
Казуальное толкование — разъяснение смысла правовой нормы, обязательное только для данного случая.
Казус — случайное действие, которое (в отличие от умышленного или неосторожного) имеет внешние признаки правонарушения, но лишено элемента вины и, следовательно, не влечет юридической ответственности.
Каноническое право — система нормативных предписаний, принимаемых решениями церковных соборов и постановлений римских пап, регулирующих отношения внутрицерковной организации, а также некоторые семейно-брачные и имущественные отношения.
Качество закона — совокупность социально-экономических, политических и юридических свойств, обусловливающих пригодность закона удовлетворять определенные потребности общества, государства или отдельной личности соответственно природе права.
Квалификация правовая — юридическая оценка деяния, основанная на соответствующих нормативных предписаниях,
Кворум — установленное законом или уставом количество присутствующих на определенном мероприятии, считающееся обязательным условием для признания его решений действительными и юридически значимыми.
Кодекс — систематизированный единый, юридически и логически цельный, внутренне согласованный законодательный акт прямого действия, регулирующий определенную область общественных отношений.
Кодификация — форма систематизации, совершенная путем объединения нормативных актов в единый, логически цельный законодательный акт с изменением их содержания.
Коллизии юридические — противоречия между правовыми нормами, регулирующими одни и те же общественные отношения.
Компетенция — совокупность законодательно закрепленных полномочий (прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному лицу в целях надлежащего выполнения им определенного круга государственных или общественно-значимых задач и осуществления соответствующих функций.
Конкретизация норм права — мыслительная операция, осуществляемая в процессе нормотворчества, состоящая в "привязке" правовой нормы к конкретным условиям нормативной регламентации общественных отношений, в результате чего создается новая норма права (меньше конкретизируемой по объему, но шире по содержанию).
Консолидация — форма систематизации, совершенная путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в единый документ, где каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое значение.
Конституция — Основной закон (закон законов) государства и общества в целом, обладающий наивысшей (абсолютной) юридической силой, закрепляющий фундаментальные начала общественного и государственного устройства, форму правления, принципы взаимоотношения личности и государства.
Конфедерация — временный союз государств, образуемый для достижения политических, военных, экономических и прочих целей.
"Лоббизм — форма воздействия "групп давления" на управленческие решения в процессе правотворчества и правоприменения в интересах определенных социальных структур.
Логическое толкование норм права — способ разъяснения смысла правовых норм, осуществляемый с использованием законов и правил логики.
Легальность власти — юридическое обоснование власти, соответствие действий государственных органов существующему в стране законодательству.
Легитимность власти — качество взаимоотношений государства и общества, которое выражается в добровольном признании ценности власти, в ее праве подчинять.
Локальный нормативный акт — такой нормативный акт, который принимается администрацией предприятий, учреждений и организаций и который направлен на урегулирование внутриколлективных отношений в пределах данной структуры.
Льгота правовая — правомерно данная субъекту возможность более полно удовлетворять свои интересы, выражающаяся как в предоставлении особых дополнительных прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей.
Материальное право — совокупность правовых норм, институтов, подотраслей и отраслей, с помощью которых государство прямо воздействует на общественные отношения, предоставляя субъектам (посредством прав и обязанностей) возможность удовлетворять их материальные (а не процессуальные) интересов.
Меры защиты - разновидность правового принуждения, обеспечивающая исполнение юридической обязанности и гарантирующая реализацию права.
Метод теории государства и права — совокупность приемов, принципов, средств, с помощью которых постигается предмет теории государства и нрава, получаются новые знания.
Метод правового регулирования — совокупность юридических средств, при помощи которых осуществляется правовая регламентация качественно однородных общественных отношений.
Механизм правового регулирования — система юридических средств, организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права.
Монархия — форма государственного правления, при которой высшая власть не избирается и не назначается, а передается по наследству и осуществляется бессрочно.
Мораль — система норм и принципов, регулирующих поведение людей с позиций добра, справедливости и честности.
Мотив поведения — внутреннее побуждение лица совершить какое-либо деяние, причина поступка.
Награды государственные РФ — высшая форма поощрения граждан за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите Отечества, государственном строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав личности, благотворительной деятельности и иные заслуги перед обществом и государством,
Неосторожность — форма вины, при которой лицо, совершившее противоправное общественно опасное деяние, предвидело возможность наступления опасных (вредных) для общественных отношений последствий своего деяния, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, либо не предвидело таких последствий, хотя по обстоятельствам дела должно было и могло их предвидеть,
Неофициальное толкование — разъяснение смысла правовых норм органами или отдельными лицами по своей инициативе, не влекущее юридических последствий.
Норма права — общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование конкретного вида общественных отношений.
Нормативное толкование норм права— разъяснение смысла правовых норм, имеющее общее значение (распространяющееся на большой круг лиц и случаев).
Нормативность — признак права, выражающий собой в концентрированном виде всеобщность, обязательность, непрерывность и территориальную общность действия правовых предписаний,
Нормативный акт — см. Акт нормативный.
Нормативный договор — см. Договор нормативный.
Обратная сила закона — распространение действия закона на случаи, имевшие место до вступления его в силу.
Общественный порядок — состояние урегулированное™ общественных отношений, которое достигается с помощью не только правовых норм и их соблюдения (законности), но и других социальных норм и их соблюдения (дисциплины).
Общество — (в широком смысле) — совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей; (в узком смысле) — исторически конкретный тип социальной системы, определенная форма общественных отношений.
Объект правоотношения — то, на что обращены права и обязанности субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи (материальные и нематериальные блага, продукты духовного творчества, ценные бумаги, документы, результаты определенных действий).
Объективная сторона правонарушения — совокупность внешних признаков, характеризующих данное деяние (действие либо бездействие) лица, что нарушает правовые предписания, причиняет вред обществу, государству, личности,
Объективно-противоправное деяние — действие либо бездействие, сходное по своим объективным признакам с правонарушением, но совершенное невиновно, т. е, субъективно направленное на достижение правомерных целей.
Обыденное толкование - неофициальное разъяснение смысла правовых норм на основе повседневной практики и житейского опыта.
Ограничительное толкование норм права — разъяснение правовой нормы, действительный смысл которой уже ее текстуального выражения.
Отклоняющееся (девиантное) поведение — деяние индивидов или групп лиц, не соответствующее сложившимся в обществе социальным ожиданиям, моральным и иным правилам поведения.
Относительное правоотношение — разновидность правоотношения, в котором индивидуализированы (поименно известны, персонифицированы) обе его стороны.
Отрасль права - упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений.
Отрешение от должности — см.: Импичмент.
Парламентская республика — разновидность республиканской формы правления, характеризующаяся тем, что парламент формально является полновластным органом, который формирует политически ответственное перед ним правительство и избирает (непосредственно или же в составе особой коллегии выборщиков) президента, являющегося главой лишь государства, но не исполнительной власти.
Подзаконный нормативный акт — изданный на основе и во исполнение законов акт, содержащий юридические нормы.
Политика — это искусство управления обществом, которое характеризует отношения по поводу власти между классами, партиями, нациями; между государством, с одной стороны, и народом — с другой.
Политическая система общества — упорядоченная на основе права и иных социальных норм совокупность институтов (государственных органов, политических партий, движений, общественных организаций и т, п.), в рамках которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть.
Политический режим — система методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется политическая власть и характеризуется политическая система данного общества.
Полномочие — комплекс прав и обязанностей, предоставленный субъекту в соответствии с занимаемой должностью и необходимый для разрешения какого-либо вопроса.
Полупрезидентская республика — разновидность республиканской формы правления, при которой сочетаются элементы президентской и парламентской республики.
Право — система общеобязательных, формально определенных юридических норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы общества, классов и т. п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование общественных отношений.
Правовая аксиома — положение правовой теории, которое берется в исследованиях в качестве исходного, не требующего доказательства.
Правовая идеология — система взглядов, учений, теорий, идей, представлений, убеждений, концепций, в которых отражается отношение людей к действующему и желаемому праву.
Правовая информация — существующие в обществе сведения о юридических нормах и принципах, юридической практике и юридической системе в целом.
Правовая культура личности — знание и понимание права, а также деятельность в соответствии с ним.
Правовая культура общества — уровень правосознания и правовой активности общества, степень прогрессивности юридических норм и юридической деятельности.
Правовая политика — деятельность государства по созданию эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических "средств в достижении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка, формирование правовой государственности и высокой правовой культуры общества и личности.
Правовая психология — совокупность переживаний, чувств, настроений, эмоций, в которых отражается отношение людей к действующему и желаемому праву.
Правовая семья — совокупность правовых систем, выделенная на основе общности источников, структуры права и исторического пути его формирования.
Правовая система общества — конкретно-историческая совокупность права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного государства.
Правовая фикция — несуществующее положение, признанное законодательством существующим и ставшее в силу этого общеобязательным.
Правовое воздействие -- взятый в единстве и многообразии весь процесс влияния права на социальную жизнь, сознание и поведение людей.
Правовое воспитание - целенаправленная деятельность государственных органов и общественности по формированию у граждан и должностных лиц правосознания и правовой культуры.
Правовое государство - организация политической власти, создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания (с помощью права) государственной власти с целью избежать злоупотреблений.
Правовое дозволение — предоставляемая субъекту нормами права возможность самостоятельно осуществлять свои интересы.
Правовое наказание — форма и мера юридического осуждения (порицания) виновного, противоправного поведения, в результате которого субъект в чем-то обязательно ограничивается, чего-то лишается.
Правовое ограничение - правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите.
Правовое поощрение — форма и мера юридического одобрения добровольного заслуженного поведения, в результате чего субъект вознаграждается.
Правовое предписание — властное веление, выражающее государственную волю, выступающее регулятором общественных отношений путем формулирования общеобязательной или индивидуальной нормы поведения для соответствующих субъектов права.
Правовое регулирование — осуществляемое всей системой юридических средств воздействие на общественные отношения с целью их упорядочить.
Правовой вакуум — специфическое правовое явление, характеризуемое как временное наличие новых общественных отношений, не урегулированных ранее, но нуждающихся в правовой регламентации.
Правовой обычай — исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей, вошедшее в привычку (в результате многократного применения) и приводящее к правовым последствиям.
Правовой режим — особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятиости для удовлетворения интересов субъектов права.
Правовой символ - установленный в правовых предписаниях внешний условный замещающий знак (материальный предмет), несущий определенную информацию о другом явлении или предмете и понятный окружающим (флаг, герб, гимн — символы государства).
Правовой статус субъекта — юридически закрепленное положение лица в обществе, выражающееся в определенной системе его прав и обязанностей.
Правовой стимул - правовое побуждение к законопослушному поведению, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим благоприятствования.
Правовые средства - все те юридические инструменты (явления), с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение поставленных целей.
Правомочие — предусмотренная в нормах права и обеспеченная государством возможность участника правоотношения осуществлять определенные деяния или требовать соответствующего поведения от других участников этого правоотношения.
Правомерное поведение — деяние субъектов, соответствующее нормам права и социально полезным целям.
Правонарушение — виновное, противоправное, общественно вредное деяние (действие либо бездействие) деликтоспособ-ного лица, причиняющее вред интересам общества, государства, личности.
Правоотношение - урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого обладают соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями.
Правоположеиия юридической практики — сформулированные в ходе разрешения юридических дел правила (образцы, примеры) наиболее целесообразного и эффективного применения норм права, которые могут и должны использовать компетентные субъекты при разрешении юридических дел данного рода.
Правопорядок — система общественных отношений, в которой поведение субъектов является правомерным; состояние урегулированное™ социальных связей.
Правосознание — совокупность чувств, эмоций, представлений, идей, взглядов, в которых отражается отношение людей к действующему или желаемому праву.
Правопреемство — изменение в субъектном составе правоотношений, при котором субъективные права и субъективные юридические обязанности переходят от одного лица к другому.
Правосубъектность — признаваемая и обеспечиваемая государством способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности, а также лично своими действиями осуществлять их в правоотношении.
Правоспособность - установленная (признанная) в законе возможность лица иметь субъективные права и юридические обязанности.
Правотворчество - деятельность компетентных органов (прежде всего государственных) по принятию, изменению и отмене юридических норм.
Преамбула — вводная или вступительная часть нормативного акта, содержащая указания на обстоятельства, послужившие поводом к его принятию, излагающая цели и задачи, стоящие перед данным документом.
Предмет правового регулирования — те общественные отношения, социальные связи, которые упорядочивает праве
Представительство — правовое средство, с помощью которого одно лицо (представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого (представляемого), непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности.
Президентская республика — разновидность республиканской формы государственного правления, в которой верховная власть принадлежит президенту как главе государства, избираемому всенародным голосованием (либо парламентом или же
особым институтом) и выступающему в системе разделения властей субъектом координации всех ветвей государственной власти.
Презумпция — факт, существование или отсутствие которого предполагается установленным (неустановленным), поскольку доказаны другие, находящиеся с ним в связи, факты.
Презумпция невиновности — закрепленное в праве предположение, согласно которому каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Преступление — виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законодательством под угрозой наказания.
Преюдициалъностъ— обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением или приговором суда по какому-либо другому делу.
Применение права - властная деятельность компетентных органов по разрешению конкретного юридического дела, в результате чего выносится соответствующий индивидуальный акт.
Принципы права — основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического социального регулятора.
Причинная связь — необходимая связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует другому (следствию) и порождает его (вредоносный результат должен быть следствием, а само поведение - причиной именно этого результата).
Пробел в праве — полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве необходимых юридических норм.
Публичное право — упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих процесс организации и деятельности органов государства, процесс осуществления общественных интересов.
Распространительное (расширительное) толкование — разъяснение юридических норм, действительный смысл которых шире их текстуального выражения.
Реализация права — претворение правовых предписаний в поведении участников правоотношений, фактическое осуществление субъектами права нормативных предписаний в форме соблюдения запретов, исполнения обязанностей, использования прав и применения юридических норм.
Реквизиция — принудительное изъятие имущества у собственника в государственных или общественных интересах с выплатой его стоимости.
Рекомендательный метод правового регулирования — способ правового воздействия, связанный с советом по осуществлению конкретного желательного для общества и государства поведения,
Республика — форма государственного правления, характеризующаяся выборностью власти, ее срочностью и зависимостью от избирателей.
Референдум — см. Всенародное голосование.
Рецепция права — это возрождение и использование отечественного и мирового опыта юриспруденции, правовых ценностей и принципов, достижений политико-правовой науки прошлого в научных исследованиях, законодательстве и юридической практике.
Санкция правовой нормы — элемент нормы права, предусматривающий неблагоприятные (негативные) либо благоприятные (позитивные) последствия для субъекта, реализующего диспозицию.
Свод законов — собранные в одном издании и расположенные в определенном порядке действующие нормативные акты, сборники законодательства,
Система права — внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права.
Систематизация законодательства — деятельность по упорядочению и совершенствованию нормативных актов в целях удобства пользования ими.
Систематический способ толкования — разъяснение смысла правовой нормы с помощью анализа ее системных связей с другими нормами, выявления места и роли конкретного правила поведения в иерархии правовых предписаний.
Соблюдение права — форма реализации норм права, связанная с наличием запретов, которые субъект не должен нарушать.
Событие — такой юридический факт (жизненное обстоятельство), который не зависит от сознания и воли людей.
Социальные нормы — правила поведения, используемые для регулирования общественных отношений.
Способы толкования — совокупность приемов и средств, направленных на уяснение смысла правовых норм.
Статья нормативного акта — форма выражения (изложения) нормы права, содержащая (в различной степени) ее элементы.
Структура нормы права — упорядоченное единство необходимых элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность.
Субсидиарное применение норм права — разрешение юридического дела в ситуации, когда правоприменительный орган использует норму смежной отрасли права в силу неурегулированности этой ситуации нормами обычно применяемой им отрасли.
Субъекты права — участники правовых отношений, обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями.
Субъективное право — мера юридически возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные интересы.
Сфера правового регулирования — система общественных отношений, упорядоченных правом либо подлежащих правовой регламентации.
Технические нормы - правила наиболее рационального обращения людей с орудиями труда и предметами природы.
Тип правового регулирования — общая направленность юридической регламентации общественных отношений, выражающая специфику лежащего в основании его способа правового регулирования (дозволения, обязывания, запрета) либо различных вариантов сочетания этих способов.
Типология государства и права — их специфическая классификация, проводимая в основном с позиции двух подходов: формационного и цивилизационого.
Толкование права — деятельность, направленная на установление смысла юридических норм.
Умысел — форма вины, при которой лицо сознает общественно опасный характер своего деяния, предвидит вредные последствия и желает (прямой умысел} либо не желает, но сознательно их допускает или относится к ним безразлично (косвенный умысел).
Унитарное государство — простое, единое государство, части которого являются административно-территориальными единицами и не обладают признаками государственного суверенитета (здесь существует единая система высших органов и единая система законодательства).
Фактический состав — совокупность юридических фактов, необходимых для наступления определенных правовых последствий.
Федеративное государство — сложное, союзное государство, части которого являются государственными образованиями и обладают той или иной мерой суверенитета и другими признаками государственности (в нем наряду с высшими федеральными органами и федеральным законодательством существуют высшие органы и законодательство субъектов федерации).
Физическое лицо — индивид, выступающий в правоотношениях носителем субъективных прав и юридических обязанностей.
Форма государства - способ организации политической власти, охватывающий форму государственного правления, форму государственного устройства и государственно-правовой режим.
Форма государственного правления — элемент формы государства, характеризующий организацию верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения с гражданами.
Форма государственного устройства — элемент формы государства, характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического и территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотношения органов всего государства с органами его составных частей.
Форма права — способ выражения вовне государственной воли, объективирования юридических правил поведения.
Функции государства — основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач.
Функции права - основные направления правового воздействия, выражающие роль права в упорядочении общественных отношений.
Ценность права - реальная положительная значимость права как специфического социального регулятора для осуществления интересов общества, государства, различных групп и индивидов.
Частное право — упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц.
Эффективность права - соотношение между результатами действия правовых норм и теми социальными целями, для достижения которых они были приняты.
Юридическая обязанность — мера юридически необходимого поведения, установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица.
Юридическая ответственность — необходимость лица подвергнуться государственному принуждению в виде мер личного, имущественного и/или организационного характера.
Юридическая практика - деятельность компетентных субъектов по принятию (толкованию, применению и т. д.) юридических предписаний, взятая в единстве с накопленным социально-правовым опытом.
Юридическая техника — система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения правовых актов, применяемая в целях повышения их эффективности.
Юридическое лицо — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридический прецедент — судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении сходных дел.
Юридический факт — такое жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает наступление определенных юридических последствий.
Юридические последствия — реальный результат действия правового акта, выражающийся в приобретении субъектами прав и несении обязанностей.
Учебник: краткий курс
Глава 1. Предмет и метод теории государства и права
Предмет теории государства и праваТеория государства и права ставит задачу выработать и теоретически систематизировать объективные знания о государстве и праве, этих специфических социальных явлениях, занимающих важное место в жизни общества. На протяжении всей истории развития человеческой цивилизации государство и право выступали как активная, деятельная сила. Составляя лишь часть общественно-политической структуры социума, эти институты настолько срослись с ним, что многие мыслители прошлого их отождествляли.
Наука о государстве и праве — это система знаний об общих политико-юридических закономерностях возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений, которые исследуются в целом.
Для теории государства и права в структуре универсальных связей, обладающих указанными выше признаками, важны не все их стороны, а только те, которые объясняют свойства данных институтов как особых (специфических) явлений общественной жизни, отличных от всех иных.
Таким образом, в теории государства и права закономерность есть объективная, необходимая, общая и устойчивая связь государственно-правовых явлений между собой и с другими общественными (социальными) явлениями, связь, которая воплощает качественную определенность государственно-правовых явлений, их политико-юридические свойства.
Теория государства и права, изучая государственно-правовые явления, опирается на философское знание самого высокого теоретического уровня, так как философия имеет своим предметом изучение всеобщих свойств и закономерностей развития природы, общества, мышления. Философские категории — причина и следствие; необходимость и случайность; общее, особенное и единичное, сущность и форма; базис и надстройка; материальные и идеологические отношения и т. п. — являются отправными, исходными знаниями, которые в теории государства и права конкретизируются применительно к государственно-правовым явлениям. На начальном этапе источником первостепенной важности выступает история государства и права, богатый фактический материал которой должен быть использован в целях усвоения диалектики их развития как объективных явлений человеческого общества. Опора на этот материал поможет усвоить основные понятия теории государства и права.
В системе этих понятий главную теоретическую и познавательную роль выполняют наиболее общие понятия — категории, являющиеся результатом максимального обобщения: "сущность государства", "форма государства", "тип государства", "функция государства", "механизм государства", "сущность права", "форма права", "правовое отношение", "система права" и т. д. Понятие — это мыслительный образ, аналог закономерностей государственно-правовой жизни общества. В этом — онтологическая сторона понятия как научно достоверного знания. Любое понятие в теории государства и права объективно по содержанию, по природе, но субъективно по происхождению, иными словами, это результат мышления, что отражает гносеологическую его сторону. Для усвоения категорий со стороны их исторически развивающегося содержания необходимо обогащать свою память сведениями о фактах современной жизни обществ, классов, государств. Но задача не сводится к простому накоплению фактов. Требуется их восприятие в категориальной форме, т. е. с точки зрения того, какие закономерные связи в этих фактах проявляются. Творческий характер познания государства и права, использование в этом процессе существующих категорий отражают их методологическую сторону.
В специальной юридической литературе главное внимание уделяется онтологической стороне понятия, т. е. раскрытию их содержания, хотя методологическая сторона требует умения и навыков использования категорий в процессе познания государственно-правовых явлений.
Таким образом, каждая категория теории государства и права имеет онтологическую, гносеологическую и методологическую стороны, является частью логически стройной, проникнутой определенным иерархическим началом системы.
Основу этой иерархии составляют всеобщие исходные категории — "сущность государства" и "сущность права". На их базе формулируются другие всеобщие категории, которые конкретизируют исходные. Всеобщие категории глубоки по содержанию и нуждаются в дальнейшей конкретизации. Эта необходимость и объясняет тот факт, что все категории находятся в иерархической зависимости друг от друга, предполагают друг друга, как бы продолжают одна другую в цепи конкретизации.
Итак, теория государства и прана является по отношению к отраслевым и другим юридическим наукам теоретико-методологической наукой, при этом многие ее категории функционируют в специальных дисциплинах, где вместе с тем имеется ряд категорий, присущих только им.
Предмет науки — это область познания объективной реальности, на которую направлено научное исследование. В данном случае им являются наиболее существенные стороны государства и права.
Государство и право тесно взаимосвязаны, взаимно обусловливают друг друга, не существуют раздельно. Государство устанавливает правовые нормы и обеспечивает их исполнение, право же закрепляет структуру государства, его функции, компетенцию и тем самым вносит определенность в осуществление государством политической власти. Теория государства и права изучает государство в его правовом оформлении, а право — а государственном выражении с учетом их социально-экономической обусловленности, политического назначения.
Государство, устанавливая нормы права, обеспечивает их реализацию, ибо оно нуждается в праве как орудии политического господства, средстве воздействия на общественные отношения. Законодательство, как правило, служит юридической основой существования и функционирования всех звеньев политической организации общества.
Большинство ученых признают, что возникновение и развитие государства и права не зависят от воли и сознания людей, а представляют собой закономерные общественные процессы. Эти закономерности становятся предметом особой области познания. Теория государства и права изучает не все законы развития государства и права, а лишь общие, основные, определяющие государственно-правовую надстройку в целом. Таковыми являются: закономерности возникновения государства и права, смены их исторических типов; развитие сущности и содержания государства и права, механизм, внутренние и внешние функции государства; назначение аппарата публичной власти, признаки государства и права; основные закономерности построения системы государственных органов; общие принципы демократии, законности и правопорядка; назначение и функции права, пределы правового регулирования. Общие закономерности — это такие необходимые, причинно обусловленные связи и отношения, которые определяют развитие государства и права, одинаково свойственны всем типам государства и права. Однако эти закономерности специфически преломляются в каждом их типе; в то же время каждому историческому типу присущи "собственные" общие закономерности, которые тоже являются предметом рассмотрения теории государства и права. Иные частные закономерности анализируются в специальных юридических науках.
Следовательно, предметом общей теории государства и права является изучение системы общих закономерностей возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений.
Государство и право существуют в системе взаимодействующих в обществе явлений; таковыми выступают экономические и вытекающие из них общественные отношения, политика, идеологические воззрения, философия, мораль и др. Все они в той или иной степени влияют на государство и право и в свою очередь сами испытывают их влияние на себе. Эти явления объективного мира по своему воздействию на государство и право неравнозначны. Перед историками, политиками, социологами, которые изучали социальные процессы, руководствуясь свободным субъективным усмотрением, но не владели научным методом познания, это взаимодействие представало как хаотическое нагромождение разнообразного по характеру противоречивого материала. Предпочтение отдавалось тому или другому в зависимости от воззрений исследователя, хотя задача должна быть одна: отразить в понятиях логику исторического развития государственно-правовых явлений, рассматривая их в общем сложном процессе взаимодействия как неравнозначные по своей роли и влиянию на государство и право и потому подлежащие определенной систематизации, классификации.
В теории государства и права одним из классификационных критериев выступает экономический базис общества. В итоге все богатое многообразие имевшихся в истории конкретных форм государственности и права предстает совершенно в ином виде. Становится очевидным, что есть конкретные сменяющие друг друга типы государства, соответственно существуют и типы права. Процесс смены одного типа государства и права другим в конечном счете не зависит от воли и сознания людей как исторически закономерное явление.
Таким образом, теория государства и права выясняет объективные законы общественного развития, отраженные в государстве и праве, их социально-политические цели, вскрывает весь механизм государственно-правового регулирования общественных отношений и тенденции его развития.
Однако связь государства и права с общественными, прежде всего экономическими отношениями не так проста. Право не есть простой слепок с экономических отношений. Последние отражаются в сознании политических сил, стоящих у власти, формируют у них определенные политические и правовые убеждения, на основе которых затем формируется государственная воля, выраженная как закон.
Поэтому теория государства и права изучает и политические отношения, влияние правовой идеологии на развитие данных институтов, а также правовые отношения, через которые право воздействует на общественные связи.
Теоретические знания необходимы не только для того, чтобы создавать различные материальные и культурные блага, но и, в большей степени, — для самостоятельного и рационального мышления. Без минимума знаний экономического, политического, государственно-правового характера невозможно существование устойчивого свободного и демократического общества.
Предмет теории государства и права, как и всякой науки, не остается неизменным. Социальная практика в нашей стране и за рубежом ставит перед наукой все новые и новые вопросы, требующие теоретического осмысления и решения на основе политического обобщения и практики. В первую очередь должны быть исследованы проблемы:
закономерности формирования и развития аппарата власти и управления, пути повышения его ответственности;
пути развития демократии, совершенствования представительной системы;
пути совершенствования системы права и разработка основ систематизации законодательства, практики его реализации;
анализ проблемы реализации законности в качестве неотъемлемого компонента образа жизни российского общества;
роль права как регулятора общественных отношений в период научно-технической революции;
пределы воздействия государства и права на общественные отношения, функции права и др.
Взгляд на государство и право как исторически закономерные институты является логическим выводом учения об обществе.
Теория государства и права изучает государственно-правовые явления не изолированно от других фактов цивилизованного общества, а в тесной и неразрывной связи с ними. Особое влияние на них оказывают возникновение и развитие классов и классовой борьбы, реализация общих интересов собственников основных средств производства и т. д. Государство и право не являются, однако, пассивным следствием этих процессов, а обладают относительной самостоятельностью, активной силой. Они непосредственно влияют прежде всего на экономику, оказывая тем самым воздействие на весь ход истории. В современных условиях социально-политическое развитие всех стран мира характеризуется возрастанием роли государства и права в жизни общества, усилением государственно-правового вмешательства в различные общественные процессы.
2. Метод теории государства и права
Каждая наука в процессе познания своего предмета вырабатывает собственный метод. Имеет его и теория государства и права. Методология (от греческих слов "метод" — путь к чему-либо и "логос" — наука, учение) — это теоретическое обоснование используемых в науке методов познания окружающей нас действительности, учение о научном методе познания.
Государственно-правовые явления изучаются с различных философских, мировоззренческих позиций: а) метафизики; б) диалектики (материалистическая и идеалистическая). Одни теории связывают наличие государства и права с божественной силой либо объективным разумом (объективный идеализм); вторые — с сознанием человека, его психикой, переживаниями, ощущениями, объявляют государство и право результатом согласования воли, договора людей (субъективный идеализм); третьи акцентируют внимание на материально-диалектических причинах (объективный материализм); четвертые связывают формы государства и права с географическими характеристиками территории, этническими и национальными особенностями людей (субъективный материализм). Существуют теории, представляющие государство и право явлениями постоянными (они были всегда и будут существовать вечно) и неизменными, глубоко не связанными друг с другом и иными общественными явлениями (метафизические учения о государстве и праве). Религиозные теории отвергают саму возможность познания государства и права (агностицизм), утверждают примат веры над разумом. Каждому из этих методов присущи свои законы, принципы, категории.
Методологической основой теории государства и права является философия, представляющая собой развитую форму мировоззрения на основе рационального объяснения мира и человека. Философия изучает наиболее общие законы развития объективного мира, человеческого общества и мышления, позволяет проникнуть за внешнюю сторону явлений общественной жизни, увидеть их связи и взаимосвязи, познать их сущность, законы, которые управляют ими. Как мировоззрение философия вырабатывает идеальные модели развития общества и человека, а также пути их реализации. Она раскрывает смысл человеческого бытия, очерчивает ценностные параметры политического, правового, нравственного, эстетического и научного отношения человека к миру.
Диалектическая логика не существует вне материалистической диалектики. Она раскрывает значение наиболее общих законов развития объективного мира для движения мысли к истине, т. е. является наукой о тождестве содержания знания и объекта, раскрывает формы мышления лишь с позиции их строения, не отвлекается от выраженного в них конкретного содержания, берет их не в застывшем, изолированном виде, а во взаимосвязи, в движении, в развитии.
Если формальная логика анализирует уже сложившиеся теории, то диалектическая вскрывает логические принципы перехода к новому знанию, исследует образование и развитие теорий.
Основные требования диалектической логики: а) всесторонний охват предмета в мышлении; б) рассмотрение предмета в его развитии, самодвижении; в) привлечение всей человеческой практики для полного определения предмета; г) понимание того, что абстрактной истины нет, истина всегда конкретна.
Любая юридическая наука, в том числе и основополагающая в этой области — теория государства и права, должна творчески использовать категории философии с учетом специфики своего предмета, вырабатывая собственные специальные приемы и способы.
В теории государства и права главная цель познания — выяснить истину для того, чтобы преобразовать действительность, опираясь на объективный критерий—практику. Во-первых, сами понятия (категории) рассматриваются как такие мыслительные образы, которые выработались в длительной исторической практике познания и преобразования людьми своих жизненных условий. Во-вторых, теоретические выводы сверяются с практикой, т. е. явлениями реальной общественной жизни. В-третьих, проверяется историческая истинность этих выводов в качестве установок на творческое преобразование существующих условий.
Диалектика как методология не сводится к подбору примеров из предметной области для иллюстрации истинности ее положений; в своих категориях диалектика формирует законы познания, и ею нельзя овладеть, обращаясь только к сумме примеров, фактов.
Далее, диалектика не является орудием, инструментом простого доказывания, подобно тому, как при ограниченном понимании проблемы можно было бы считать таким инструментом формальную логику или элементарную математику. Даже формальная логика представляет собой, прежде всего метод для отыскания новых результатов, для перехода от известного к неизвестному.
Доказывает истинность того или иного теоретического положения историческая материальная практика людей, поэтому ссылка на категории диалектики как средство простого доказывания не имеет ничего общего с ее методологическим применением. Она не является универсальной "отмычкой" для решения всех вопросов специальных наук, для открытия новых истин конкретных наук, ибо эти вопросы решают сами специалисты.
Обобщая закономерные связи природы и общества, философские категории выступают и как категории мышления, познания и поэтому имеют всеобщее методологическое значение, играют роль опорных пунктов всякого познания, являются одновременно и логическими категориями.
Таким образом, материалистическая диалектика как методология, т. е. как диалектическая логика, включает: общие категории — понятия о наиболее общих законах развития природы, общества, мышления (например, "содержание", "форма"; "сущность", "явление", "причина", "следствие"); категории, отражающие специфические связи в процессе познания ("материя" и "сознание"; "эмпирическое" и "теоретическое"; "абстрактное" и "конкретное"; "историческое" и "логическое"); принципы познания (единство исторического и логического, восхождение от абстрактного к конкретному); общелогические и общенаучные приемы познания (анализ и синтез, индукция и дедукция, системный и функциональный анализ, конкретно-социологический анализ).
Экономический базис (содержание) — определяющая причина возникновения и развития государства и права (форма). Категории "содержание" и "форма" объясняют как зависимость государства и права от базиса, так и их относительную самостоятельность.
Теория государства и права, используя уже выработанные понятия (категории), изучая данные институты с помощью этих категорий, прослеживает, какое выражение они получают в исследуемой области. Например, философская категория "сущность" фиксирует определенный уровень знания объективного мира. Сущность предмета—это его основание, которым реаль-но, в действительности определяются другие его свойства. Оперируя этим понятием, теория государства и права вырабатывает свои: "сущность государства", "сущность права". Эти категории не создают новой философской концепции, они диалектически "снимают" содержание философских положений.
Методологическое и теоретическое значение конкретных категорий огромно. Это — "остов", "скелет" знания и инструмент его дальнейшего приобретения. Категории логически связаны между собой, составляют систему знаний. Их применение для всякого нового познания и составляет методологию науки.
Юридические понятия (категории) формулируются в виде определений, кратко раскрывающих существо правовых явлений. Они, несомненно, имеют теоретическое значение для соответствующей отрасли государственно-правовой науки и немаловажны для практики применения права. Чем сложнее соответствующее государственно-правовое явление, тем с меньшим успехом можно выразить в кратком его определении все существенное. Определение в таком случае служит лишь средством для первоначальной ориентировки в предмете.
Теория государства и права, изучая общие закономерности динамики государственно-правовых явлений, вскрывает тенденции и намечает прогнозы развития государства и права, вырабатывая и более конкретные, рациональные практические выводы и рекомендации. Нужно только постоянно помнить, чтобы эти рекомендации опирались не только на общие соображения, но и на конкретный анализ действительности.
Теория государства и права в процессе познания государственно-правовых явлений использует: а) общенаучные методы (формально-логический, социологический, системный, структурно-функциональный, конкретно-исторический, статистический и т. п.); б) общелогические методы теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование); в) частнонаучные методы (сравнительного правоведения, технико-юридического анализа, конкретизации, толкования и т. п.).
Методология не может оставаться раз и навсегда данной. Она постоянно обогащается, подчиняясь задачам все более глубокого изучения государства и права, которые в свою очередь тоже находятся в постоянном развитии.
Глава 2. Происхождение государства и права
1. Общая характеристика социальной власти
и норм догосударственного периода
Общество возникло гораздо раньше государства (если первое — около 3-4,5 миллионов, то второе — всего лишь 5-6 тысяч лет назад).
Особенностью социальной власти и норм догосударственного периода являлось то, что они по сути дела входили в саму жизнедеятельность людей, выражая и обеспечивая социально-экономическое единство рода, племени. Это было связано с несовершенством орудий труда, низкой его производительностью. Отсюда — необходимость в совместном проживании, в общественной собственности на средства производства и распределении продуктов на основе равенства.
Подобные обстоятельства оказывали существенное влияние на природу власти и норм первобытного общества.
Признаки социальной власти, существовавшей в догосу-дарственный период:
распространялась только в рамках рода, выражала его волю и базировалась на кровных связях;
была непосредственно общественной, строилась на началах первобытной демократии, самоуправления (т. е. субъект и объект власти здесь совпадали);
органами власти выступали родовые собрания, старей шины, военоначальники и т. п., которые решали все важнейшие вопросы жизнедеятельности первобытного общества.
Признаки норм, существовавших в догосударственный период:
отношения в первобытном обществе регулировались главным образом обычаями (исторически сложившимися правилами поведения, вошедшими в привычку в результате многократного и длительного применения);
существовали в поведении и в сознании людей, не будучи, как правило, закреплены в письменной форме;
3) обеспечивались в основном силой привычки, а также соответствующими мерами убеждения (внушения) и принуждения (изгнание из рода);
4) ведущим в них способом регулирования выступал запрет (система табу), отсутствие собственно прав и обязанностей;
5) выражали интересы всех членов рода и племени.
2. Причины и формы
возникновения государства
Государство — политическая структура особого рода, возникшая на определенном этапе социального развития, представляющая собой центральный институт власти в политической системе конкретного общества.
Вопрос о происхождении государства является дискуссионным, ибо этнографическая и историческая науки дают все новые знания об этом. Отсюда — различные теории возникновения государства: теологическая (божественная сила); договорная (сила разума, сознания); психологическая (факторы психики человека); органическая (биологические факторы); материалистическая (социально-экономические факторы); теория насилия (военно-политические факторы) и т. д.
Формирование государства — длительный процесс, который у различных народов мира шел разными путями.
На Востоке наибольшее распространение получила такая форма, как "азиатский способ производства" (Египет, Вавилон, Китай, Индия и т. п.). Здесь устойчивыми оказались социально-экономические структуры родового строя - земельная община, коллективная собственность и другие. Первые государства, возникшие на Древнем Востоке, были доклассовыми, они одновременно и эксплуатировали сельские общины, и управляли ими, выступая организаторами производства.
По другому историческому пути шел процесс в Афинах и Риме, где рабовладельческое государство возникло в результате появления частной собственности и раскола общества на классы.
Афины — это самая чистая, классическая форма возникновения государства, поскольку оно вырастет непосредственно из классовых противоположностей, развивающихся внутри родового строя.
В Риме образование государства ускорилось борьбой бесправных, живших вне римских родов плебеев против родовой аристократии (патрициев).
Возникновение древнегерманского государства в значительной степени связано с завоеванием обширных территорий, для господства над которыми родовая организация приспособлена не была. Ряд ученых придерживается такой точки зрения, что Германия, Россия и некоторые другие государства возникли не как феодальные (с классическими признаками подобной государственности — закреплением крестьянства и крупной частной собственностью на землю), а как прафеодальные (знать еще не имела крупной земельной собственности, а крестьяне сохраняли и свободу, и собственность на землю).
3. Основные теории происхождения государства
Теологическая теория происхождения государства
Теологическая теория получила распространение в средневековье в трудах Фомы Аквинского; в современных условиях ее развили идеологи ислама, католической церкви (Маритен, Мерсье и др.).
По мнению представителей данной доктрины, государство — продукт божественной воли, в силу чего государственная власть — вечна и незыблема, зависима главным образом от религиозных организаций и деятелей. Отсюда каждый обязан подчиняться государю во всем. Существующее социально-экономическое и правовое неравенство людей предопределено той же божественной волей, с чем необходимо смириться и не оказывать сопротивления наместнику Бога на земле. Отказ подчиниться государственной власти может расцениваться как непослушание Всевышнему.
Придавая государству и государям (как представителям и выразителям божественных велений) ореол святости, идеологи данной теории поднимали и поднимают их престиж, способствовали и способствуют утверждению в обществе порядка, согласия, духовности. Особое внимание здесь уделяется "посредникам" между Богом и государственной властью — церкви и религиозным организациям.
Вместе с тем данная доктрина слабо учитывает влияние социально-экономических и иных отношений на государство и не позволяет определить, как совершенствовать форму государства, государственное устройство. К тому же теологическая теория в принципе недоказуема, ибо в основном построена на вере.
Патриархальная теория происхождения государства
К наиболее известным представителям патриархальной теории можно отнести Аристотеля, Филмера, Михайловского и др.
Они обосновывают свою теорию на том, что люди — существа коллективные, стремящиеся к взаимному общению, созданию семьи. Последующий рост семей и объединение под их крылом все большего числа людей приводит в конечном счете к образованию государства.
Отсюда власть государя — продолжение власти отца (патриарха) в семье, которая выступает как неограниченная. Поскольку признается изначально божественное происхождение власти "патриарха", подданным предложено покорно подчиняться государю. Всякое сопротивление такой власти недопустимо. Лишь отеческая забота царя (короля и т. п.) способна обеспечить необходимые для человека условия жизни.
Как в семье отец, так и в государстве монарх не выбирается, не назначается и не смещается подданными, ибо последние — его дети.
Разумеется, известная аналогия государства с семьей возможна, так как структура современной государственности возникла не сразу, а развивалась от простейших форм, которые, действительно, вполне могли быть сравнимы со структурой первобытной семьи. Кроме того, эта теория создает ореол святости, уважения государственности власти, "родственности" всех в единой стране.
Вместе с тем представители данной доктрины упрощают процесс происхождения государства, по сути дела экстраполируют понятие "семья" на понятие "государство", а такие категории, как "отец", "члены семьи", необоснованно отождествляются с категориями "государь", "подданные". К тому же по свидетельству историков семья (как социальный институт) возникла практически параллельно с возникновением государства в процессе разложения первобытнообщинного строя.
Договорная теория происхождения государства
Договорная теория происхождения государства возникла в XVII—XVIII вв.; и логически наиболее завершенном виде представлена в трудах Греция, Руссо, Радищева и др.
По данной доктрине, государство возникает как продукт сознательного творчества, как результат договора, в который вступают люди, находившиеся до этого в "естественном", первобытном состоянии. Государство — это рациональное объединение людей на основе соглашения между ними, в силу которого они передают часть своей свободы, своей власти государству. Изолированные до происхождения государства индивиды превращаются в единый народ. В итоге у правителей и общества возникает комплекс взаимных прав и обязанностей, и — ответственность за невыполнение последних. Так, государство имеет право принимать законы, собирать налоги, наказывать преступников и т. п., но обязано защищать свою территорию, права граждан, их собственность и т. д. Граждане обязаны соблюдать законы, платить налоги и пр., и поэтому имеют право на защиту свободы и собственности, а в случае злоупотребления правителями властью вправе расторгнуть договор.
С одной стороны, договорная теория была крупным шагом вперед в познании государства, ибо порывала с религиозными представлениями о происхождении государственности и политической власти. Эта концепция имеет и глубокое демократическое содержание, обосновывая естественное право народа на свержение власти негодного правителя, вплоть до восстания.
С другой стороны, слабым звеном данной теории является схематичное, идеализированное и абстрактное представление о первобытном обществе, которое, якобы, на определенном этапе своего развития осознает необходимость соглашения между народом и правителями. Очевидна недооценка объективных (прежде всего социально-экономических, военно-политических и пр.) факторов и преувеличение субъективных.
Теория Насилия по вопросу о происхождении государства
Теория насилия в наиболее логически завершенном виде возникла в XIX в. и представлена в трудах Дюринга, Гумплови-ча, Каутского и др.
Причину происхождения государственности они видели не в экономических отношениях, божественном провидении и общественном договоре, а в военно-политических факторах — насилии, порабощении одних племен другими. Для управления завоеванными народами и территориями нужен аппарат принуждения, которым и стало государство.
По мнению представителей данной доктрины, государство — "естественно" (то есть путем насилия) возникшая организация властвования одного племени над другим. А это насилие и подчинение является основой экономического господства. В результате войн племена перерождались в касты, сословия и классы. Завоеватели превращали покоренных в рабов.
Следовательно, государство — не итог внутреннего развития общества, а навязанная ему извне сила.
С одной стороны, военно-политические факторы в образовании государственности полностью отвергать нельзя. Исторический опыт подтверждает, что элементы насилия сопровождали процесс возникновения многих государств (например, древ-негерманского, древневенгерского). С другой стороны, важно помнить, что степень его использования в этом процессе была разная. Поэтому насилие следует рассматривать в качестве одной из причин возникновения государства наряду с иными. К тому же военно-политические факторы в ряде регионов играли в основном второстепенную роль, уступая первенство социально-экономическим.
Органическая теория
происхождения государства
Органическая теория получила широкое распространение во второй половине XIX в. и изложена в трудах Спенсера, Бориса, Прейса и др. Именно в эту эпоху наука, в том числе и гуманитарная, испытала на себе мощное влияние идеи естественного отбора, высказанной Дарвином.
По мнению представителей данной доктрины, государство — это организм, постоянные отношения между частями которого аналогичны взаимосвязям частей живого существа. То есть государство — продукт социальной эволюции, которая выступает лишь разновидностью эволюции биологической.
Государство, будучи разновидностью биологического организма, имеет мозг (правителей) и средства выполнения его решений (подданных).
Подобно тому, как среди биологических организмов в результате естественного отбора выживают наиболее приспособленные, так и в социальных организмах в процессе борьбы и войн (тоже естественного отбора) складываются конкретные государства, формируются правительства, совершенствуется структура управления.
Отрицать влияние биологических факторов на процесс происхождения государственности было бы неправильно, ибо люди — не только социальные, но и биологические существа.
Вместе с тем нельзя полностью сводить проблемы социальные к проблемам биологическим. Это хотя и взаимосвязанные, но разные уровни жизни, подчиняющиеся различным закономерностям и имеющие в своей основе различные причины возникновения.
Материалистическая теория происхождения государства
К представителям материалистической теории обычно относят Маркса, Энгельса, Ленина. Они объясняют возникновение государственности прежде всего социально-экономическими причинами.
Первостепенное значение для развития экономики, а следовательно, и для появления государственности, имели три крупных разделения труда (от земледелия отделилось скотоводство и ремесло, обособился класс людей, занятых только обменом). Подобное разделение труда и связанное с ним совершенствование орудий труда дали толчок росту его производительности. Возник избыточный продукт, который в конечном счете и привел к возникновению частной собственности, в результате чего общество раскололось на имущие и неимущие классы, на эксплуататоров и эксплуатируемых.
Важнейшим последствием появления частной собственности выступает выделение публичной власти, уже не совпадающей с обществом и не выражающей интересы всех его членов. Властная роль переходит к богатым людям, превращающимся в категорию управляющих. Они создают для защиты своих экономических интересов новую политическую структуру — государство, которое прежде всего служит инструментом реализации воли имущих.
Таким образом, государство возникло преимущественно в целях сохранения и поддержки господства одного класса над другим, а также в целях гарантии существования и функционирования общества как целостного организма.
Вместе с тем в данной теории весьма заметно увлечение экономическим детерминизмом и классовыми антагонизмами при одновременной недооценке национальных, религиозных, психологических, военно-политических и иных причин, влияющих на процесс происхождения государственности.
Психологическая теория происхождения государства
Среди наиболее известных представителей психологической теории происхождения государства можно выделить Петражицкого, Тарда, Фрейда и др. Они связывают появление государственности с особыми свойствами человеческой психики: потребностью некоторых людей во власти над другими, стремлением одних подчиняться, подражать, а других — подчинять, быть образцом для подражания.
Причины происхождения государства заключаются в тех способностях, которые первобытный человек приписывал племенным вождям, жрецам, шаманам, колдунам и др. Их магическая сила, психическая энергия (они делали охоту удачной, боролись с болезнями, предугадывали события и т. п.) создавали условия для зависимости сознания членов первобытного общества от вышеназванной элиты. Именно из власти, приписываемой этой элите, и возникает власть государственная.
Вместе с тем всегда существуют лица, которые не согласны с властью, проявляют те или иные агрессивные стремления, инстинкты. Для удержания в узде подобных психических начал личности и возникает государство.
Следовательно, государство необходимо как для удовлетворения потребностей большей части в подчинении, послушании, повиновении определенным лицам в обществе, так и для подавления агрессивных влечений некоторых индивидов. Отсюда природа государства — психологическая, коренящаяся в закономерностях человеческого сознания. Государство, по мнению представителей данной теории, — продукт разрешения психологических противоречий между инициативными (активными) личностями, способными к принятию ответственных решений, и пассивной массой, способной лишь к подражательным действиям, исполняющей данные решения.
Бесспорно, психологические закономерности, с помощью которых осуществляется человеческая деятельность, — важный фактор, оказывающий влияние на все социальные институты, и его ни в коем случае нельзя игнорировать. Взять, к примеру, только проблему харизмы, чтобы убедиться в этом.
С другой стороны, роль в процессе происхождения государства психологических свойств личности (иррациональных начал) не следует преувеличивать. Они не всегда выступают в качестве решающих причин и должны рассматриваться именно как моменты государствообразования, ибо сама человеческая психика формируется под влиянием соответствующих социально-экономических, военно-политических и иных внешних условий.
4. Признаки государства, отличающие его
от общественной власти родового строя
Государство — это организация политической власти, содействующая преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных и т, п.) в пределах определенной территории.
Государство характеризуется следующими признаками, позволяющими отличить его от социальной власти родового строя:
наличие публичной власти, выделенной из общества и не совпадающей с населением страны (государство обязательно обладает аппаратом управления и принуждения, ибо публичная власть — это чиновники, армия, полиция, а также тюрьмы и другие учреждения);
система налогов, податей, займов (необходимы для проведения определенной политики и содержания государственного аппарата, людей, не производящих материальных ценностей);
3) территориальное деление граждан (государство объединяет своей властью и защитой всех людей, населяющих его территорию, независимо от принадлежности к какому-либо роду или племени);
право (государство не может существовать без права, так как последнее юридически оформляет государственную власть и тем самым делает ее легитимной, определяет юридические рамки и формы осуществления функций государства и т. п.);
монополия на легальное применение силы, физического принуждения (возможность лишить граждан высших ценностей, каковыми являются жизнь и свобода, определяет особую действенность государственной власти).
суверенитет.
5. Суверенитет как важнейший признак государства
Суверенитет — это присущее государству верховенство на своей территории и независимость в международных отношениях.
В обществе власть может существовать в разных видах: партийная, семейная, религиозная и т. п. Однако высшей властью, решения которой обязательны для всех граждан, организаций и учреждений, обладает лишь государство.
Государство обладает высшей властью в пределах собственных границ, ибо само определяет, какими будут его отношения с другими государствами, а последние не вправе вмешиваться в его внутренние дела. Государство располагает суверенитетом независимо от величины территории, численности населения, политического режима.
Верховенство государственной власти означает:
ее безусловное распространение на всех граждан и все социальные структуры общества;
монопольную возможность применения таких средств воздействия (принуждения, силовых методов, вплоть до смертной казни), которыми не располагают другие субъекты политики;
осуществление властных полномочий в специфических формах, прежде всего юридических (правотворческой, правоприменительной и правоохранительной);
прерогативу государства отменять, признавать ничтожными акты других субъектов политики, если они не соответствуют установлениям государства.
Государственный суверенитет включает такие основополагающие принципы, как единство и неделимость территории, неприкосновенность территориальных границ и невмешательство во внутренние дела. Если какое бы то ни было иностранное государство или внешняя сила нарушают границы данного государства или заставляют его принять то или иное решение, не отвечающее национальным интересам его народа, то говорят о нарушении его суверенитета. А это явный признак слабости данного государства, неспособности обеспечить свой суверенитет и национально-государственные интересы.
Понятие "суверенитет" имеет для государства такой же смысл, что и понятие "права и свободы" — для человека. Суверенитет государства включает экономические, политические и правовые аспекты/
Экономической основой государственного суверенитета служит владение территорией, определенной собственностью, культурным достоянием и т. п.
Политическая основа суверенитета заключается в существовании стабильного, сложившегося государства, наличии достаточно развитой политической организации власти.
Правовой основой суверенитета являются конституции, законодательство, декларации, общепризнанные принципы международного права, фиксирующие равенство государств, их территориальную целостность, невмешательство во внутренние и внешние дела, право наций на самоопределение.
Выступая признаком государства, суверенитет характеризует его в качестве особого субъекта политических отношений, главного компонента политической системы общества.
6. Особенности возникновения права
Право как социальный институт возникает практически вместе с государством, ибо во многом они призваны обеспечивать эффективность действия друг друга. Как невозможно существование государства без права (последнее организует политическую власть, выступает зачастую средством осуществления политики конкретного государства), так и права без государства (которое устанавливает, применяет и гарантирует юридические нормы). Именно органы государства становятся основными структурами, контролирующими выполнение правовых предписаний и реализующими в случае их нарушения соответствующие юридические санкции.
Право исторически возникло как классовое явление и выражало прежде всего волю и интересы экономически господствующих классов (чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть древнейшие правовые акты рабовладельческой и феодальной эпох).
Если обычаи содержались в сознании и поведении людей, то правовые нормы начали оформляться письменно для всеобщего сведения.
Право более сложный регулятор, чем обычаи, ибо кроме запретов в нем используются и такие способы правового воздействия, как дозволения и обязывания, создающие широкие возможности для разноуровнего упорядочения общественных отношений. Возникновение права — следствие усложнения социальных связей, обострения противоречий, с регулированием которых первобытные нормы справлялись все меньше и меньше.
Правовые нормы складывались преимущественно тремя основными путями:
перерастание мононорм (первобытных обычаев) в нормы обычного права и санкционирование их в этой связи силой государства;
правотворчество государства, которое выражается в издании специальных документов — нормативных актов (законов, указов и т. п.);
прецедентное право, состоящее из конкретных решений (принимаемых судебными или административными органами и приобретающих характер образцов, эталонов для решения других аналогичных дел).
Глава 3. Сущность и типы государства
1. Сущность государства
Сущность любого явления - это совокупность его внутренних характерных черт и свойств, без которых явление теряет свою особенность, своеобразие.
В чем состоит сущность государства? Ответ на этот вопрос предполагает выделение главного и определяющего в процессе как возникновения, так и дальнейшего развития, функционирования государства, а также познание закономерностей развития государственно-организованного общества. Есть несколько подходов в исследовании этого вопроса.
Классовый подход состоит в том, что государство рассматривается как машина для поддержания господства одного класса над другим, причем меньшинства над большинством, а сущность такого государства заключается в диктатуре экономически и политически господствующего класса. Такой подход отражает идею государства в собственном смысле слова, которое является орудием диктатуры этого класса. Так, известные господствующие классы осуществляли диктатуру рабовладельцев, феодалов, буржуазии. Диктатура класса определяет основные цели, задачи и функции этих государств.
Другой подход заключается в рассмотрении сущности государства с общечеловеческих, общесоциальных начал. Изменения произошли как в социалистических, так и в буржуазных западных государствах.
Вопреки предсказаниям политологов капиталистическое общество устояло, сумело успешно преодолеть кризисные явления, спад производства, во многом используя опыт развития государств социалистической ориентации. Государство как активная деятельная сила, вмешиваясь в экономику, вывело общество из депрессии, тем самым подтвердив мысль о том, что любое государство призвано вести и общие дела в интересах всего населения. Были введены (правда, в результате борьбы народных масс за свои гражданские и политические права) социальные гарантии для различных слоев общества, расширены материальное стимулы. Произошло соединение идей социализма с практикой цивилизованного гражданского общества, что дало основание западным ученым считать современное общество уже "некапиталистическим в собственном смысле слова".
Государственный механизм превратился из орудия преимущественно подавления в средство реализации общих дел, инструмент достижения согласия и поиска компромиссов. Следует подчеркнуть, что в сущности государства в зависимости от исторических условий на первый план может выходить либо классовое начало (насилие), что характерно для эксплуататорских государств, либо общесоциальное (компромисс), что все больше и больше проявляется в современных посткапиталистических и постсоциалистических обществах. Эти два начала сочетаются в сущности государства, характеризуют его во всей полноте. Если же отказаться от какого-либо из них, то характеристика государства будет ущербной. Все дело в том, какое государство рассматривается и в каких исторических условиях.
Поэтому любое современное демократическое государство с точки зрения его сущности можно охарактеризовать как орудие и средство социального компромисса по содержанию и как правовое — по форме. Сущность государства как политической организации особенно ярко проявляется в его сопоставлении с гражданским обществом, включающим все богатство социальных отношений за пределами политического устройства. Государство и гражданское общество предстают как единство формы и содержания, где форма представлена правовым государством, а его содержание — гражданским обществом.
Современная теория исходит из многомерности действительного бытия государства: его можно рассматривать с позиций национального, религиозного, географического и прочих подходов. Кроме того, что государство есть публичная власть, отделенная от людей, имеющая аппарат управления, материальные придатки, оно может рассматриваться и как политическая организация-ассоциация, проникнутая различными системами властеотношений и институтов, члены которой объединяются в одно целое и подчиняются правовым законам.
2. Основные вопросы типологии государств
Категория "тип государства" занимает самостоятельное место в теории государства и права, так как дает возможность более полно отразить изменяющуюся сущность государства, особенности его возникновения и эволюции, увидеть в целом естественно-исторический прогресс в развитии государственно-организованного общества. Первые попытки типизации государств были предприняты еще Аристотелем, который считал, что основными критериями разграничения государств являются количество властвующих в государстве и осуществляемая государством цель. Он различал правление одного, правление немногих, правление большинства, а государства делил на правильные (где достигаетс
Американский профессор Р. Макайвер также делит государства на два типа: династические (антидемократические) и демократические. Отличия между ними заключены в степени отражения государственной властью воли общества.
Немецкий политолог Р. Дарендорф, подразделяя все государства на антидемократические и демократические, утверждает, что в результате постепенной демократизации общество классовой борьбы становится обществом граждан, в котором хотя и нет недостатка в неравенстве, но создана общая для всех основа и которое делает возможным цивилизованное общественное бытие.
Под типом государства понимаются взятые в единстве наиболее общие черты различных государств, система их важнейших свойств и сторон, порождаемых соответствующей эпохой, характеризующихся общими сущностными признаками.
До последнего времени в теории государства и права вопросы типологии рассматривались преимущественно с позиции формационного подхода. Суть его состоит в том, что в основе типизации государств лежит категория общественно-экономической формации, основанной на том или ином способе производства, отражающей соотношение базиса и надстройки, классовой сущности, целей, задач и функций государства с позиции его социального назначения.
Известная "триада" К. Маркса делит мировую историю на три макроформации: первичную (архаичную), вторичную (экономическую) и третичную (коммунистическую), получившие название общественных. Основными критериями такой классификации являются наличие или отсутствие: 1) частной собственности; 2) противоположных классов; 3) товарного производства. Следовательно, государственно-организованное общество — элемент экономической общественной формации, в рамках которой выделяются соответствующие способы производства: азиатский, античный, феодальный, буржуазный. При этом а основу деления истории социального развития положена идея естественно-исторического процесса смены одной общественно-экономической формации другой, причем каждая последующая логически и исторически вытекает из предыдущей, в которой подготавливаются все экономические, социальные и политические предпосылки перехода к новой, более высоко организованной формации.
Первой считается первобытно-общинная формация, которая не знала ни частной собственности, ни классов, ни товарного производства. Способ производства, как мы уже отмечали, основан на общей (общинной, коллективной) форме собственности, а власть опирается на авторитет, выражает интересы социума в целом. Переход к государственно-организованному обществу связан с изменениями в базисе первобытного общества, с несоответствием характера производственных отношений уровню развития производительных сил, что предполагает эпоху социальной революции. Изменения в способе производства, основывающиеся на возникшей частной собственности, появление классов и различных социальных групп с противоположными экономическими и социальными интересами требовали их политического оформления в виде государства.
Каждая новая общественно-экономическая формация на первом этапе становления обеспечивает прогресс в развитии производительных сил в силу того, что производственные отношения по своему характеру опережают их уровень. Второй этап характеризуется соответствием характера производственных отношений уровню развития производительных сил общества, что обычно свидетельствует о его расцвете. Однако действующий закон постоянного развития производительных сил общества приводит к тому, что на третьем этапе их уровень перестает соответствовать "старым" производственным отношениям, что вызывает формирование "новых", постепенно складывающихся внутри этого общества. Количественное их накопление приводит к качественным изменениям, модифицируются
формы собственности, что связано с появлением новых классов и социальных групп, имеющих противоположные интересы, а это в свою очередь требует государственного оформления. Происходит политическая революция, рождается иная по своей сущности, целям, задачам и функциям политическая организация, возникает другое государство.
Необходимо учитывать, что каждое государство развивается в конкретном обществе, в конкретное время и в конкретных исторических, географических, внешних условиях. Категория "тип государства" абстрагируется от них и берет во внимание наиболее общие черты их возникновения, развития и отмирания. Наряду с формационным к решению вопроса типологии государств широко применяется цивилизационный подход, в основе которого тоже лежит идея соотношения государства и социально-экономического строя, но с учетом духовно-нравственных и культурных факторов общественного развития.
В самом общем виде понятие "цивилизация" можно определить как социокультурную систему, включающую как социально-экономические условия жизнедеятельности общества, так и этнические, религиозные его основы, степень гармонизации человека и природы, а также уровень экономической, политической, социальной и духовной свободы личности. Цивилизация, ее ценности влияют не только на социальную, но и на государственную организацию общества.
При цивилизационном подходе тип государства определяется не столько объективно-материальными, сколько идеально-духовными, культурными факторами. Английский ученый А. Дж. Тойнби пишет, что культурный элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации; в сравнении с ним экономический и тем более политический план кажется искусственным, несущественным, заурядным созданием природы и "движущих сил цивилизации".
Понятие цивилизации он сформулировал как относительно замкнутое и локальное состояние социума, отличающееся общностью религиозных, психологических, культурных, географических и иных признаков, два из которых остаются неизменными: религия и формы ее организации, а также степень удаленности от того места, где данное общество первоначально возникло. Из 21 цивилизации, считает А. Дж. Тойнби, сохранились лишь те, которые смогли последовательно освоить жизненную среду и развить духовное начало во всех видах человеческой деятельности (египетская, китайская, иранская, сирийская, мексиканская, западная, дальневосточная, православная, арабская и т. д.). Каждая цивилизация придает устойчивую общность всем государствам, существующим в ее рамках.
Глава 4. Функции государства
1. Понятие и содержание функций государства
В философии под функциями понимается внешнее проявление свойств какого-либо объекта в определенной системе отношений. В юридической литературе нет единства мнений относительно категории "функции государства". Под ними подразумеваются основные направления (стороны, виды) деятельности государства; его практическая деятельность, имеющая предметно-политический и социальный характер; социальное направление деятельности внутри или вне государства. Однако все единодушно признают, что в функциях государства выражаются его сущность и социальное назначение, цели и задачи. Функции не могут реализоваться внутри самой государственной организации: они реализуются в воздействии на общественные отношения.
Возникнув как продукт общества, государство становится по отношению к нему управляющей системой, силой, воздействующей на все важнейшие процессы, происходящие в нем. Государство ни в коем случае не есть нечто инертное, оно всегда действует, и действует очень энергично. Это активное, деятельное начало является способом его существования. Оно задано самой природой государства, его сущностью. Государство есть организация власти экономически господствующих политических сил. В этой связи представляет интерес вопрос о степени его активности.
В условиях эксплуататорских обществ активность государства возрастает вместе с обострением социально-классовых конфликтов, оно стремится предотвратить назревающие взрывы различными мерами, вплоть до военного подавления угнетенных классов.
С точки зрения воздействия на экономические отношения государство играет двоякую роль: либо содействует развитию господствующего базиса, либо тормозит развитие новых экономических отношений, которые вызревают в недрах отживающих. Если господствующие экономические отношения потеряли свое объективно прогрессивное значение и стали препятствием для развития производительных сил общества, то государство становится реакционной силой, поскольку продолжает защищать старые производственные отношения в угоду экономически изжившим себя, но еще политически господствующим силам. Так было в позднейшую эпоху феодализма, в недрах которого развивалось капиталистическое производство. Препятствуя развитию новых, более прогрессивных отношений, государство усугубляет конфликты в общественном производстве.
Функции государства — это направления деятельности, но не сама деятельность. Деятельность по осуществлению функций наполняется конкретно-историческим содержанием, причем в процессе реализации складывается и их соотношение (удельный вес, значимость каждой функции в системе других).
Поскольку сферы государственной деятельности многообразны, как и общественные связи, то перед теорией государства встала проблема определить основные направления его внутренней и внешней деятельности, в которых выражаются и конкретизируются его классовая и общечеловеческая сущность и социальное назначение, подчеркивает М. И. Байтин. В то же время неверно думать, что в функциях государства отражается только его сущность, ибо у него возникают задачи и функции, продиктованные особенностями переживаемого момента, ситуацией политического властвования, спецификой управления обществом. Выделение основных (главных) направлений есть "дробление" деятельности государства в целом (но не его органов). Главные направления — это социально значимые стороны деятельности государства, к реализации которых подключены все его органы, а не какие-либо отдельные его звенья. В противном случае сущность и социальное назначение государства не получат выражения в функциях и сама категория "функция государства" потеряет и теоретический, и практический смысл и окажется чисто умозрительной (спекулятивной).
Л. А. Морозова предложила трактовку функций государства не только как направлений его деятельности, но и как механизма воздействия на общественные процессы, ссылаясь на то, что, выполняя определенные функции в тех или иных сферах жизни общества, государство одновременно, посредством проводимых реформ, различного рода преобразований, правового регулирования социальных связей воздействует на состояние общественных процессов.
Представляется, что включение механизма государственного воздействия на развитие общественных процессов в понятие функций государства не совсем справедливо, так как тем самым делается попытка свести функции государства в целом к деятельности его механизма, а также подменить функционирование государства различными способами правового воздействия, хотя в науке существует такое самостоятельное понятие, как правовые формы осуществления функций государства.
Общепризнано, что существенными признаками функций государства являются их непосредственная связь с сущностью и социальным назначением государства, направленность на решение задач в государственных целях, которые бывают различными на определенных исторических отрезках времени, видоизменяются в процессе становления, укрепления и дальнейшего развития государства.
В функциях государства его сущность находит более конкретное выражение. Эта конкретизация носит объективный характер, так как функции государства формируются объективно, под определяющим воздействием целей и задач, обусловленных экономической и политической структурами общества и вытекающими отсюда интересами социальных групп, коллективов, всего народа. Поэтому функции государства постоянно присущи ему в течение всего исторического периода его существования. Если к власти приходят другие политические силы, то изменяются и функции государства. Вместе с тем в определенные периоды может происходить смена приоритетных интересов, что влечет и функциональные изменения, на первый план могут выдвигаться функции, имеющие максимальное значение (например, функция обороны нашей страны в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.).
Каждая функция государства имеет предметно-политическую характеристику, ибо ее содержание показывает, что является предметом их деятельности, какие средства используются для достижения той или иной цели.
Содержание функций также не остается неизменным на отдельных этапах развития государства, что подтверждается их своеобразием в периоды радикальных экономико-социальных преобразований, революций в различных сферах жизни государственно-организованного общества. Особенно существенно различие в содержании функций государств, принадлежащих к разным общественно-экономическим формациям.
Функции государств эксплуататорских типов имеют существенные общие черты:
1) ведущее значение функции прямого подавления эксплуататорским меньшинством эксплуатируемого большинства населения. Различия касаются приемов, масштабов, конкретных целей подавления и классов, в отношении которых оно осуществляется;
охрана частной собственности на орудия и средства производства; различия вытекают из особенностей самих форм частной собственности;
обеспечение лишь внешних условий существующих отношений эксплуатации, ограниченное вмешательство государства в экономику.
Функции государств демократического типа противоположны:
второстепенное значение функции прямого подавления; оно осуществляется большинством населения в отношении свергнутого эксплуататорского меньшинства и постепенно утрачивает свое назначение, хотя рецидивы могут быть;
охрана всех существующих форм собственности на средства производства;
ведущее значение организаторских функций, неизвестных эксплуататорским государствам;
4) направленность на решение задач демократического строительства.
Современная трактовка функционирования государственно-организованного общества свидетельствует о том, что в деятельности государства присутствуют как классовые, так и общесоциальные начала. Если государство представляет собой политическую организацию экономически господствующего класса, общество носит ярко выраженную классовую структуру, где отдельные его части противостоят друг другу в силу различного отношения к средствам производства, то функционирование государства посвящено преимущественно охране интересов господствующего или доминирующего (по признаку собственности) класса.
Долгое время в юридической литературе искусственно поддерживался классовый подход, не всегда обращалось внимание на особенность функционирования государства в интересах всего общества, о чем образно сказал К. Маркс, ссылаясь на необходимость деятельности любого государства в интересах осуществления общих дел. Можно с уверенностью сказать, что любое государство осуществляет общесоциальную деятельность, выступает представителем интересов всего общества, всех классов, социальных групп и слоев населения.
К функциям, вытекающим из природы любого общества, относятся все направления деятельности государства по поддержанию естественных условий существования этого общества, которые предполагают деятельность как внутреннюю, так и на межгосударственной основе. В условиях научно-технической революции, принявшей глобальные масштабы, значение этих функций все более возрастает. Достаточно сослаться на необходимость поддержания экологического равновесия; борьбу с болезнями (в частности, СПИДом); международное культурное и научно-техническое сотрудничество при решении проблем, не укладывающихся в рамки интересов отдельных стран (освоение космоса, изучение и использование ресурсов мирового океана, создание всемирной службы погоды, охрана среды и рациональное ее использование; разработка международных стандартов и всемирной радио- и телевизионной связи, развитие транспортных средств).
Надо отметить, что международное экономическое сотрудничество по обеспечению человечества энергоресурсами и продуктами питания, научное сотрудничество, выходящее за рамки отдельных стран, создание прочного мира между народами сами по себе не носят классового характера, однако их реализация подвержена решающему влиянию как классовых, так и общих интересов.
Соотношение классового и общесоциального в государстве позволяет сделать вывод о том, что следует различать государства с преимущественно классовыми и преимущественно общесоциальными (демократическими) функциями, что предполагает выяснение не только направлений деятельности, но и социального назначения государства.
Как справедливо отмечает Л. А. Морозова, общесоциальная деятельность государства обеспечивает определенную степень устойчивости отношений и связей внутри общества, его целостность и единение на базе общих интересов (экономических, культурных, национальных и др.). Чем больше удельный вес общесоциальных функций, тем выше роль государства как инструмента преодоления противоречий, средства достижения общественного компромисса, стабилизации общественных связей. Такая роль государства вынуждает его отказываться в своей практической деятельности от использования исключительно методов насилия, принуждения. Все чаще ему приходится обращаться к авторитету общедемократических, гуманистических институтов и идей, например к идее правового государства, господства права в общественной и политической жизни, соблюдения прав человека, защиты национальных меньшинств, к различным формам участия населения в государственной и общественной жизни, к поддержке начал самоуправления, обеспечению свободы печати и гласности, судебной защиты прав и законных интересов гражданина и др.
Государство сильно сознательностью личностей, которые поддерживают его, если оно умеет учитывать многообразие классовых, групповых, национальных и иных социальных интересов, опираясь при этом на общечеловеческие, гуманистические ценности. Любое иное государство нельзя считать цивилизованным.
Таким образом, в теории государства сформировалась категория "функция государства", во-первых, отражающая реальный процесс его жизнедеятельности, во-вторых, вытекающая из категории "сущность государства". По мере развития общественных отношений, повышения производительности и качества труда, консолидации населения сущность государства постепенно меняется, что в первую очередь проявляется в изменении его функций.
В самом общем виде можно дать следующее понятие функции государства: это основные (главные) направления (стороны, виды) деятельности государства по реализации стоящих перед ним задач для достижения определенных целей, обусловленных как классовой, групповой, так и общесоциальной его сущностью и назначением.
2. Классификация функций государства
В юридической литературе приводятся различные основания (критерии) классификации функций государства: по сферам (объектам воздействия); по продолжительности действия; по социальной значимости; по правовым формам реализации.
По сферам государственной деятельности (объектам воздействия) общепринятым считается деление функций на внутренние и внешние. Первые связаны с реализацией задач государства внутри страны, а вторые — на межгосударственном уровне, где оно выступает субъектом международно-правовых отношений. Среди ученых нет единства мнений по поводу перечня функций современного государства с учетом их деления на внутренние и внешние.
Так, В. В. Лазарев к внутренним функциям относит: установление и охрану правового порядка; охрану прав собственности, иных прав и свобод граждан; экономическую; культурную; социальную; экологическую; а к внешним — поддержание мира и мирного сосуществования; обеспечение делового партнерства и сотрудничества; защиту государственного суверенитета от внешних посягательств.
Н. Т. Шестаев к внутренним функциям, охватывающим сферу жизни государства, касающимся каждого члена общества, относит: охранительную; экономическую; социальных услуг; обеспечения и защиты граждан; культурно-воспитательную; природоохранную, а к внешним, обеспечивающим существование государства в мировом сообществе — защиту государства от вооруженных нападений других государств; поддержание международных политических отношений (дипломатическая деятельность), экономических и культурных связей; борьбу с международными преступлениями; участие в международной охране окружающей среды.
Определенный интерес вызывает классификация функций государства, предложенная Л. А. Морозовой, которая, ссылаясь на мнение Ю. А. Тихомирова о том, что генеральной тенденцией в развитии современных функций государства являются саморегулирование, начала самоорганизации и самодеятельности, делает вывод, что российскому государству на данном этапе присущи следующие внутренние функции: обеспечение народовластия; экономическая; социальная; налогообложение; экологическая; охрана прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка; к внешним функциям относятся: интеграция в мировую экономику; внешнеэкономическое партнерство и государственная поддержка иностранных инвестиций; оборона страны; поддержка мирового правопорядка; сотрудничество с другими государствами в решении глобальных проблем современности (экологической, сырьевой, энергетической, демографической и др.).
Не вдаваясь в подробное, рассмотрение различных позиций, констатируем: все авторы в той или иной степени отмечают, что объектом воздействия функций государства являются крупные сферы общественной жизни: экономика, социальная структура, духовная жизнь, политический строй. Поэтому в укрупненном виде функции могут быть экономическими, идеологическими, охранительными, политическими как во внешней, так и во внутренней деятельности государства.
Данная классификация, естественно, не отражает специфику различных государств или их типов.
По продолжительности действия функции государства подразделяются на постоянные и временные. К первым относятся такие, которые присущи государству на всех этапах его существования (достаточно сослаться на экономическую функцию), вторые ограничены во времени, что обусловлено спецификой задач государства на отдельных исторических этапах (например, функция нейтрализации сопротивления свергнутых классов или партий при смене государственного строя в ходе революции или реформы. В результате перевоспитания, депортации или физического уничтожения противника эта функция полностью отмирает либо сливается с другой — функцией охраны правопорядка и существующего строя).
По социальной значимости функции государства традиционно принято подразделять на основные и неосновные. Первые выполняются всеми его органами во взаимодействии, их можно назвать общими, т. е. одинаково присущими каждому звену государства. Функции, свойственные лишь отдельным государственным органам, считаются неосновными. Поскольку общие функции реализуются через отдельные, а отдельные тесно связаны с общими, им подчинены и являются средством их реализации, постольку именовать их "неосновными", на наш взгляд, ошибочно.
Отдельные функции государства — это те направления его деятельности, которые сами по себе непосредственно не выражают его сущности и социального назначения (например, охрана здоровья населения, борьба со стихийными бедствиями и пр.) или же являются частью ("подфункциями") основных (например, планирование экономического и социального развития общества, исполнение наказания). Функции конкретных государственных органов могут быть четко и правильно определены или поняты только на базе общих функций государства. Всякое теоретическое или практическое сведение' последних к функциям его органов означает их растворение в организационных, технических приемах деятельности.
Деятельность государства по реализации своих функций облекается в правовые формы: правотворческую; исполнительно-распорядительную: правоохранительную, что основано на принципе разделения властей. Соответственно и функции государства подразделяются на законодательные (правотворческие), управленческие и судебные, что в принципе отражает механизм реализации государственной власти. Причем каждая из названных функций может осуществляться совокупностью государственных органов, принадлежащих к определенным независимым ветвям власти.
Для того чтобы раскрыть эволюцию функций российского государства, рассмотрим соотношение категорий "цель" — "задачи" — "функции". Прежде всего в формулировании определенной цели государства проявляется его социальное назначение. Для ее достижения объективно нужно решить конкретные задачи, что в свою очередь обусловлено осуществлением соответствующих функций. Следует отметить, что понятия "функции" и "задачи" нераздельны, не случайно соответствие задачам государства составляет существенный признак категории функции государства, причем даже формулировки ряда задач и функций совпадают или почти совпадают.
Постановка перед государством и обществом определенных задач порождает необходимость осуществления соответствующих функций, так как вне реализации функций государства его задачи останутся неосуществленными. Определяющими в соотношении задач и функций выступают первые, а не вторые. Функции государства — это не его задачи, хотя и связаны с ними и даже прямо зависят от них. Однако при всей своей значимости задачи не являются первоосновой для развития государства и его функций, так как они сами происходят из экономических и политических потребностей общества, определяются закономерностями его развития и зависят от национально-исторической и иной специфики каждого государства.
Таким образом, задача включает в себя, с одной стороны, необходимость достижения какой-либо цели определенного характера, а с другой — необходимость определенного вида деятельности. Функции государства зависят от его задач, так как последние обусловливают само существование функций, определяют их содержание, воздействуют на формы и методы их осуществления.
Проблема взаимосвязи функций и задач государства на отдельных этапах его существования решается применительно как к внутренним, так и к внешним функциям, ибо исторические причины их возникновения -— порождение соответственно внутренних объективных законов развития государства и внешних условий.
Любые государства, находящиеся на одном этапе развития, имеют одинаково звучащие функции, хотя отличия в их содержании, а тем более в формах и особенно в методах реализации могут быть довольно сильными. При этом следует понимать, что каждому этапу соответствуют "свои" функции, совершенно несхожие с функциями других этапов развития, и что с переходом государства на новый этап происходит полная или частичная замена его функций. Представляется, что появляются новые функции, однако большая часть уже существующих трансформируется и наполняется иным содержанием, что можно проследить на эволюции российского государства (после распада СССР и образования Российской Федерации).
Глава 5. Формы государства
1. Понятие и элементы формы государства
Территория, население, власть представляют собой содержательные характеристики любого государства. Однако они весьма существенно отличаются друг от друга по особенностям своей внутренней организации, что выражается в понятии "форма государства".
Форма государства — это способ организации политической власти, охватывающий форму правления, форму государственного устройства и политический режим.
Если категория "сущность государства" определяет, в чем заключается главное, закономерное в государстве, то категория "форма государства" — кто и как правит в обществе, как устроены и действуют в нем государственно-властные структуры, как объединено население на данной территории, каким образом оно связано через различные территориальные и политические образования с государством в целом, как осуществляется политическая власть, с помощью каких методов, приемов.
От формы государства в значительной степени зависит сама политическая жизнь в обществе, устойчивость государственных институтов.
Форма государства — это его строение, на которое влияют как социально-экономические факторы, так и природные, климатические условия, национально-исторические и религиозные особенности, культурный уровень развития общества и т. п.
Элементы формы государства:
форма правления (характеризует порядок образования и организации высших органов государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и населением; в зависимости от особенностей формы правления государства подразделяются намонархические и республиканские);
форма государственного устройства (отражает территориальную структуру государства, соотношение между государством в целом и его составными территориальными единицами; по форме государственного устройства различают унитарные, федеративные и конфедеративные государства);
политический (государственный) режим (представляет собой систему методов, способов и средств осуществления государственной власти; в зависимости от особенностей набора данных приемов различают демократический и антидемократический политические (государственные) режимы).
2. Форма государственного правления
Форма государственного правления — это элемент формы государства, характеризующий организацию верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения с населением.
Верховной государственной властью являются глава государства (монарх или президент), законодательный орган, правительство.
В зависимости от положения главы государства различают монархии и республики.
Монархия (от греческого - - единовластие) — это форма правления, при которой власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы — монарха (короля, царя, шаха, императора и т. д.).
Признаки монархии:
— высшая власть (власть монарха) передается по наследству;
— осуществляется бессрочно;
— не зависит от воли избирателей.
Монархии бывают неограниченными, в которых отсутствуют представительные учреждения народа и единственным носителем суверенитета государства является монарх (например, абсолютные монархии последнего периода эпохи феодализма, из современных — Саудовская Аравия, Бруней), и ограниченными (конституционными), в которых наряду с монархом носителями суверенитета выступают другие высшие государственные органы, ограничивающие его власть (Англия, Япония, Испания, Швеция. Норвегия и т. п.).
Монархия была господствующей формой правления в мире на протяжении нескольких столетий. В специфической форме она сохраняется и сегодня почти в трети стран мира.
Республика (от латинского — государственные, общественные дела) — это форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от избирателей или представительного органа.
Признаки республики:
— выборность власти;
выборность на определенный срок;
зависимость от воли избирателей.
Исходя из того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно и подконтрольно, республики подразделяются на президентские, парламентские и смешанные. В президентских республиках (США, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Боливия, Сирия и др.) именно президент выполняет эту роль, в парламентских (Германия, Италия, Индия, Турция, Израиль и др.) — парламент, в смешанных (Франция, Финляндия, Польша, Болгария, Австрия и др.) — совместно президент и парламент.
В президентской республике президент избирается независимо от парламента либо коллегией выборщиков, либо непосредственно народом и одновременно является главой государства и правительства. Он сам назначает правительство и руководит его деятельностью. Парламент в данной республике не может вынести вотум недоверия правительству, а президент — распустить парламент. Однако парламент имеет возможность ограничивать действия президента и правительства с помощью принимаемых законов и через учреждение бюджета, а в ряде случаев может отстранить от должности президента (когда он нарушил конституцию, совершил преступление). Президент, в свою очередь, наделяется правом отлагательного вето (от латинского — "запрет") на решения законодательного органа.
В парламентской республике правительство формируется законодательным органом и ответственно перед ним. Парламент может путем голосования выразить вотум доверия либо недоверия деятельности правительства в целом, главы правительства (председателя совета министров, премьер-министра, канцлера), конкретного министра. Официально главой государства является президент, который избирается либо парламентом, либо коллегией выборщиков, либо прямым голосованием народа. Однако в системе органов государственной власти он занимает скромное место: его обязанности обычно ограничиваются представительными функциями, которые мало чем отличаются от функций главы государства в конституционных монархиях. Реальным же главой государства выступает руководитель правительства.
Характерной чертой смешанных (полупрезидентских, по-лупарламентских) республик является двойная ответственность правительства — и перед президентом, и перед парламентом. В подобных республиках президент и парламент избираются непосредственно народом. Главой государства здесь выступает президент. Он назначает главу правительства и министров с учетом расклада политических сил в парламенте. Глава государства, как правило, председательствует на заседаниях кабинета министров и утверждает его решения. Парламент имеет возможность контролировать правительство путем утверждения ежегодного бюджета страны, а также посредством права вынесения правительству вотума недоверия.
3. Соотношение типа и формы государства
Отвечая на данный вопрос, следует подчеркнуть, что понятие "тип государства" будет использоваться с позиции форма-ционного подхода, а "форма государства" по сути дела означает форму правления.
Tun государства — это совокупность существенных признаков, свойственных государствам единой общественно-экономической формации.
С одной стороны, государства каждого типа облекаются во множество форм — в рамках одного исторического типа встречаются различные формы государства. В частности, для рабовладельческого типа были характерны монархии (древневосточные деспотии - Египет, Вавилон, Ассирия, Китай, Индия; древнеримская империя) и республики (аристократические, например Римская в период с VI по I вв. до н. э., и демократические, например Афинское государство); для феодального типа — монархии (раннефеодальная, монархия периода феодальной раздробленности, сословно-представительная, абсолютная) и городские республики (Венеция, Генуя, Новгород, Псков и др.); для буржуазного типа — демократические республики (парламентские, президентские, смешанные) и конституционные (ограниченные) монархии, для социалистического типа — Парижская Коммуна, советские республики и республики народной демократии.
С другой стороны, государства определенного исторического типа имеют некоторые формы, присущие только им. Например, сословно-представительная монархия — принадлежность лишь феодального государства в известный период его развития, а парламентская монархия и демократическая республика свойственны буржуазному типу государства.
Таким образом, государства каждого данного типа не могут воплощаться в любые формы, тем более в такие, которые явно противоречат их содержанию и не соответствуют их экономической основе. Нельзя представить себе рабовладельческое государство в форме ограниченной монархии или демократической республики с общенациональными представительными учреждениями.
Конкретная форма государства предопределяется историческим типом государства. Но она зависит и от других факторов: от уровня экономического развития общества; соотношения классовых сил; национальных и культурных традиций; международной обстановки и т. п.
Следовательно, тип и форма государства соотносятся как содержание и форма, где определяющую роль играет, естественно, содержание (тип государства).
4. Формы государственного устройства
Форма государственного устройства — это элемент формы государства, характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического и территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотношения органов всего государства с органами его составных частей.
С помощью данного понятия определяется соотношение власти в центре и на местах.
Формы государственного устройства:
унитарная (простое, единое государство, части которого являются административно-территориальными единицами и не обладают признаками государственного суверенитета; в нем существует единая система высших органов и единая система законодательства, как, например, в Польше, Венгрии, Болгарии, Италии). Унитарные государства бывают централизованными — Швеция, Дания и т. п.. и децентрализованными — Испания, Франция и другие, в которых крупные регионы пользуются широкой автономией, самостоятельно решают переданные им в ведение центральными органами вопросы;
федеративная (сложное, союзное государство, части которого являются государственными образованиями и обладают в той или иной мере государственным суверенитетом и другими признаками государственности). В нем наряду с высшимифедеральными органами и федеральным законодательством существуют высшие органы и законодательство субъектов федерации, как, например, в Германии, Индии, Мексике, Канаде; федерации могут быть построены по территориальному (США) либо по национально-территориальному принципу (Россия). Федерации строятся на основе распределения функций между ее субъектами и центром, зафиксированного в союзной конституции, которая может быть изменена только с согласия субъектов федерации. При этом одна часть полномочий является исключительной компетенцией союзных органов, другая — субъектов федерации, третья — совместной компетенцией союза и его членов;
3) конфедерация (временный союз государств, образуемый для достижения политических, военных, экономических к прочих целей). Конфедерация не обладает суверенитетом, ибо отсутствуют общий для объединившихся субъектов центральный государственный аппарат и единая система законодательства. В рамках конфедерации могут создаваться союзные органы, но лишь по тем проблемам, ради решения которых они объединились, и только координирующего свойства. Конфедерация представляет собой непрочное государственное образование и существует сравнительно недолго; она либо распадается (как это произошло с Сенегамбией — объединением Сенегала и Гамбии в 1982—1989 гг.), либо преобразуется в федеративное государство (как это, например, произошло со Швейцарией, которая из конфедерации Швейцарский союз (1815—1848) трансформировалась в федерацию.
Появилась новая форма ассоциированного государственного объединения, названная содружеством государств. Примером является СНГ (Содружество Независимых Государств). Она еще более аморфна и неопределенна, чем конфедерация.
Кроме названных форм государственного устройства в истории имели место и некоторые другие специфические формы — империи, протектораты и прочее. Так, империями являются государственные образования, отличительные особенности которых — обширная территориальная основа, сильная централизованная власть, асимметричные отношения господства и подчинения между центром и периферией, разнородный этнический и культурный состав населения. Империи (например, Римская, Британская, Российская) существовали в различные исторические эпохи.
Протекторат — формальная опека слабого государства более сильным, что, как правило, ведет к потере суверенитета первого и может сопровождаться его оккупацией. Так, Великобритания оккупировала Египет в 1882 г., а в 1914 г. установила над ним протекторат.
5. Политический режим: понятие и признаки
Политический режим — это система методов, способов и средств осуществления политической власти. Всякие изменения, происходящие в сущности государства данного типа, прежде всего, отражаются на его режиме, а он влияет на форму правления и форму государственного устройства.
Согласно одной точке зрения понятия "политический режим" и "государственный режим" можно расценивать как тождественные. Исходя из другой — понятие "политический режим" — более широкое, ибо включает в себя методы и приемы осуществления политической власти со стороны не только государства, но и политических партий и движений, общественных объединений, организаций и т. п.
Политический режим — это динамическая, функциональная характеристика политической системы. Категории "политический режим" и "политическая система" тесно связаны между собой. Если первая показывает весь комплекс институтов, участвующих в политической жизни общества и в осуществлении политической власти, то вторая — как эта власть осуществляется, как действуют данные институты (демократично либо недемократично).
Понятие политического режима является ключевым для формирования представлений об основных системах власти. Исходя из него судят о подлинной картине принципов организации политического устройства общества. Политический режим характеризует определенный политический климат, существующий в той или иной стране в конкретный период ее исторического развития.
Признаки политического режима:
степень участия народа в механизмах формирования политической власти, а также сами способы такого формирования;
соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства;
гарантированность прав и свобод личности;
характеристика реальных механизмов осуществления власти в обществе;
степень реализации политической власти непосредственно народом;
положение средств массовой информации, степень гласности в обществе и прозрачности государственного аппарата;
место и роль негосударственных структур в политической системе общества;
соотношение между законодательной и исполнительной ветвями власти;
характер правового регулирования (стимулирующий, ограничивающий) в отношении граждан и должностных лиц;
тип политического поведения;
характер политического лидерства;
учет интересов меньшинства при принятии политических решений;
доминирование определенных методов (убеждения, принуждения и т. п.) при осуществлении политической власти;
степень верховенства закона во всех сферах общественной жизни;
принципы взаимоотношения общества и власти;
политическое и юридическое положение и роль в обществе "силовых" структур государства (армии, полиции, органов государственной безопасности и т. д,};
мера политического плюрализма, в том числе многопартийности;
существование реальных механизмов привлечения к политической и юридической ответственности должностных лиц, включая самых высших,
Таковы элементы, в совокупности составляющие содержание категории "политический режим".
6. Демократический режим
В зависимости от особенностей набора методов и средств государственного властвовангш различают два полярных режима — демократический и антидемократический.
Понятие "демократия" означает, как известно, народовластие, власть народа. Однако ситуация, при которой весь народ осуществлял бы политическое властвование, пока нигде не реализована. Это скорее идеал, то, к чему нужно стремиться. Между тем есть ряд государств, которые сделали в этом направлении больше других (Германия, Франция, Швеция, США, Щвей-цария, Англия) и на которые зачастую ориентируются иные государства.
Признаки демократического режима:
1) население участвует в формировании и осуществлении государственной власти посредством прямой (референдум) и представительной демократии (через выбираемые им представительные органы);
2) решения принимаются большинством с учетом интересов меньшинства;
существование гражданского общества с его развитойструктурой;
реальное осуществление правового государства;
выборность и сменяемость центральных и местных органов государственной власти, их подотчетность избирателям;
легитимность государственной власти;
"силовые" структуры (вооруженные силы, полиция, органы безопасности и т, п.) находятся под демократическим контролем общества, используются только по прямому назначению, их деятельность регламентируется законами;
доминируют методы убеждения, согласования, компромисса, сужены методы насилия, принуждения, пресечения;
во всех сферах общественной жизни господствует закон;
провозглашаются и реально обеспечиваются права и свободы человека и гражданина;
в отношении хозяйствующих субъектов и граждан действует принцип "дозволено все, что не запрещено законом";
12) политический плюрализм, в том числе многопартийность, соревнование политических партий, существование на законных основаниях политической оппозиции как в парламенте, так и вне его (оппозиция выдвигает альтернативную программу, критикует власть за совершенные ошибки, контролирует ее через деятельность своих фракций и блоков в парламенте, в своей печати);
гласность, свобода средств массовой информации от цензуры;
реальное действие принципа разделения властей на законодательную (призванную принимать законы, формировать стратегию развития общества), исполнительную (призванную осуществлять принятые законы, претворять их в жизнь, проводить повседневную политику государства) и судебную (призванную выступать арбитром в случаях конфликтов, различного рода правонарушений).
Таковы существенные черты демократического политического режима, отличающие его от авторитарного и тоталитарного режимов. Знание вышеперечисленных признаков помогает четче ориентироваться в квалификации системы методов, приемов и средств осуществления политической власти.
7. Авторитарный режим
Авторитарный режим можно рассматривать как своего рода "компромисс" между тоталитарным и демократическим политическими режимами.
Авторитарный режим — государственно-политическое устройство общества, s котором политическая власть осуществляется конкретным лицом (классом, партией, элитной группой и т. д.) при минимальном участии народа. Главную характеристику данного режима составляет авторитаризм как метод властвования и управления, как разновидность общественных отношений (например, Испания периода правления Франко, Чили во времена власти Пиночета).
Признаки авторитарного политического режима:
в центре и на местах происходит концентрация власти в руках одного или нескольких тесно взаимосвязанных органов при одновременном отчуждении народа от реальных рычагов государственной власти;
игнорируется принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (зачастую президент, исполнительно-распорядительные органы подчиняют себе все остальные органы, наделяются законодательными и судебными полномочиями);
роль представительных органов власти ограничена властным субъектом, хотя они и могут существовать;
суд выступает по сути вспомогательным органом, вместе с которым могут использоваться и внесудебные инстанции;
сужена или сведена на нет сфера действия принципов выборности государственных органов и должностных лиц, подотчетности и подконтрольности их населению;
в качестве методов государственного управления доминируют командные, административные, в то же время отсутствует террор, практически не применяются массовые репрессии, жесткие насильственные приемы осуществления политической власти;
сохраняется частичная цензура, существует своего рода "полугласность";
отсутствует единая идеология (в отличие от тоталитаризма здесь не оправдывают свои поступки стремлением к высоким целям);
нет полного тотального контроля над всеми сферами общественной жизни, как это наблюдается в тоталитарном политическом режиме;
10) существует частичный плюрализм, оппозиция не допускается, может существовать лишь имитация многопартийности, ибо все имеющиеся партии должны ориентироваться на линию, выработанную правящей партией, в противном случаеони разгоняются;
права и свободы человека и гражданина главным образом провозглашаются, но реально во всей своей полноте не обеспечиваются (прежде всего в политической сфере);
личность лишена гарантий безопасности во взаимоотношениях с властью;
"силовые" структуры обществу практически неподконтрольны и используются подчас в сугубо политических целях;
роль лидера высока, но в отличие от тоталитаризма он не харизматический.
8. Тоталитарный режим
Понятие "тоталитаризм" в буквальном смысле слова означает "весь", "целый", "полный". В каждой из стран, где возникал и развивался политический тоталитарный режим, он имел свою специфику. Вместе с тем есть общие черты, присущие всем формам тоталитаризма и отражающие его суть. Тоталитарный режим характеризуется абсолютным контролем государства над всеми областями общественной жизни, полным подчинением человека политической власти и господствующей идеологии (государства чисто фашистского типа).
Признаки тоталитарного политического режима:
государство стремится к глобальному господству над всеми сферами общественной жизни, к всеохватывающей власти;
общество практически полностью отчуждено от политической власти, но оно не осознает этого, ибо в политическом сознании (государства чисто фашистского типа);
монопольный государственный контроль над экономикой, средствами массовой информации, культурой, религией и т. д., вплоть до личной жизни, до мотивов поступков людей;
абсолютная "правовая", а точнее антиправовая, регламентация общественных отношений, которая базируется на принципе "дозволено только то, что прямо разрешено законом";
5) государственная власть формируется бюрократическим способом, по закрытым от общества каналам, окружена "ореолом тайны" и недоступна для контроля со стороны народа;
доминирующим методом управления становится насилие, принуждение, террор;
господство одной партии, фактическое сращивание ее профессионального аппарата с государством, запрет оппозиционно настроенных сил;
права и свободы человека и гражданина носят декларативный, формальный характер, отсутствуют гарантии их реализации;
экономической основой выступает крупная собственность: общинная, монополистическая, государственная;
наличие одной официальной идеологии, фактическое устранение плюрализма;
централизация государственной власти во главе с диктатором и его окружением;
бесконтрольность репрессивных государственных органов со стороны общества;
отсутствие правовой государственности и гражданского общества;
государственная власть осуществляется по своему усмотрению, произволу, без учета мнения большинства, в противоречии с демократическими механизмами, нормами и институтами.
Глава 6. Механизм государства
1. Понятие механизма государства и его структура
В государственно-организованном обществе для поддержания его нормальной жизнедеятельности, решения задач, стоящих перед государством, необходимо функционирование различных государственных организаций.
Обобщая исторический опыт развития эксплуататорских государств, можно определить государство как организацию для поддержания господства одних политических сил, стоящих у власти, над другими. Это определение дает возможность раскрыть материальную субстанцию государства как организованной системы органов различного свойства: регулирующих, охранительных, карательных, обосновать его сущность второго порядка. Без механизма государства нет и государства, а существует государственная власть именно в ее чиновниках, армии, администрации, судьях. Если отвлечься от этого ее физического воплощения, она представляет собой лишь простое название.
Механизм государства представляет собой систему организаций, посредством которых реализуется государственная власть, обеспечивается ее руководство обществом.
Все государственные организации тесно связаны между собой. Каждая из них выполняет определенные задачи, является "приводным ремнем" общего механизма, в котором все органы действуют согласованно, в единой системе.
Механизм государства определяется его сущностью. Эта необходимая связь может быть охарактеризована как связь причины и следствия, которая опосредуется влиянием формы государства. В эксплуататорском государстве его механизм включает систему органов и учреждений, через которую политические силы реализуют государственную власть, обеспечивают свое экономическое, идеологическое и политическое превосходство и осуществляют государственное руководство обществом. В нем воплощается материальная сила власти, он всегда существует в определенной форме, которая обеспечивает реальность этой силы.
Вместе с тем на механизм государства воздействуют состояние экономического базиса, соотношение политических сил, цели, задачи и функции государства, в соответствии с которыми создается государственный механизм и вносятся необходимые изменения.
Механизм государства характеризуется тем, что он состоит из особой группы людей, которая выделилась из общества и занимается только тем, или почти только тем, или главным образом тем, что управляет, образующие его государственные органы иерархически соподчинены. Обособление отдельных звеньев механизма и превращение их в доминирующую силу сами по себе являются показателем кризиса политической власти, который периодически испытывают государства.
Каждый орган обладает властными, обязательными для всех полномочиями. Выступая от собственного имени, он действует как орган государственного властвования. Обязательно наличие организационных и материальных орудий принуждения.
Государственный механизм можно назвать "государственной властью" или "публичной властью". Он создается для осуществления функций государства, и эта связь наиболее ощутимо сказывается в конкретной структуре государственного аппарата.
Государственный аппарат — это часть механизма государства, представляющая собой совокупность органов, наделенных властными полномочиями для реализации государственной власти.
В структуру механизма государства кроме аппарата входят государственные учреждения и предприятия. Государственные учреждения — это такие организации, которые осуществляют непосредственную, практическую деятельность по выполнению функций государства в различных сферах: экономической, социальной, культурной, охранительной и т. п. Очень часто считают, что государственные учреждения реализуют социально-культурные функции в сфере науки, образования, здравоохранения.
Государственные предприятия осуществляют хозяйственную деятельность, производят продукцию либо обеспечивают производство, выполняют различные работы и оказывают многочисленные услуги для удовлетворения потребностей общества, частных лиц, извлечения прибыли.
Государственный аппарат специально предназначается для осуществления государственной власти, на его структуру и принципы формирования оказывали и оказывают влияние различные факторы экономического, политического, исторического, религиозного и иного характера, причем сущностные или функциональные изменения с неизбежностью требуют его совершенствования, появления новых органов.
В наиболее абстрактной, всеобщей форме структура государственного аппарата может быть представлена следующими основными видами ("блоками") органов:
а) органы законодательной власти — т. е. органы государственной власти в собственном смысле слова, основа для иных органов;
б) органы исполнительной власти (органы государственного управления) — исполнительно-распорядительные органы, ведущие повседневную оперативную работу по государственному управлению социальными процессами в интересах общества или его части (политических сил, стоящих у власти); они располагают вспомогательными государственными учреждениями (аппаратом управления, т. е. организационным и материальным аппаратом подготовки, принятия и реализации актов управления);
в) правоохранительные органы обеспечивают и поддерживают стабильность, неприкосновенность складывающихся под воздействием государства и права общественных отношений, включая организационный и материальный аппарат принуждения (армия, полиция, милиция, разведка, службы безопасности, тюрьмы).
Механизм государства внутренне един. Это значит, что его части подчиняются целому, выразителем которого выступают государственные органы в собственном смысле — органы законодательной власти. Каждый государственный орган как часть целого является носителем государственной власти. Поэтому само понятие "орган государственной власти" служит как для выделения в механизме государства группы непроизводных (первичных) органов, так и для характеристики каждого отдельного органа как части этого механизма. Часть государственного механизма, будучи специфической по своей природе и непосредственному назначению, тем самым содержит в себе возможность обособления.
Государственная власть принадлежит народу, так как он является носителем суверенитета и единственным источником власти, которую он осуществляет непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
Государственная власть делится на законодательную, исполнительную и судебную. В механизме государства разделение властей, с нашей точки зрения, есть не что иное, как прозаическое, деловое разделение труда, примененное к государственному механизму в целях управления и контроля.
Механизм государственной власти, каждое его звено создает для своих нужд государственные учреждения — рабочий вспомогательный аппарат, который властной силой не обладает, но играет важную роль в подготовке государственных решений. Такие учреждения, как канцелярии, управления делами, как бы опосредуют деятельность государства. Имеются учреждения, решающие самостоятельные задачи, но подчиненные какому-либо государственному органу (школа, вуз и т. д.),
Таким образом, государственный аппарат для осуществления своей властной, управленческой, организующей и охранительной деятельности создает необходимые учреждения, представляющие собой материальную силу, с помощью которой в общественную жизнь, в поведение людей непосредственно проводятся государственные решения. Они разнообразны по своему характеру. Так, исполнительно-распорядительные органы опираются на разветвленную сеть научных и проектных организаций, просветительские учреждения и организации, сеть общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей, средних специальных и высших учебных заведений.
Система органов охраны общественного порядка имеет развитую структуру учреждений, обеспечивающих фактическое принуждение: милиция (полиция), учреждения исполнения наказаний, армия со всеми входящими в нее вооруженными силами; разведка и контрразведка и т. п.
В литературе учреждения государственного аппарата принято называть "вспомогательными", "материальным придатком". Это органы государства, но не государственные органы, так как от них не исходит обязательных, властных решений в адрес других субъектов. Однако надо иметь в виду, что государственные органы без учреждений не могут существовать.
Тесная связь государственных органов и учреждений дает основание сформулировать понятие "механизм государства", которое оказывается шире понятия государственного аппарата. Выделение в нем трех групп органов имеет фундаментальное значение. Эта классификация позволяет определить роль того или иного органа в выполнении функций государства.
Следует учитывать, что органы государственной власти осуществляют не только правотворчество. Их назначение состоит в том, чтобы задавать другим государственным органам программу деятельности путем принятия нормативно-правовых актов, осуществлять высшее (на своей территории) государственное управление, надзор и контроль за законностью.
Органам государственного управления присуща как исполнительно-распорядительная деятельность, так и правотворчество, но оно подчинено исполнительно-распорядительном деятельности. Эта группа органов выполняет и правоохранительные функции.
Правоохранительные органы в процессе реализации своей основной деятельности также прибегают к управлению и правотворчеству, но они подчинены достижению главной цели — охране правопорядка и обеспечению безопасности страны. Таким образом, использование каждым органом всех форм правовой деятельности обеспечивает эффективное выполнение государственным аппаратом в целом функций государства.
Разделение труда между государственными органами происходит в рамках единой государственной власти и организационно-технически закрепляется в компетенции. Следовательно, одностороннее ослабление законодательной, исполнительно-распорядительной или правоохранительной деятельности с неизбежностью ведет к невыполнению всего комплекса задач государства. Относительное обособление групп государственных органов — это не разделение власти, а разделение труда. Власть остается единой. Каждое звено государственного аппарата представлено многочисленными и многообразными органами и чутко реагирует на изменения целей, задач, интересов общества. Во-первых, осуществляется дифференциация управления различными органами в пределах отрасли, появляются новые отраслевые органы; во-вторых — интеграция управления отдельными сферами, возникают новые координирующие органы.
Организация и деятельность государственного аппарата строятся на основе принципов, под которыми понимаются руководящие идеи, начала, лежащие в основе его создания и функционирования. Они проявляются в деятельности как государственного аппарата в целом, так и его отдельных частей, структурно обособленных единиц.
В целом все принципы закреплены в Конституции России, однако в законах и других нормативно-правовых актах они могут быть развиты и дополнены. Например, принципом деятельности органов прокуратуры является их независимость от каких-либо других государственных органов и органов местного самоуправления.
Большинство ученых к принципам организации и деятельности государственного аппарата относят следующие: демократизм, разделение властей, законность, федерализм, профессионализм, централизм, гласность, самостоятельность, сочетание коллегиальности и единоначалия, равный доступ к государственной службе и т. д.
2. Государственные органы: их признаки и характеристика
Каждый государственный орган как структурно обособленное звено, относительно самостоятельная часть государственного аппарата обладает следующими основными признаками.
Осуществляет от имени государства его задачи и функции посредством определенного вида деятельности в порученной области.
Наделен властными полномочиями, чем и отличается от государственных учреждений и предприятий.
Имеет определенную компетенцию, т. е. закрепленную совокупность задач, функций, прав и обязанностей (правомочий).
Характеризуется определенной структурой, т. е. строением по видам отдельных служб и численному составу (штатам).
Имеет территориальный масштаб деятельности.
Образуется в порядке, установленном законами, и определяет правовые связи личного состава. Основное свойство государственного органа, качественно его характеризующее, заключается в том, что он может издавать юридические акты,обязательные для исполнения теми, кому они адресованы; применять меры принуждения, убеждения, воспитания, поощрения для обеспечения требований этих актов; осуществлять надзор за их реализацией.
Веления государственного органа могут быть обязательными либо для всех граждан, либо для их определенного круга, они могут выходить за рамки данного государственного органа и распространяться на ту или иную область или отрасль экономического, социально-культурного строительства, на административно-политическую деятельность, связанную с функционированием данного государственного органа.
Государственные органы различаются между собой по функциям, задачам, структуре, компетенции, сферам деятельности,
В России в силу ее федеративного устройства следует различать федеральные законодательные органы, а также законодательные органы субъектов федерации, причем система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральными законами.
Представительным и законодательным органом Российской Федерации является постоянно действующее Федеральное Собрание — парламент, состоящий из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы, которые заседают, как правило, раздельно.
Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, в установленном порядке принимает меры по охране суверенитета, независимости и государственной целостности России, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях и т. д.
Широта полномочий Президента ограничена Конституцией, а также его конституционной ответственностью — он может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента признаков преступления и заключением Конституционного Суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Правительство, состоящее из Председателя, заместителей Председателя, федеральных министров.
В пределах ведения Российской Федерации, совместных полномочий федерации и ее субъектов федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти ее субъектов образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. Традиционно центральными федеральными органами государственного управления являются: министерства, ведомства, государственные комитеты, службы, имеющие в своем составе соответствующие управления и отделы. Исполнительная власть в субъектах федерации принадлежит различным по названию органам: правительствам, областным или краевым администрациям, которые возглавляются соответствующими должностными лицами (губернаторами, главами администраций, председателями правительства и т. д.).
Судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Судебную систему России составляют: Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд, соответствующие суды субъектов федерации. В Конституции России предусмотрено, что Президент может в порядке, установлен--ном федеральным законом, назначать судей других федеральных судов.
В России сформировалась единая централизованная система органов прокуратуры с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. Прокуроры субъектов федерации назначаются Генеральным прокурором по согласованию с субъектами Российской Федерации, иные прокуроры назначаются им самостоятельно. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры определяются федеральным законом.
Особенностью функционирования местного самоуправления в Российской Федерации является то, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, и в пределах своих полномочий самостоятельны.
Глава 7. Государство в политической системе общества
1. Понятие политической системы общества
Основополагающие идеи о политической системе общества были сформулированы в теории государства на рубеже 60— 70-х гг. В последнее время наука добилась существенных успехов в развитии теории политической системы и в анализе ее практики. Осуществляется разработка общих вопросов, углубляются научные представления о целостности этого образования, анализируются элементы политической системы, исследуются политические партии, политические нормы, политический режим, политическая идеология, особенности прямых и обратных связей с социальной средой, социальным окружением системы.
Наиболее распространено представление о политической системе как об инструменте, механизме принуждения, власти в различно понимаемых социально значимых целях: интеграции, адаптации общества и т. п. Тем самым на политическую систему в той или иной мере переносится понятие государства. Политическая система есть механизм преобразования идущих от общества социальных импульсов в политические решения и действия. Но как различить, где механизм, а где окружающая его социальная среда?
Как и многие другие, понятие "политическая система" пришло из социологии. Не делая экскурсов в давнюю историю политико-правовой мысли со ссылками на Аристотеля, Платона или Гоббса, уподоблявших общество живому организму — органической системе, назовем Г. Спенсера и Э. Дюркгейма, в работах которых присутствует ряд категорий социальной теории системы, таких, как институт, функция, регулятивная система общества, политическое управление. Однако свои концептуальные очертания понятие "политическая система" обрело в работах американских исследователей Д. Истона и Г. Алмонда.
Политическая система общества — сложное, многогранное явление, анализируемое специалистами в различных областях государства и права, социологии, философии и т. п. В частности, ученые в области теории государства и права исследуют ее с помощью системного и структурно-функционального анализа, с точки зрения ее относительной статики и непрерывной динамики, соотношения политической системы общества как целого с ее отдельными элементами, прежде всего выясняя место и роль государства в этом образовании, его новые качества, особенности, грани. Важной особенностью системы является наличие в ней интегральных качеств, не свойственных образующим ее частям, и ее относительная самостоятельность, которая, однако, не исключает се связи с внешней средой.
Под структурой понимается способ связи элементов в целостное системное образование как совокупность устойчивых отношений между элементами. Таким образом, система — это целостное единство элементов и структуры, структура —способ упорядочения элементов, характеризующийся устойчивостью.
Политическая система связана с особой сферой деятельности людей — политикой, которая отражает область взаимоотношений между классами, социальными группами, коллективами, личностями по поводу государственной власти.
Анализируя политическую систему общества, следует подчеркнуть, что в ее основе лежат политические отношения, политика, которая формируется в государственно-организованном обществе. На первых порах она характеризуется неразвитостью, хотя уже с появлением государства возникают первые формальные и неформальные жреческие объединения, партии.
Политической именуется универсальная управляющая система государственно-организованного общества, компоненты которой связаны отношениями власти и которая в конечном счете регулирует производство и распределение социальных благ на основе использования крупными социальными общностями государственной власти, обладает внутренней упорядоченностью (организационный критерий) и политической направленностью деятельности (политический критерий); она должна быть выражена нормативно в соответствующих уставах, программах, положениях, отражающих цель создания политической организации, ее социальное назначение, основную сферу деятельности, характер основных задач и функций, особенности их реализации, специфические принципы организации и деятельности и т. и. (программный критерий).
Особо следует подчеркнуть значение второго критерия, который для того или иного института политической системы означает способность: во-первых, выражать политические интересы определенного класса, группы или любой иной социальной общности; во-вторых, быть участником политической жизни и носителем политических отношений; в-третьих, иметь непосредственное или опосредованное отношение к государственной власти — ее завоеванию, организации или использованию, причем не обязательно в форме взаимодействия с государственными органами, но и противостоя им; в-четвертых, руководствоваться в своей повседневной деятельности нормами или правилами, сложившимися в недрах политической жизни той или иной страны.
В зависимости от этого критерия к числу собственно политических организаций относят: государство, все политические партии, отдельные общественные организации. Характерный их признак — прямая связь с политикой, а непосредственной задачей их создания и функционирования является достижение определенной политической цели, которая обязательно закрепляется в уставах и заключается в формировании и осуществлении внутренней и внешней политики на разных этапах развития общества, в политическом и идеологическом воздействии (воспитании) на различные существующие в обществе слои и классы, в проведении политических интересов господствующих кругов и отчасти общества в целом.
К несобственно политическим организациям относятся такие, которые возникают и развиваются в силу экономических и других причин. Это профсоюзные, кооперативные и иные организации, которые свою деятельность осуществляют в производственной, социально-бытовой, культурной и иных сферах жизни общества, причем они не закрепляют в своих уставах задач активного политического воздействия на государственную власть. Это, разумеется, не принижает их роли и значения в политической системе общества, ибо речь идет лишь об отсутствии доминирующего политического аспекта в их деятельности, а не в отрицании его как такового.
Отдельную группу составляют организации, которые возникают и функционируют на основе индивидуальных склонностей и интересов того или иного слоя людей (общества филателистов, нумизматов, автолюбителей и т. п.). Политический оттенок они приобретают лишь как объекты воздействия государственных и иных политических органов и организаций, но отнюдь не как субъекты — носители политической власти и соответствующих отношений.
Третий критерий — программность — дает возможность определить степень участия той или иной организации в политической жизни страны, зафиксировать ее политические цели и задачи, а следовательно, включить в политическую систему общества.
Существуют различные подходы в исследовании политической системы, однако несмотря на их многообразие представляется, что она выступает сложным комплексом отношений между классами, нациями, другими социальными группами и общностями, личностями и их политическими институтами.
Институциональный подход заключается не только в определении и выделении формирующих политическую систему (организацию) общества институтов, но и в анализе ее элементно-структурных, субъектно-институциональных и отчасти формально-юридических сторон.
Функциональный подход связан с рассмотрением политической системы с позиции направлений ее деятельности, особенностей протекания политического процесса и реализации политического режима как системой в целом, так и ее отдельными институтами или группами институтов.
Регулятивный подход отражает особенность функционирования политической системы общества на основе всего комплекса нормативного регулирования (обычаев, традиций, принципов, воззрений, норм права, морали, корпоративных норм и т. п.).
Идеологический подход отражает особенность взглядов, идей, представлений тех или иных исследователей на проблему бытия политической системы общества, направлен на формулирование конкретной политической теории.
Коммуникативный подход представляет собой анализ политической системы с позиции системообразующих связей и отношений между различными ее институтами.
В качестве самостоятельного следует выделить личностный подход при" исследовании политической системы, тем более что в философском понимании первичным элементом системы считается человек, сущность которого есть совокупность всех общественных отношений. Личность в политической системе выступает в разных политико-правовых состояниях.
Функционирование любой системы (экономической, политической, социальной, правовой и т. п.) в конечном счете определяется человеком. Люди формируют политическую систему и участвуют в реализации ее возможностей, они же составляют и то гражданское общество, на которое воздействует эта политическая система, поэтому на ее характере, типе, формах влияния всегда лежит отпечаток культуры, традиций, психологии людей.
Мыслители прошлого отмечали огромную роль людей как субъектов политики. Личности органически присуще политическое измерение. Еще Аристотель писал, что человек по природе своей — существо политическое; кто по тем или иным причинам живет вне государства, тот или сверхчеловек, или существо, недоразвитое в нравственном отношении. Отметим, что в современном цивилизованном обществе политика осуществляется для людей и через людей.
В литературе нет единого мнения о понятии политической системы и его соотношении с понятием политической организации общества. Однако следует подчеркнуть, что развитие понятия политической системы общества, ее теории особенно интенсивно происходило именно на основе существующей уже теории и понятия политической организации общества.
Утверждая, например, что правильное научное толкование и применение категории "политическая система" позволяет не только преодолеть трудности, которые возникли в связи с исследованием политической организации общества, но и свести в единый комплекс все основные категории и понятия, характеризующие политическую жизнь общества, некоторые авторы считают, что политическая система как явление и как понятие шире политической организации общества.
Политическая система общества аккумулирует, сводит воедино как политические институты и отношения, складывающиеся прежде всего в виде организаций, учреждений (государственных и общественных), так и практику политической жизни. Политическая же организация общества определяет его политическое устройство, взаимосвязь политических институтов и учреждений. Иными словами, политическая организация общества дает преимущественно институционную характеристику политической системы.
Основным содержанием понятия политической организации общества является совокупность государственных и общественных учреждений, составляющих институционально-организационную структуру его политической жизни. В данном случае главными объектами исследования выступают политические учреждения и организации, выполняемые ими задачи, характер и содержание их деятельности, взаимоотношения между ними, выражение ими интересов классов, слоев и социальных групп и т. д.
Таким образом, сторонники более широкого понимания политической системы подчеркивают, что политическая организация общества является наиболее существенным элементом этой системы, поскольку именно через политические организации происходит выдвижение основных целей и задач общества и определение политической линии, формирование политических и правовых норм, мобилизация всего общества.
Вторая группа ученых, напротив, считает политическую систему составной частью политической организации общества. Утверждается, что необходимость использования для охраны и развития исторических завоеваний трудящихся государственной власти, государства предполагает существование политической системы как составляющей политической организации общества.
Третья группа исследователей придерживается мнения, что эти понятия тождественны.
Уважая позиции авторов различных точек зрения, следует, по всей видимости, присоединиться к первой из них и рассматривать политическую систему в широком смысле слова как категорию, более богатую, включающую и политическую организацию общества, и все иные проявления политической жизни.
Учитывая сказанное, можно дать следующее определение.
Политическая система общества — это совокупность взаимосвязанных государственных, общественных и иных организаций, призванных развивать организационную самостоятельность и политическую активность личностей в процессе реализации ими политической власти.
2. Место и роль государства в политической системе
Огромную теоретическую и практическую значимость, особенно в современных условиях, имеет рассмотрение проблемы взаимосвязи политической системы общества и государства, выявление экономических и социально-политических факторов, определяющих его место и роль в политической системе общества.
Следует сразу же оговориться, что государство нельзя отождествлять с политической системой, его следует рассматривать в качестве важной составной части этой системы, входящей в нее не как совокупность разрозненных органов, а как целостный политический институт.
В отечественной и зарубежной литературе исследованию вопросов, касающихся различных сторон внутренней организации и деятельности государства, уделяется значительное внимание. Государство обстоятельно изучается в различных направлениях: в структурном и функциональном плане, с точки зрения его статики и динамики, с позиции философских категорий формы, содержания, сущности.
Однако при этом нередко остается без внимания ряд вопросов, непосредственно связанных с функционированием государства как составного элемента политической системы общества. Рассмотрение государства в этом ракурсе позволяет охарактеризовать государственный механизм через опосредуемые им политические отношения и тем самым дает возможность более точно определить место и роль в политической системе общества государства — с одной стороны, правящей партии, — с другой, иных звеньев системы, — с третьей.
Государство не просто самое массовое политическое объединение граждан; в него входят все без исключения члены общества, находящиеся в политико-правовой связи с государством, независимо от классовой, возрастной, профессиональной и прочей принадлежности. Государство есть выразитель их общих интересов и мировоззрения. Следовательно, с деятельностью государства, с осуществлением государственного управления связаны реальные и самые широкие возможности участвовать в политической жизни общества. Идея участия каждого человека в решении общих дел, ответственности каждой личности за судьбу государства, общества нашла свое конкретное выражение в целом ряде законов, Декларации прав и свобод человека и гражданина.
В юридической литературе встречается понимание государства как основы политической системы. Следует присоединиться к точке зрения М. Н. Марченко, что государство не выступает, да и не может выступать в этом качестве. Рассмотрение государства в качестве основы или главного структурного элемента политической системы привело бы к смешению его с такими разнопорядковыми явлениями, какими представляются действительные экономические, социальные, идеологические основы этой системы.
Место и роль государства в политической системе общества определяются следующими основными моментами:
государство играет немаловажную роль в совершенствовании общества как собственника основных орудий и средств производства, определяет основные направления его развития в интересах всех и каждого;
государство организует всех граждан, представляет общество в целом; только им и от его имени принимаются властные решения, касающиеся всех членов общества и обязательные дня выполнения каждым. Это, собственно говоря, основная форма политической интеграции общества на строго ограниченной территории, подчиненной определенному виду политического господства. Государство является носителем власти, юрисдикция которого распространяется на всю территорию страны. Государство, говоря словами Гегеля, есть действительность субстанциональной воли, которой оно обладает в возведенном в свою всеобщность особенном самосознании, есть "в себе и для себя разумное". Это субстанциональное единство — абсолютная, неподвижная самоцель, в которой свобода обладает высшим правом по отношению к единичным людям, чья высшая обязанность состоит в том, чтобы быть членом государства. С этой точки зрения правовое государство призвано обеспечить условия для жизнеспособности и функционирования гражданского общества, основных его институтов, принципов и ценностей. Оно, по сути дола, не что иное, как политическая организация гражданского общества;
государство располагает специальным аппаратом управления и принуждения;
государство располагает разветвленной системой юридических средств, позволяющих использовать различные методы убеждения и принуждения. В правовых актах законодательно закрепляются основные политические принципы, нормы и процедуры, определяются допустимые границы и возможности политической деятельности как правящих, так и оппозиционных структур;
государство обладает суверенитетом, является его главным субъектом, основным источником реализации политической власти. Вокруг него объединяются все остальные составляющие. Если партии и другие институты представляют интересы и позиции тех или иных категорий и группировок граждан в политической системе, то государство выражает всеобщий интерес;
государство обладает единством законодательных, управленческих и контрольных функций, это единственная полновластная организация в масштабе всей страны. Негосударственные организации решают локальные по содержанию и объему задачи в строго определенной сфере общественно-политической жизни.
Таким образом, не противопоставляя государство всем другим объединениям, не уменьшая его роли в системе иных демократических организаций, следует еще раз подчеркнуть, что понятия главного звена и особого звена (элемента) в структуре политической системы не являются идентичными. Роль главного звена, охватывающего своей организующей и направляющей деятельностью вес структурные элементы, выполняет личность, в то время как особым звеном является государство.
3. Государство и общественные организации
При рассмотрении вопроса о месте и роли государства как особого звена в политической системе общества важно раскрыть характер взаимосвязей, возникающих между ним и общественными организациями.
Взаимоотношения государства и общественных организаций показывают, насколько общи их конечные цели и задачи, едины принципы построения и функционирования.
Укрепление и развитие общности и единства этих организаций - свидетельство дальнейшего развития демократии, обеспечивающей активное участие всех членов общества в управлении как государственными, так и общественными делами, если будут успешно преодолеваться противоречия между государством и общественными организациями. Взаимоотношения между ними строятся по-разному в зависимости от места и роли тех или иных общественных формирований, от характера их деятельности, от стоящих перед ними целей и задач. Это сотрудничество, взаимопомощь, координация, руководство со стороны государства деятельностью некоторых общественных организаций, определение основного направления их деятельности, надзор и т, д. При этом сохраняется внутренняя самостоятельность общественных организаций, их относительная независимость в решении вопросов на основе принципов самоуправления и самодеятельности.
Говоря об отношениях государства и общественных организаций, нужно всегда помнить, что это отношения двусторонние. Большинство из них опосредуется соответствующими нормами права, приооретая в зависимости от этого различный характер (государственно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой и т. д.). Некоторые еще не имеют правового выражения, что. естественно, требует дальнейшего совершенствования законодательства об общественных организациях, их правовом статусе, исследования вопросов по таким направлениям, как границы вмешательства государства в их деятельность, правотворчество общественных организаций (уставы и т. п.), его природа, общественные организации как субъекты права, как носители прав и обязанностей, как участники различного рода правовых отношений и т. д.
Нормативная регламентация деятельности общественных организаций и их взаимоотношений с государством способствует их укреплению и развитию, стабилизации их связи с государственными органами, раскрытию всех заложенных, в них потенциальных возможностей.
В России, например, общественные организации участвуют в выработке и реализации политики государства. Они -непременные участники всех политических кампаний, в том числе таких, как всенародное обсуждение проектов законов и других вопросов, выборы депутатов, народных заседателей. Общественные организации делегируют своих представителей в состав целого ряда государственных органов. Многие вопросы жизни общества, его политической системы решаются органами государства с учетом их мнения или совместно с ними. Последние участвуют в контроле за деятельностью государственных органов, в лице своих фракций и депутатов имеют право законодательной инициативы в Государственной Думе.
Следует отметить, что общественные организации действуют в рамках правового режима, установленного государством, которое как главная властвующая и организующая сила призвано обеспечить нормальную деятельность всех негосударственных организаций в рамках их уставных задач, способствовать их развитию и совершенствованию. Прежде всего это выражается в предоставлении конституционного права гражданам на объединение в общественные организации, использование ими широких политических свобод: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Права и законные интересы общественных организаций находятся под охраной государственных органов (суда, прокуратуры и др.), оказывающих содействие в реализации некоторых их решений.
Взаимоотношения государства с профсоюзами, молодежными организациями, творческими союзами строятся при отсутствии государственного руководства, тогда как деятельностью таких общественных организаций, как потребительская кооперация, ряд добровольных обществ, государство руководит. Но это это не означает какого то ни было их "включения" в систему государственного аппарата. Общественные организации — не "филиалы" государства, а самостоятельные звенья политической системы, имеющие свои функции, собственное социальное назначение. Все задачи должны решаться путем сочетания мероприятий по государственной линии и по линии различных общественных организаций, причем не изолированно, а в тесном контакте и при постоянной взаимной поддержке.
К сожалению, до недавнего времени профсоюзы, кооперация, творческие объединения (писателей, художников, архитекторов и т. п.), которые в других условиях могли бы служить базой для развития гражданского общества, полностью лишались самостоятельности, входя в официальные структуры в качестве "рычагов" или "приводов", а человек, индивид оказался встроенным в эти структуры в качестве "винтика". Его статус как гражданина с определенным Конституцией объемом прав и свобод мало чего стоил на деле, таким образом из процесса строительства нового общества была исключена его суть — человек, личность как важнейшая историческая ценность.
Надо отметить, что многие возникающие в российской действительности общественные организации и движения учитывают в своей политической деятельности фундаментальные человеческие ценности. Наряду с политическими партиями они служат дополнительными каналами выражения интересов и мнений, формулирования требований в адрес правительства. Б силу своей внутренней структуры они были и остаются практической лабораторией, так как повышают политическую восприимчивость и потенциал граждан, формируют лидеров, готовят их к участию в большой политике и вообще стимулируют тягу индивида к демократии. Но самое важное, пожалуй, в том, что такие автономные организации встают на пути естественного, но недопустимого стремления государственной власти к распространению и централизации своего господства, к выходу из-под контроля общества. В этом смысле они призваны обеспечить альтернативные каналы оглашения политических взглядов, контроль за законодательной и исполнительной властью.
Стабильность демократического функционирования политической системы российского общества может гарантироваться только в том случае, если она будет основана на политической культуре компромисса и консенсуса. Причем последнее вполне совместимо с конфликтом, противоборством и не требует "поступаться принципами", отказываться от определенной позиции. Главное — найти общие подходы к решению вопросов, в том числе затрагивающих конфликтную ситуацию.
В этом большая роль отводится личности, носителю политического и правового сознания, культуры, воли, свободы и ответственности, ее умению формировать индивидуальные и групповые интересы, реализовать их через государство и за пределами его деятельности, создавать различные ассоциации по интересам, политические партии, профсоюзы, объединения потребителей и производителей, чья деятельность направлена на более эффективное правовое обеспечение потребностей гражданского общества.
Глава 8. Сущность, принципы и функции права
1. Понятие, признаки и сущность права
Право — явление сложное, многогранное, имеющее богатое понятийное выражение. Во-первых, выделяют право в общесоциальном смысле (моральное право, политическое право, право народов и т. п.); во-вторых, право в специально-юридическом, как инструмент, связанный с государством.
Однако и в этом, более узком понимании право разделяют на объективное и субъективное.
Право в объективном смысле — это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы общества, классов и т. п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование общественных отношений. Объективное право — это законодательство, юридические обычаи, юридические прецеденты и нормативные договоры данного периода в конкретном государстве. Оно объективно в том смысле, что непосредственно не зависит от воли и сознания отдельного лица и не принадлежит ему.
Субъективное право — это мера юридически возможного поведения, призванная удовлетворять собственные интересы лица. Субъективны конкретные права и свободы личности (право на жизнь, свободу, труд, образование и т. п.), в том смысле, что связаны с субъектом, принадлежат ему и зависят от его воли и сознания.
Если объективное право — это юридические нормы, выраженные в тех или иных формах, то субъективное право — это те конкретные юридические возможности, которые возникают на основе и в пределах права объективного.
Вместе с тем следует помнить, что не государство создает и предоставляет личности права; она их имеет от рождения, и обязанность государства — признавать и защищать эти права.
Подразделение права на объективное и субъективное коренится в самой жизни, поэтому всегда надо знать, идет ли речь о праве в смысле юридических норм или в смысле наличных прав участников общественных отношений.
Признаки объективного права:
1) волевой характер;
2) общеобязательность;
нормативность;
формальная определенность;
системность;
связь с государством.
Наиболее значимым признаком права, включенным в определение данного понятия, выступает его тесная связь с государством, которая выражается в том, что:
государство официально устанавливает право, обеспечивает его исполнение, в том числе и с помощью государственного принуждения (для этого существует специальный аппарат надзора и контроля, пресечения нарушений, судебного рассмотрения споров, наказания виновных и т. п.);
право, будучи нормативным выражением государственной воли, регулирует общественные отношения в классовых, общесоциальных либо иных интересах (согласно этому право служит орудием проведения в жизнь политики государства, специфическим средством организации разносторонней управленческой и иной деятельности, осуществления его задач и функций);
право выступает в качестве особого социального регулятора, критерия правомерного и неправомерного поведения;
в отличие от других социальных норм специфика регулятивной роли права связана с предоставительно-обязывающим содержанием большинства составляющих его норм.
При рассмотрении сущности права важно учитывать два аспекта:
то, что любое право есть прежде всего регулятор (формальная сторона);
то, чьи интересы данный регулятор обслуживает (содержательная сторона).
Выделим следующие подходы к сущности права: классовый, в рамках которого право определяется как система гарантированных государством юридических норм, выражающих возведенную в закон государственную волю экономически господствующего класса (здесь право используется в узких целях как средство для обеспечения главным образом интересов господствующего класса);
общесоциальный, в рамках которого право рассматривается как выражение компромисса между классами, группами, различными социальными слоями общества (здесь право используется в более широких целях как средство закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина, экономической свободы, демократии и т. п.).
Наряду с этими основными можно выделить и религиозный, и национальный, и расовый, и иные подходы к сущности права, в рамках которых соответственно религиозные, национальные и расовые интересы будут доминировать в законах и подзаконных актах, правовых обычаях и нормативных договорах.
Иначе говоря, сущность права многоаспектна. Она не сводится только к классовым и общесоциальным началам. Поэтому в сущности права исходя из исторических условий на первый план может выходить любое из вышеперечисленных начал.
2. Основные концепции правопоыимания.
Естественно-правовая теория
Логически наиболее завершена в период буржуазных революций XVII—XVIII вв. Представители: Гоббс, Локк, Радищев и другие.
Основные идеи:
в рамках данной доктрины разделяется право и закон (наряду с позитивным правом, т. е. законами, принимаемыми государством, существует высшее, подлинное, "естественное"право, свойственное человеку от рождения. Это так называемое неписаное право, под которым понимается совокупность естественных и неотъемлемых прав человека и которое выступает критерием права позитивного, ибо не всякий закон содержит в себе право);
отождествляется право и мораль (по мнению представителей данной теории, такие абстрактные нравственные ценности, как справедливость, свобода, равенство составляют ядро права, определяют собой правотворческий и правоприменительный процессы);
источник прав человека находится не в законодательстве, а в самой "человеческой природе", права приобретаются от рождения либо от бога.
Достоинства:
это революционная, прогрессивная доктрина, под флагом которой совершались буржуазные революции, приводившие на смену отжившим феодальным отношениям новый, более свободный строй;
в ней верно замечено, что законы могут быть неправовыми, т. е. безнравственными, что они должны приводиться в соответствие с такими общечеловеческими ценностями, как справедливость, свобода, равенство и т. п.;
провозглашает источником прав человека природу либо бога и тем самым "выбивает" теоретическую почву у произвола чи--новников и государственных структур.
Слабые стороны:
такое понимание права (как абстрактных нравственных ценностей) "уменьшает" его формально-юридические свойства, в результате чего теряется четкий критерий законного и противозаконного, ведь определить это с позиций справедливости, представление о которой может быть неодинаковым у различных людей, весьма непросто;
такое понимание связано не столько с правом, сколько с правосознанием (которое действительно может быть разным).
Историческая школа права
Логически наиболее .завершена в конце XVIII — начале XIX вв. Представители: Гуго, Савиньи, Пухта и другие. Основные идеи:
право — историческое явление, которое, как и язык, не устанавливается договором, не вводится по чьему-либо указанию, а возникает и развивается постепенно, незаметно, стихийно;
право — это прежде всего правовые обычаи (исторически сложившиеся правила поведения, влекущие за собой юридические последствия). Законы же производив: от права обычного, которое произрастает из недр "национального духа", глубин "народного сознания" и т. д.;
представители этой теории, которая возникла во времена феодализма, отрицали права человека, ибо в обычаях той сословной эпохи не могли найти отражения никакие его "естественные" права.
Достоинства:
впервые обращено серьезное внимание на культурно-исторические и национальные особенности права, на необходимость их учета в правотворческом процессе;
справедливо подчеркивается естественность развития права, т. е. тот факт, что законодатель не может творить нормы права по своему усмотрению;
верно подмечены преимущества правовых обычаев как проверенных временем и стабильных норм поведения.
Слабые стороны:
данная теория во время своего возникновения выступила как реакция на естественно-правовую доктрину, как идеология отживающего феодального строя;
ее представители переоценивали роль правовых обычаев в ущерб законодательству; между тем в новых экономических условиях обычаи уже не справлялись с полноценным упорядочением рыночных отношений.
Нормативистская теория права
Логически знаиболее завершена в XX в. Представители: Штаммлер, Новгородцев, Кельзен и другие.
Основные идеи:
исходным, в частности для концепции Кельзена, является представление о праве как о системе (пирамиде) норм, где на самом верху находится "основная (суверенная) норма", принятая законодателем, и где каждая низшая норма черпает свою законность в норме более значительной юридической силы;
по Кельзену, бытие права принадлежит к сфере должного, а не сущего. Оно, таким образом, не имеет обоснования вне сферы норм долженствования, и его сила зависит от логичности и стройности системы юридических правил поведения. Поэтому юридическая наука должна изучать право в "чистом виде", вне связи с политическими, социально-экономическими (и другими сущими) оценками;
в основании пирамиды норм находятся индивидуальные акты — решения судов, договоры, предписания администрации, которые тоже включаются в понятие права и тоже должны соответствовать основной (прежде всего конституционной) норме.
Достоинства:
верно подчеркивается такое определяющее свойство права, как нормативность, и убедительно доказывается необходимость соподчинения правовых норм по степени их юридической силы;
нормативность в данном подходе органически связана с формальной определенностью права, что существенно облегчает возможность руководствоваться юридическими требованиями (в силу более четких критериев) и позволяет субъектам знакомиться с содержанием последних по тексту нормативных актов;
признаются широкие возможности государства влиять на общественное развитие, ибо именно государство устанавливает и обеспечивает основную норму.
Слабые стороны:
слишком сильный уклон к формальной стороне права повлек игнорирование его содержательной стороны (прав личности, нравственных начал юридических норм, соответствия их объективным потребностям общественного развития и т. п.). Отсюда представители данной теории недооценивают связь права с социально-экономическими, политическими и духовными факторами, т, е, излишне "очищают" от них право;
признавая тот факт, что основную норму принимает законодатель, Кельзен преувеличивает роль государства в установлении эффективных юридических норм. В силу разных причин оно может удовлетворяться и устаревшими нормами, и однозначно произвольными.
Марксистская теория права
Логически наиболее завершена в XIX—XX вв. Представители: Маркс, Энгельс, Ленин и др.
Основные идеи:
1) право понимается как возведенная в закон воля господствующего класса, т. е. как классовое явление;
2} содержание выраженной в праве классовой воли в конечном счете определяется характером материальных производственных отношений, носителями которых выступают классы собственников основных средств производства, держащие в своих руках государственную власть;
3) право представляет собой социальное явление, в котором классовая воля получает государственно-нормативное выражение. Право — это такие нормы, которые устанавливаются и охраняются государством.
Достоинства:
в связи с тем, что право понимается как закон (т. е. как формально определенный нормативный акт), четко выделены критерии правомерного и противоправного;
показана зависимость права от социально-экономических факторов, наиболее существенно влияющих на него;
обращено внимание на тесную связь права с государством, которое устанавливает и обеспечивает его.
Слабые стороны:
преувеличена роль классовых начал в праве в ущерб общечеловеческим, жизнь права ограничена историческими рамками классового общества;
право слишком жестко связано с материальными факторами, с экономическим детерминизмом.
Психологическая теория права
Логически наиболее завершена в XX в. Представители: Петражицкий, Росс, Рейснер и другие. Основные идеи:
психика людей — фактор, определяющий развитие общества, в том числе его мораль, право, государство:
понятие и сущность права выводятся, прежде всего, не через деятельность законодателя, а через психологические закономерности — правовые эмоции людей, которые носят императивно-атрибутивный характер, т. е. представляют собой чувства правомочия чего-то (атрибутивная норма) и обязанности сделать что-то (императивная норма);
все правовые переживания делятся на два вида — эмоции позитивного (установленного государством) и интуитивного (личного, автономного) права. Последнее может быть не связано с первым. Интуитивное право, в отличие от позитивного, выступает подлинным регулятором поведения и поэтому должнорассматриваться как "действительное" право. Так, разновидностью переживаний интуитивного права считаются переживания по поводу карточного долга, переживания детьми своих обязанностей в игре и т. п., которые соответственно формируют "игорное право", "детское право" и т. д.
Достоинства:
обращено внимание на психологические процессы, которые также реальны, как экономические, политические и пр. Отсюда нельзя издавать законы без учета социальной психологии, нельзя применять их, не учитывая психологическую структуру индивида;
повышает роль правосознания в правовом регулировании и в правовой системе общества;
источник прав человека здесь "выводится" не из законодательства, а из психики самого человека.
Слабые стороны:
слишком сильный крен в сторону психологических факторов в ущерб другим (социально-экономическим, политическим и т. п.), от которых тоже зависит природа права:
в связи с тем, что "подлинное" право (интуитивное) практически оторвано от государства и не имеет формально определенного характера, отсутствуют четкие критерии правомерного и неправомерного, законного и незаконного.
Социологическая теория права
Логически наиболее завершена в XX в. Представители: Эрлих, Жени, Муромцев и другие. Основные идеи:
разделяют право и закон, хотя и не так, как идеологи естественно-правовой доктрины. Право воплощается не в естественных правах и не в законах, а в реализации последних. Если закон находится в сфере должного, то право — в сфере сущего;
под правом, следовательно, понимаются юридические действия, юридическая практика, правопорядок, применение законов и т. п. Право — это реальное поведение субъектов правоотношений — физических и юридических лиц. Отсюда другое название данной доктрины — теория "живого" права; формулируют такое "живое" право прежде всего судьи в процессе юрисдикционной деятельности. Они "наполняют" законы правом, вынося соответствующие решения и выступая в этом случае субъектами правотворчества.
Достоинства:
такое понимание ориентирует на практическую реализацию права;
совершенно обоснованно отмечается приоритет общественных отношений, как содержания, над правовой формой;
теория хорошо согласуется с ограничением государственного вмешательства в экономику, с децентрализацией управления.
Слабые стороны:
если под правом понимать реализацию законов, реальный правопорядок, то теряются четкие критерии правомерного и неправомерного, ибо сама по себе реализация может быть как законной, так и противозаконной;
в силу переноса центра тяжести правотворческой деятельности на судей и администраторов увеличивается опасность некомпетентного и откровенного произвола со стороны нечистоплотных должностных лиц.
3. Соотношение экономики, политики и права
Экономика — это совокупность производственных отношений, способ производства конкретного общества.
Политика — это искусство управления обществом, которое характеризует отношения по поводу власти между классами, партиями, нациями; между государством, с одной стороны, и народом — с другой.
Право — это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы общества, классов и т. п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование общественных отношений.
Существует два основных подхода к соотношению данных понятий.
Согласно первому среди этих понятий нет какого-либо одного приоритетного. Первичными факторами развития и функционирования общественных отношений (в том числе производственных, политических, правовых) выступают интересы людей. В определенных случаях интересы получают реализацию прежде всего в праве и лишь затем претворяются в другие сферы социальных связей. Здесь можно говорить о приоритете права над экономикой (например, в эпоху буржуазных революций в Западной Европе сначала принимались законы, а потом на их базе формировались новые экономические отношения).
Но бывает и наоборот, когда интересы сначала претворяются в новые производственные отношения, а затем закрепляются в праве. Здесь уже можно говорить о приоритете экономики над правом. Политика же выступает посредником между данными явлениями и соответственно понятиями.
Согласно второму подходу экономика определяет политику и право. Последние являются надстроечными категориями и зависят от базиса (способа производства). Однако эта доминирующая роль проявляется лишь в конечном счете, ибо политика и право, опираясь на экономику, могут оказывать и обратное воздействие на нее, стимулируя либо сдерживая развитие производственных отношений.
Политика здесь тоже выступает в виде посредника между экономикой и правом.
Между политикой и правом возможно соотношение двух типов: в первом определяющим фактором выступает политика, во втором — право.
4. Принципы права
Принципы права — это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие закономерности и сущность права как специфического социального регулятора.
Они представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла.
В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы.
К общеправовым относят:
справедливость;
юридическое равенство граждан перед законом и судом;
гуманизм;
демократизм;
единство прав и обязанностей;
сочетание убеждения и принуждения и т. п.Названные принципы действуют во всех без исключения отраслях права.
Если принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких отраслей права, то их относят к межотраслевым. Среди них выделяют: принцип неотвратимости ответственности, принцип состязательности и гласности судопроизводства и т. д.
Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права, называются отраслевыми. К ним относятся: в гражданском праве — принцип равенства сторон в имущественных отношениях; в уголовном процессе — презумпция невиновности, в трудовом праве — принцип свободы труда и т. п.
Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, так как они не только определяют общие направления правового воздействия, но и могут быть положены в основу решения по конкретному юридическому делу (например, при аналогии права).
5. Соотношение методов убеждения и принуждения в праве
Данные методы социального управления универсальны; они присущи различным регуляторам, в особенности праву.
Убеждать — значит склонять субъектов к определенной деятельности, соответствующей их воле, без силового давления, расширяя свободу выбора. Убеждение возможно через такие позитивные юридические средства, как субъективные права, законные интересы, льготы и т. д. Убеждение основывается на заинтересованности, доказательствах законности и целесообразности сознательного поведения, отвечающего нормам права, и должно использоваться как основной метод.
К важным формам" убеждения относятся правовоспитательная работа, обсуждение законопроектов. В этом смысле большое значение имеют преамбулы нормативных актов, обосновываются цели и задачи их принятия.
Принуждать — значит склонять людей к определенной деятельности путем силового давления (вопреки воле управляемых), ограничивая свободу их выбора. Принуждение может осуществляться в правовой сфере через такие юридические средства, как меры пресечения, приостановления, наказания и т. д. Особенности принуждения:
это более жесткий метод воздействия права на субъектов;
является второстепенным, применяемым после убеждения;
реализуется в особой процессуальной форме, установленной в праве;
выступает не как самоцель, а как средство исправления и перевоспитания, т. е. включает черты убеждения правонарушителей и других членов общества в необходимости выполнять правовые предписания.
Главная задача законодателя — установить оптимальное сочетание мер принуждения и убеждения в праве.
Убеждение и принуждение воплощаются в двух соответствующих способах правового регулирования — диспозитивном и императивном.
6. Функции права: понятие и классификация
Функции права — это основные направления правового воздействия, выражающие роль права в упорядочении общественных отношений.
С помощью понятия "функции права" можно познать предназначение права в обществе, его динамику, действие.
Функции права рассматривают в двух плоскостях в зависимости от того, освещаются ли они в рамках специально-юридических или общесоциальных. Если следовать широкому смвгс-лу функций права, то среди них можно выделить, например, такие, как экономическая (право упорядочивает производствен-HBie отношения, закрепляет формы собственности и т. п.), политическая (регламентирует политические отношения, регулирует деятельность субъектов политической системы и пр.), воспитательная (отражает определенную идеологию, оказывает специфическое педагогическое воздействие на лиц, связана с формированием у субъектов мотивов правомерного поведения}, коммуникативная (выступает способом связи между субъектом и объектом управления).
На специально-юридическом уровне право выполняет регулятивную (развитие общественных отношений) и охранительную функции.
Регулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий характер, ибо право с ее помощью призвано содействовать развитию наиболее ценных для общества и государства социальных связей. Подобную функцию обеспечивают правовые стимулы — поощрения, льготы, дозволения, рекомендации и т. и.
Охранительная функция осуществляется с помощью правовых ограничений — обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений — и имеет вторичный характер. Она производна от регулятивной и призвана ее обеспечивать, ибо охрана и защита начинают действовать, когда нормальному процессу развития тех или иных социальных связей что-либо препятствует. Для того, чтобы убрать с пути эти препятствия, и используются правовые ограничения, охраняющие и защищающие интересы лиц.
Глава 9. Типы права и правовые системы (семьи)
1. Понятие и типы права
При формационном подходе следует исходить из того положения, что каждому типу государства соответствует свой тип права.
Исторически первым в отдельных странах возникает рабовладельческое право. Оно рождается вместе с государством и представляет собой возведенную в закон волю, стоящих у власти рабовладельцев, юридически закрепляет рабовладельческую форму частной собственности, эксплуатацию человека человеком. Характерная его черта — открытое закрепление неравенства людей. Это выражалось в том, что рабы рассматривались не как субъекты права, а как его объекты.
Рабовладельческое право предоставляло рабовладельцу полную, ничем не ограниченную свободу действий относительно своего "говорящего" орудия, была разработана сложная система жестоких наказаний рабов за сопротивление господину. В области имущественных отношений раб также был полностью бесправен. Все, что он приобретал, становилось собственностью его владельца.
Рабовладельческое право открыто закрепляло неравенство и среди свободного населения. В Вавилоне это были мушкену, в Риме — плебеи и перегрины, в Афинах — метеки и т. д. Полная правоспособность признавалась лишь за патрициями, сокращенная — за плебеями, еще более ограниченная — за иностранцами. Рабы были полностью неправоспособны.
В рабовладельческом праве открыто признавался и обеспечивался принцип неравенства мужчины и женщины, господства отца над детьми. Ни жена, ни дети не имели права приобретать собственность, женщины отстранялись от участия в общественной жизни.
Центральное место в рабовладельческом праве занимает институт частной собственности, детально регламентированный порядок приобретения, пользования, и распоряжения ею. Охрана частной собственности сопровождалась установлением смертной казни за посягательство на нее. Наивысшего расцвета этот институт достиг в нормах римского права, которое было классической формой права, основанного на частном собственности. В римском праве подробно регламентировалось все, что имело отношение к праву собственности (вещное право, обязательственное право, долговое право и т. д.), и это привело к его рецепции (заимствованию) буржуазными государствами (достаточно сослаться на кодекс Наполеона).
С точки зрения формы рабовладельческое право было примитивно. Преобладал правовой обычай. Обычное право было преимущественно неписаным, его нормы устно передавались из поколения в поколение. С развитием рабовладельческого общества возникла потребность ввести право в виде законов, роль которого все более и более возрастала. Немалое значение имела и такая форма, как судебный или административный прецедент. Рабовладельческому государству было известно правотворчество в форме издания общеобязательных постановлений органами государственной власти (сенатом) или должностными лицами.
Рабовладельческое право было систематизировано. Так, римские гористы различали; цивильное право — право, которое каждый отдельный "народ" устанавливал для себя; естественное право — право, установленное самой природой; право народов, по которому аргументировалось рабство во всех его формах.
Цивильное право по чисто формальным моментам делилось на частное и публичное. Впервые такое деление обосновал римский юрист Ульпиан, утверждавший, что публичное право выражает интересы римского государства, частное — отдельных лиц. Публичное право включает святыни, деятельность жрецов, государственные должности; частное делится на три части: предписания собственно правовые, предписания народов и предписания государства. Частное право составляло совокупность норм, регулирующих отношения собственности, наследования, семейное право.
В отдельных странах исторически первым возникает феодальное право, для которого характерен принцип формального неравенства: права и обязанности определялись по принадлежности к тому или иному сословию.
Феодальное право — это право-привилегия. Оно носило партикулярный (местный) характер. Хозяйственной разобщенности, неразвитой технике и медленному развитию сельского хозяйства способствовала политическая децентрализация.
Классовая сущность феодального права заключалась в защите интересов крупных землевладений и личности феодалов, в закреплении крепостной зависимости крестьянства. Земельная собственность — это непосредственные отношения господства и порабощения, отсюда феодальное право — это кулачное право. Ему не присуще деление на частное и публичное. При господстве крупной земельной собственности право принуждения непосредственно вытекает из земельной собственности и является одним из правомочий землевладельца, а политическая власть составляет атрибут земельной собственности. Иммунитеты ограждали частные интересы собственников.
Феодальное право носило религиозный характер, что определялось местом и ролью церкви в средневековом обществе. Церковь как крупный земельный собственник, независимый от светской власти, имела свое право (каноническое), свой суд, свои тюрьмы. Она была идеологической силой, монополизировавшей дело образования. Ее догмы лежали в основе мировоззрения, носившего теологический характер, авторитет феодального законодательства подкреплялся религиозными постулатами. Например, армянский просветитель Мхитар Гош в своем Судебнике пространно объясняет, почему Христос, завещав людям блюсти законы, не изложил их сам письменно, а предоставил это законодателям отдельных стран. Санкции за нарушение правил поведения во многом определялись церковным судом.
Буржуазное право появилось как результат правотворческой деятельности буржуазного государства для укрепления капиталистического общественного и государственного строя.
Буржуазное право устраняет сословное деление общества, провозглашает принцип "священной и неприкосновенной частной собственности", идеи естественных и неотчуждаемых прав человека, деление права на частное и публичное и т. п.
Социалистическое право провозглашает равенство, справедливость, гуманизм, демократизм, закрепляет принадлежность власти народу. На первом этапе это неравное право, так как открыто предоставляет преимущество пролетариату и его классовым союзникам. В последующем оно объявляется общенародным, хотя на деле выражает, как правило, интересы находящейся у власти партийно-государственной бюрократии.
2. Правовые системы (семьи)
В теории государства и права различаются понятия "правовая система" и "система права". Под первым понимается сложившееся национальное законодательство, в котором закрепляются структура права, основы правового положения личности, система органов государственной власти и т. п. Под вторым — внутренняя структура права, деление его на части. Общность национальных законодательств, источников права, исторических корней и правовых традиций дает возможность говорить о правовой семье. При этом в последнее время наблюдается тенденция к универсализации правовых семей, закрепление в них общепризнанных норм, например в области прав человека и т. п.
Р. Давид различал три основные правовые семьи: романо-германскую, общего права, социалистическую правовую семью, а также примыкающие к ним религиозные и традиционные правовые семьи. Основанием классификации в этом случае выступает юридическая техника, а также философия и идеология общества. Первый можно назвать формальным критерием, второй — идеологическим. Существуют и другие точки зрения. Например, К. Цвайгерт считает основным критерием классификации существующий "правовой стиль", включающий пять факторов: идеологический, природу источников права и способы их толкования, специфику юридического мышления, особенность правовых институтов, происхождение и развитие правовой системы. А. X. Саидов считает, что при классификации нужно учитывать три группы критериев: исторический генезис правовых норм, систему источников права, структуру правовой системы.
Наиболее распространенной является система общего права (common law), в основе которой лежит судебный или административный прецедент. Это во многом "живое право", так как судьи, принимающие решения, свободны, хотя и формально связаны решением по аналогичному вопросу. Иными словами, в рамках этой правовой системы судья формулирует нормы права. Ю. И. Гревцов справедливо отмечает, что в системе общего права можно выделить отдельные структурные части: общее право — основной источник; право справедливости — дополняющее его и в чем-то конкретизирующее; статутное право — писаное право парламентского происхождения.
Романо-германская система права в своей основе имеет нормативно-правовой акт как письменный документ компетентного государственного органа. Истоки данной правовой системы следует искать в римском праве, которое во многом считается классическим, так как в нем наиболее подробно были закреплены прежде всего нормы, касающиеся частной собственности.
Глава 10. Личность, право, государство
1. Понятие и классификация прав человека и гражданина
Прежде чем рассматривать права человека и гражданина, важно соотнести между собой категории "человек", "личность", "гражданин".
Понятие "человек" характеризует его с биологической стороны, как представителя живого мира, обладающего определенными физиологическими свойствами.
Понятие "личность" характеризует человека с социальной стороны, как осознающего себя, свое место и роль в обществе, ответственность перед ним (возможны случаи, когда человек в силу различных объективных и субъективных причин не обладает качествами личности, например, признан судом недееспособным вследствие психического заболевания).
Понятие "гражданин" характеризует человека с юридической стороны, как находящегося в устойчивой правовой связи с конкретным государством.
Права человека — это охраняемая законом мера возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов человека. Это универсальная категория, которая представляет собой вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться элементарными, наиболее важными благами в условиях безопасного, свободного существования личности в обществе. В современный период права человека понимаются как общесоциальное понятие, отражающее наднациональные, общечеловеческие требования и стандарты в области свободы личности.
Правам человека присущи следующие признаки;
1) они возникают и развиваются на основе природной и социальной сущности человека с учетом постоянно изменяющихся условий жизни общества;
2) складываются объективно и не зависят от государственного признания;
принадлежат индивиду от рождения;
имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаются как естественные (как воздух, земля, вода и т. п.);
являются непосредственно действующими;
6) признаются высшей социальной ценностью;
7) выступают необходимой частью права, определенной формой выражения его существа;
представляют собой принципы и нормы взаимоотношений между людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему усмотрению или получать определенные блага;
их признание, соблюдение и защита — обязанность государства.
Для реализации таких прав человека, как право на жизнь, на достойное существование достаточно лишь факта его рождения, а для реализации остальных прав требуется, чтобы человек обладал качествами гражданина, личности.
Права гражданина - это охраняемая законом мера юридически возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого человека, а лишь того, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным государством. В отличие от прав человека права гражданина всегда выступают как юридические категории (а не только как моральные или социальные). Они не могут существовать независимо от их государственного признания и законодательного закрепления, вне связи человека с конкретной страной.
Свобода личности — право гражданина, которое выражает лишь отсутствие каких-либо препятствий, стеснений в чем-то.
Права человека и гражданина — весьма сложные и многообразные явления, которые могут классифицироваться в зависимости от следующих критериев:
1) в зависимости от содержания — на:
гражданские или личные (право на жизнь, на охрану достоинства, тайна переписки, телефонных переговоров и др.);
политические (право избирать и быть избранным во властные структуры, на равный доступ к государственной службе, на объединение, мирные собрания, митинги, демонстрации и др.);
экономические (право частной собственности, на предпринимательскую деятельность, труд, отдых и др.);
социальные (право на охрану семьи, охрану материнства и детства, охрану здоровья, на социальное обеспечение, благоприятную окружающую среду и др.);
культурные (право на образование, участие в культурной жизни, пользование результатами научного и культурного прогресса; свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества и др.).
в зависимости от соподчиненности — на: основные (участвовать в управлении обществом и государством) и дополнительные (избирательное право);
в зависимости от принадлежности лица к конкретному государству — на: права российских граждан, иностранных граждан, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства;
в зависимости от степени распространения — на: общие (присущие всем гражданам) и специальные (зависящие от социального, служебного положения, пола, возраста лица, а также других факторов, например, права потребителей, служащих, несовершеннолетних, женщин, пенсионеров, ветеранов, беженцев и пр.);
в зависимости от характера субъектов — на: индивидуальные (право на жизнь, труд и т. п.) и коллективные (право на забастовку, митинги и пр.);
в зависимости от роли государства в их осуществлении — на: негативные (государство должно воздерживаться от конкретных действий по отношению к индивиду) и позитивные (государство должно предоставить лицу определенные блага, содействовать в реализации им своих прав);
в зависимости от особенностей личности, проявляющихся в различных сферах и отдельных ситуациях ее жизнедеятельности, — на:
права в сфере личной безопасности и частной жизни;
права в области государственной и общественно-политической жизни;
права в области экономической, социальной и культурной деятельности.
Исходя из этапов провозглашения основных прав и свобод граждан их обычно подразделяют на три поколения.
Первое включает в себя провозглашенные буржуазными революциями (XVII—XVIII вв.) гражданские и политические права, которые получили название "негативных", т. е. выражающих независимость личности от власти государства, обозначающих пределы его невмешательства в область свободы и самовыражения индивида (к ним, например, относятся право на жизнь, свободу и безопасность личности, неприкосновенность жилища, право на равенство перед законом, избирательное право, право на свободу мысли и совести, свободу слова и печати и т. д.);
Второе поколение связано с социальными, экономическими и культурными правами, которые как таковые утвердились к середине XX столетия под влиянием борьбы народов за улучшение своего социально-экономического, культурного статуса, под воздействием социалистических идей и стран. Данные права иногда называют "позитивными", ибо их реализация, в отличие от реализации прав первого поколения, требует известных целенаправленных действий со стороны государства, т. с. его "позитивного вмешательства" в их осуществление, создание необходимых обеспечивающих мер (к ним, например, относятся право на труд и свободный выбор работы, на отдых и досуг, защиту материнства и детства, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, участие в культурной жизни общества и т. п.);
Третье поколение — права коллективные или солидарные, вызванные глобальными проблемами человечества и принадлежащие не столько каждому индивиду, сколько целым нациям, народам (к ним, например, относятся права на мир, благоприятную окружающую среду, самоопределение, информацию, социальное и экономическое развитие и пр.). Данные права стали возникать после Второй мировой войны на фоне освобождения многих стран от колониальной зависимости, углубления экологических и гуманитарных проблем и находятся во многом еще на стадии становления в качестве юридически обязательных норм.
2. Правовой статус личности
Правовой статус — это юридически закрепленное положение субъекта в обществе. Он фиксирует фактический (социальный) статус лица, его реальное положение в обществе. Правовой статус есть признанная Конституцией и законодательством совокупность прав и обязанностей субъектов, а также полномочий государственных органов и должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои социальные функции. Именно права и обязанности составляют ядро правового статуса. В структуре последнего выделяют такие элементы, как:
права и обязанности;
законные интересы;
правосубъектность;
гражданство;
юридическая ответственность;
правовые принципы и т. п.
Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным. Эти виды отражают соотношение таких философских категорий, как "общее", "особенное" и "отдельное".
Общий — это статус лица как гражданина государства, закрепленный в Конституции. Он является одинаковым для всех граждан РФ.
Специальный статус фиксирует особенности положения определенных категорий граждан (студентов, участников войны, бизнесменов, адвокатов и т. д.), обеспечивает возможность выполнения их специальных функций.
Индивидуальный статус выражает конкретику отдельного лица (пол, возраст, семейное положение, должность, стаж и т. п.) и представляет собой совокупность персонифицированных прав и обязанностей личности.
3. Соотношение и взаимосвязь государства и права
Единство между данными явлениями состоит в том, что государство и право:
возникают и развиваются совместно;
имеют одинаковые подходы к сущности и типологии;
выступают средствами управления, инструментами власти;
призваны сочетать и обеспечивать личные, групповые и общественные интересы;
основаны на едином базисе, определяются социально-экономическими и духовными факторами и т. п.
Различия между государством и правом:
если государство есть особая организация политической власти, то право — социальный регулятор;
если государство выражает силу, то право — волю;
если первичным элементом государства является государственный орган, то первичным элементом права — норма;
4) они также не совпадают по формам, функциям и т. д.Взаимодействие государства и права:
— с одной стороны, воздействие государства на право состоит в том, что первое формирует, изменяет, отменяет второе (правотворчество), а также реализует и охраняет его (правоприменение);
— с другой стороны, право воздействует на государство, упорядочивая деятельность государственного аппарата, устанавливая компетенцию его органов.
Выделяют два основных типа взаимоотношения между государством и правом:
1} когда государство стоит над правом, выступая определяющим фактором (характерно для антидемократических государств);
2) когда право стоит над государством, выступая его ограничителем (характерно для правовых государств).
4. Правовое государство: понятие и принципы
Правовое государство — это организация политической власти, создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью права государственной власти с целью не допустить злоупотреблений.
Прообраз идеи правового государства возник, но сути дела, как противоядие от произвола, как реакция на деспотизм, тиранию.
Можно выделить два основных принципа (две стороны сущности) правового государства:
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, создание для личности режима правового стимулирования (социальная, содержательная сторона);
наиболее последовательное связывание с помощью права государственной власти, формирование для государственных структур ограничительного правового режима (формально-юридическая сторона).
Первый принцип нашел свое закрепление в статье 2 Конституции РФ, где установлено, что "человек, его права и свободы являются высшей ценностью". Правовое государство должно последовательно исполнять свое главное предназначение -гарантировать каждому гражданину возможность всестороннего развития личности. Речь идет о такой системе социальных действий, при которой права человека и гражданина являются первичными, естественными, в то время как возможность осуществления функций государственной власти выступает вторичной, производной.
Правовой наукой ныне в виде естественных признается система гражданских (личных), политических, экономических, социальных и культурных прав личности, которые содержатся во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и в других между на родных актах.
Второй основной принцип воплощается в жизнь с использованием следующих способов, выступающих в качестве самостоятельных принципов:
разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви с целью исключить злоупотребления ею;
федерализм, который дополняет горизонтальное разделение власти еще и разделением ее по вертикали;
верховенство закона (закон, принятый верховным органом власти при строгом соблюдении всех конституционных процедур, не может быть отменен, изменен или приостановлен актами исполнительной власти);
взаимная ответственность государства и личности и т. д.
Кроме них можно выделить и другие принципы, которые в той или иной мере вытекают из вышеприведенных и создают для них обеспечивающий фон. Это: высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе; наличие гражданского общества и контроль с его стороны за выполнением законов всеми субъектами права.
Идея правового государства есть идея взаимоуправления гражданского общества и государства, предполагающая разрушение монополии государства на власть с одновременным изменением соотношения свободы государства и общества в пользу последнего и отдельной личности.
При всем многообразии принципов правового государства два из них все равно остаются главными, определяющими, которые необходимо рассматривать во взаимосвязи. Если анализировать первый (социальный, показывающий привлекательность, ценность идеи правовой государственности, ее самоцель) без второго (формально-юридического, олицетворяющего собой средства достижения названных привлекательных идеалов), то неясно, как добиться наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Если же, напротив, брать за основу только формально-юридический аспект, тогда становится не совсем понятно, во имя чего и ради кого необходимо ограничивать государственную власть посредством права. Ведь такое ограничение — не самоцель. Можно таи его ограничить, что государство вообще не выполнит ни одной из своих функций. И тогда гражданское общество только проиграет.
5. Разделение властей как
принцип правового государства
Главное требование принципа разделения властей сфор-мулированно еще Д. Локком и Ш. Монтескье: чтобы утвердить политическую свободу, обеспечить законность и устранить злоупотребления властью со стороны какой-либо социальной группы, учреждения или отдельного лица необходимо разде-лить государственную власть на законодательную (избранную народом и призванную вырабатывать стратегию развития общества путем принятия законов), исполнительную (назначаемую представительным органом власти и занимающуюся реализацией данных законов и оперативно-хозяйственной деятельностью) и судебную (выступающую гарантом восстановления нарушенных прав, справедливого наказания виновных). Причем каждая из этих властей, являясь самостоятельной и взаимосдерживающей, должна осуществлять свои функции посредством особой системы органов и в специфических формах.
Система "сдержек и противовесов", установленная в Конституции, законах, представляет собой совокупность правовых ограничений конкретной государственной власти: законодательной, исполнительной, судебной.
Так, применительно к законодательной власти используется довольно жесткая юридическая процедура законодательного процесса, которая регламентирует основные его стадии. В системе противовесов важную роль призван играть президент, который имеет право применить отлагательное вето поспешных решений законодателя. Деятельность Конституционного Суда также можно рассматривать в качестве правосдер-живающей, ибо он имеет право блокировать все антиконституционные акты.
В отношении исполнительной власти используются ограничения ведомственного нормотворчества и делегированного законодательства, запреты на принятие ею актов, затрагивающих такие отношения, которые могут быть урегулированы только законом. Сюда относят сроки президентской власти, импичмент, вотум недоверия правительству, запрет ответственным работникам исполнительных органов избираться в состав законодательных структур, заниматься коммерческой деятельностью.
Для судебной власти тоже есть свои правоограничиваю-щие средства, отраженные в Конституции, процессуальном законодательстве, в его гарантиях, принципах: презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве граждан перед законом и судом, гласности и состязательности процесса, отводе судей и т, п.
Кроме всего прочего фиксируются правоограничения, которые запрещают осуществлять функции, принадлежащие по закону другому органу. Деятельность государственных структур должна ограничиваться их компетенцией, которая основывается на принципе "дозволено только то, что прямо разрешено законом".
6. Государство и личность: взаимная ответственность
Взаимная ответственность государства и личности — самостоятельный принцип правового государства. Еще И. Кант сформулировал эту идею так; каждый гражданин должен обладать той же возможностью принуждения в отношении властвующего к точному и безусловному исполнению закона, что и властвующий — в отношении гражданина.
Это своеобразный способ ограничения политической власти, который выражает нравственно-юридические начала в отношениях между государством как носителем политической власти и гражданином как участником ее осуществления. Устанавливая в законодательной форме свободу общества и личности, само государство не свободно от ограничений в собственных решениях и действиях. Посредством закона оно должно брать на себя обязательства, обеспечивающие справедливость и равенство в своих отношениях с гражданином, общественными организациями, другими государствами.
"Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства", — закреплено в ст. 2 Конституции РФ.
Подчиняясь праву, государственные органы не могут нарушать его предписания и несут ответственность за нарушение или невыполнение этих обязанностей. Обязательность закона для государственной власти обеспечивается системой гарантий, которые исключают административный произвол. К ним относятся:
ответственность правительства перед представительными органами;
дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная ответственность должностных лиц государства любого уровня за нарушение прав и свобод конкретных лиц, за превышение власти, злоупотребление служебным положением и пр.;
3) импичмент и т. п.
Формами контроля со стороны общественности за выполнением обязательств государственных структур могли бы быть референдумы, опросы, отчеты депутатов перед избирателями и т. д.
На тех же правовых началах строится и ответственность личности перед государством. Применение государственного принуждения должно носить правовой характер, не нарушать меру свободы личности, соответствовать тяжести совершенного правонарушения.
Таким образом, отношения между государством и личностью должны осуществляться на основе взаимной ответственности.
7. Соотношение общества и государства
Общество в широком смысле — совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей; в узком -исторически конкретный тип социальной системы, определенная форма общественных отношений.
Государство - это организация политической власти, со- действующая преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных и т. п.) в пределах определенной территории.
Общество и государство — понятия несовпадающие. Первое шире второго, ибо в обществе есть и негосударственные структуры (политические партии, политические движения, общественные организации и объединения, трудовые коллективы и т. д.).
Государство занимает в обществе центральное положение и играет в нем главную роль. По характеру государства можно судить о характере всего общества, его сущности.
Государство по отношению ко всему обществу выступает как средство управления, ведения общих дел (обеспечивая по рядок и общественную безопасность), а по отношению к противникам господствующего класса - нередко как орудие подавления и насилия.
Хронологически рамки общества и государства тоже не совпадают: первое возникло раньше и имеет более богатую историю, нежели второе. Рожденное развивающимся обществом, государство приобретает по отношению к нему относительную самостоятельность. Причем степень этой самостоятельности постоянно изменяется, зависит от внутренних и внешних условий их взаимодействия.
8. Гражданское общество:
понятие, структура, признаки
Понятие "гражданское общество" формировалось такими мыслителями, как Аристотель, Цицерон, Гроций, Гоббс, Локк, Гегель, Маркс и многими другими.
При этом практически всеми учеными в качестве основной проводится идея человека.
Гражданское общество можно определить как совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп.
Структура гражданского общества:
негосударственные социально-экономические отношения и институты (собственность, труд, предпринимательство);
совокупность независимых от государства производителей (частные фирмы и т. п.);
общественные объединения и организации;
политические партии и движения;
5) сфера воспитания и негосударственного образования;
система негосударственных средств массовой информации;
семья.
церковь и т. п.
Признаки гражданского общества:
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
самоуправляемость;
конкуренция образующих его структур и различных групп людей;
свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм;
всеобщая информированность и прежде всего реальное осуществление права человека на информацию;
жизнедеятельность базируется на принципе координации (в отличие от государственного аппарата, который построен по принципу субординации);
многоукладность экономики;
легитимность и демократический характер власти;
правовое государство;
сильная социальная политика государства, обеспечивающая достойный уровень жизни людей, и другие.
Глава 11. Право в системе нормативного регулирования
1. Понятие системы нормативного регулирования
В повседневной жизни каждого человека нередко возникает вопрос, как правильно поступить в различных ситуациях на работе, в общественных местах, дома, в семье, или, иначе говоря, как согласовать свои поступки с интересами общества, государства, других людей. Ответ на вопрос о допустимом, желательном и должном поведении в подавляющем большинстве случаев мы получаем из сложившихся в обществе социальных норм, в которых аккумулируется опыт многих поколений.
Следует напомнить, что система нормативного регулирования не совпадает полностью с юридической (правовой) надстройкой. Юридическая (правовая) надстройка — это совокупность всех правовых явлений, определяемых, в конечном счете, экономическим базисом общества.
Система социальных норм выступает лишь частью системы нормативного регулирования, так как в обществе действуют два вида норм (правил поведения): социально-технические и собственно социальные. Следовательно, нормы используются для регулирования поведения человека в его отношениях с природой, техникой либо в сфере общественных отношений.
Система нормативного регулирования — это совокупность социальных норм, регламентирующих поведение людей в обществе, их отношения между собой в рамках объединений, коллективов, и социально-технических, регламентирующих их взаимоотношения с природой. Система нормативного регулирования обеспечивает в целом упорядоченность существующих в обществе отношений. Социально-технические нормы указывают, как человек должен обращаться с орудиями труда, машинами, как нужно реагировать на воздействие сил природы. Следует отметить, что пренебрежение техническими нормами может привести к тяжелым последствиям и именно с необходимостью их соблюдения в немалой степени связано повышение ответственности человека перед обществом и природой, о чем нам постоянно напоминает чернобыльская трагедия. Социально-технические нормы непосредственно связаны с уровнем развития производительных сил и регулируют целесообразное поведение человека в таких несоциальных образованиях, как природа, техника, математика и т. д.
Социальные нормы обусловлены уровнем развития общественно-экономического строя и регулируют поведение людей в обществе. Определяя должное либо возможное поведение человека, они создаются коллективами людей.
Возникновение социальных норм и их развитие выражают тенденцию общества к самоподдержанию порядка в процессе обмена материальными и духовными благами. Объекты обмена выступают в качестве тех ценностей, которые человек стремится получить, освоить, и поэтому обменные отношения приобретают нормативно-ценностный характер, а повторяющиеся, устойчивые связи, возникающие в процессе обмена деятельностью, становятся привычными эталонами социального поведения.
Объективный характер социальных норм определяется следующими обстоятельствами:
социальные нормы возникают из объективной потребности общества в саморегуляции, в поддержании стабильности и порядка;
норма возникает в процессе человеческой деятельности, субъективно обусловленной способом производства;
норма неотделима от отношений обмена, характер которых также определяется способом производства и распределения.
Следовательно, несмотря на большое различие социальных норм, их общие черты следующие: это правила поведения людей в обществе; нормы носят общий характер (обращены ко всем и каждому), создаются в результате сознательно-волевой деятельности людей, их коллективов, организаций и обусловлены экономическим базисом общества.
По способам установления и обеспечения они классифицируются на нормы права, нормы морали (нравственности), обычаи, корпоративные нормы (нормы общественных организаций и других юридических лиц). Такое деление в юридической литературе считается общепризнанным.
Есть и иные критерии классификации социальных норм: по способам образования (складываются стихийно или создаются сознательно); по способам закрепления или выражения (устная или письменная форма). Таким образом, особое место в формировании общественных отношений принадлежит всей системе нормативного регулирования, ибо отдельные нормы выступают важнейшими социальными регуляторами, включенными в систему общественных отношений, целенаправленно воздействуют не только на их развитие, но и на преобразование.
2 Соотношение норм права и норм морали
Каково же соотношение норм права и норм морали? Что представляют собой право и мораль, каковы их характерные черты как особых норм поведения, занимающих важное место в общественной жизни? Вспомним, что под нормой права понимается общеобязательное, формально-определенное правило поведения, установленное или санкционированное и охраняемое государством.
Мораль (нравственность) — это взгляды, представления и правила, возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий справедливости и несправедливости, добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга, достоинства и т. д.
Взаимодействие права и морали в обществе — сложный, многогранный процесс. Активно влияя на мораль, право способствует более глубокому ее укоренению в обществе, в то же время оно само под влиянием морального фактора постоянно обогащается: расширяется его нравственная основа, повышается авторитет, возрастает его роль как социального регулятора общественных отношений. Таким образом, воздействию права на мораль сопутствует процесс обратного влияния морали на право.
Право и мораль — дополняющие друг друга средства социального нормативного регулирования. Их взаимодействие носит преимущественно созидательный, конструктивный характер. В действительности право и мораль нерасторжимы, они функционируют в единстве, органически переплетаясь между собой, дополняя и обогащая друг друга.
Наиболее характерными чертами взаимодействия права и морали является их сближение, взаимопроникновение, усиление согласованного воздействия на общество. В процессе совместного регулирования общественных связей возникает качественно новое явление — морально-правовое воздействие. Право и мораль как составные части этого явления, не растворяясь в нем и не теряя своих индивидуальных качеств, в совокупности образуют социальную ценность, реально существующую и активно влияющую на практику.
Характерной чертой права должна быть его моральная обоснованность.
В чем же конкретно проявляется возрастание морального фактора? Во-первых, в содержании права: во вновь создаваемых правовых нормах тоньше, полнее отражены моральные воззрения, в целом моральный элемент становится составной частью механизма действия правовой нормы, без которой она не работает. Во-вторых, возрастает значимость морали в ходе применения правовых норм: каналы усиления ее воздействие — рост культурного уровня работников правоприменительных органов, рост их профессионального мастерства, опыт реализации моральных требований.
Главные общие черты:
право и мораль являются надстройкой над экономическим базисом общества;
право и мораль имеют нормативное содержание и призваны быть регулятором поведения человека, общественных отношений;
право и мораль основаны на единстве социально-экономических интересов, культуры общества, приверженности людей идеалам свободы и справедливости.
Далее остановимся на их отличительных чертах и свойствах. Если право возникает вместе с государством, то мораль рождается задолго до появления государственно-организованного общества. Право состоит из норм, установленных и санкционируемых в определенном порядке компетентными государственными органами и зафиксированных в юридических актах. Мораль же включает не только нормы, но и представления, чувства, т. е. является более сложным по своей структуре явлением; в нормах права выражается и закрепляется воля народа, в морали же воля выступает в форме общественного мнения. Отдельные принципы и нормы морали могут быть систематизированы, но в целом нравственные воззрения, представления, требования выражаются в общественном мнении, передаются им; содержание норм права характеризуется определенностью, конкретностью. В них предусмотрены, подчас весьма подробно, права и обязанности сторон, черты взаимоотношений. Моральные же требования отличаются более широким содержанием, дают больший простор для толкования. Например, мораль осуждает все виды обмана и лжи (включая использование шпаргалок), в праве же осуждение конкретизируется применительно к отдельным видам неправомерного обмана (например, мошенничество).
Отличие норм права и морали проявляется также и в характере гарантий их осуществления. Требования норм права и норм морали исполняются большинством наших граждан добровольно в силу понимания долга. Нормы морали реализуются в силу привычки, внутренних побуждений. Внутренним гарантом морали выступает совесть человека, а внешним — сила общественного мнения. Право же опирается на собственный моральный авторитет, но в качестве специфической гарантии воплощения его норм выступают авторитет и принудительная власть государства.
Право и мораль опираются на меры принуждения, но их характер и способ осуществления различны. В сфере морали принуждение выступает в форме общественного мнения, которое определяет меру соответствующего морального воздействия. Моральные нормы заранее не регламентируют конкретные формы и меры принуждения. Это могут быть обсуждение, порицание, предупреждение. Если же совершено правонарушение, соответствующие государственные органы обязаны принять меры, предусмотренные законодательством.
Различие между нормами права и морали проявляется и в оценке мотивов поведения. Право предписывает необходимость всесторонней оценки поведения человека, преступившего закон, особенно уголовный, но с правовой точки зрения безразлично, какими мотивами руководствовался человек в конкретном случае, если его поведение по своим результатам является правомерным, законным. С моральной же точки зрения важно выявить мотивы, стимулы человека в выборе определенного варианта поведения, которое внешне является правомерным и нравственным.
Различны и исторические судьбы права и морали. Право отомрет вместе с государством, а нормы морали получат дальнейшее развитие, обогатятся новым содержанием, останутся одним из основных видов регулирования человеческой деятельности.
Для морали и права характерно единство, которое выражается в их взаимодействии и взаимопроникновении. Взаимопроникновение сказывается в том, что право основывается на морали и является одной из форм ее существования. Взаимодействие выражается в единстве действия обоих видов социальных норм. Оно может состоять в таких основных формах, как: а) влияние морали на формирование права; б) влияние права на формирование нравственных норм; в) охрана правом моральных норм; г) использование нравственных норм при применении права. Мораль — необходимая принадлежность всякого общества, ее значение неуклонно возрастает. При этом взаимодействие правовых и моральных факторов в жизни общества должно постоянно усиливаться; чем лучше будет налажено это взаимодействие, взаимная поддержка, а не поглощение права моралью, тем успешнее будет движение общества по пути прогресса.
Между правом и нравственностью могут быть и противоречия, отражающие отсутствие их должной согласованности. Вопрос о причинах этого явления решается по-разному. Одни объясняют это изменениями в экономической жизни, другие — влиянием иных частей надстройки, формальной определенностью правовых норм.
Возникающие время от времени противоречия между отдельными правовыми и нравственными нормами объективно отражают диалектику развития правового и нравственного регулирования. Эти противоречия преодолеваются как путем выработки новых нравственных принципов и норм в ходе развития общества, так и путем внесения корректив в действующее законодательство.
Единство социальной сущности и содержания принципов права и моральных убеждений приводит к созданию единой для всего общества моральной основы реализации правовых норм, так как все его слои глубоко заинтересованы в неуклонном соблюдении закона, видят в укреплении законности и правопорядка нравственный долг каждого члена общества, общественных организаций и государства.
Ряд правовых норм непосредственно нацелен на охрану моральных интересов общества. Таковы, например, нормы гражданского и семейного права о защите чести и достоинства граждан и организаций, о защите интересов правильного воспитания детей в семье, вплоть до лишения родительских прав в случаях грубого нарушения родителями своих обязанностей или аморального поведения. Ряд норм уголовного права, устанавливающих ответственность за хулиганство, оскорбление и клевету, охраняет нравственные интересы общества и его членов-
Закономерность развития права и нравственности состоит в том, что постепенно на базе единства правовых требований и моральных убеждений происходит все большее сближение этих важнейших видов социальных норм.
Сближение права и нравственности выражается в переплетении методов воздействия правовых и моральных норм. Так, если возрастает роль убеждения и воспитания, то сужается сфера действия принуждения, в том числе наиболее острой ее формы — уголовного наказания. Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство предусматривает возможность применения мер общественного воздействия за совершенные впервые нетяжкие преступления.
Однако сближение права и нравственности на современном этапе вовсе не означает ослабления принудительной стороны правовых норм. Правовые нормы обязательны для всех, независимо от моральных убеждений. Если этих убеждений оказывается недостаточно, чтобы обеспечить соблюдение закона, государственные органы вправе и должны применять все необходимые меры принуждения к тем, кто поступает вопреки правовым требованиям.
Социальные нормы, которые регулируют деятельность человека, во многом зависят от его профессии. Особо следует сказать о моральных нормах профессиональной деятельности юриста. Профессия юриста имеет свою специфику. Его призвание — осуществлять интересы государства, воспитывать у человека уважение к другим людям, перевоспитывать граждан, нарушивших закон. Честность, неподкупность, принципиальность и справедливость — вот его неотъемлемые качества. Он должен не только хорошо знать право, но, главное, правильно его применять. Нужно проявлять постоянную заботу об улучшении качественного состава и воспитании кадров правоохранительных органов, строго следить за тем, чтобы на работу в суды, прокуратуру, органы внутренних дел и юстиции отбирались нравственно безупречные люди, сочетающие в себе высокую профессиональную подготовку с гражданским мужеством, обостренным чувством справедливости.
3. Корпоративные нормы, их особенности и значение
Неотъемлемой частью системы нормативного регулирования общественных отношений выступают корпоративные нормы. Они вырабатываются на основе взаимодействия индивидуальных воль отдельных членов различных негосударственных организаций, их слияния.
Нормы негосударственных, в том числе коммерческих, организаций являются одним из видов социальных норм. Их особенность состоит в том, что действие этих норм ограничено пределами той или иной организации и вследствие этого носит локальный характер. Для выявления их взаимосвязи и специфики первостепенное значение имеет классификация, критерием которой в данном случае служат вид регулируемых общественных отношений и форма обеспечения их реализации. Общепризнанным является подразделение этих норм на правовые и неправовые.
Корпоративные нормы есть установленные правила поведения, выраженные в уставах, положениях, решениях различных организаций для реализации и достижения целей их функционирования.
Корпоративные нормы регулируют только внутренние отношения: задачи и цели данной организации, компетенцию органов, их права и обязанности, порядок вступления и выхода из данной организации, гарантии соблюдения норм (в частности, мерами общественного воздействия).
Правовые нормы этих организаций могут содержаться в актах, издаваемых совместно с государственными органами; при этом они приобретают значение правового акта. Все негосударственные организации могут принимать участие в правотворчестве, однако осуществляют они эту функцию в различных формах и в разном объеме. Формально-юридически право издавать нормативно-правовые акты закреплено в основном за профсоюзами и отдельными видами кооперации.
Механизм действия норм негосударственных организаций сходен с правовым. Они имеют политическое содержание, обеспечиваются при помощи организационных мер и санкций и т, д. Однако следует отметить отсутствие непосредственной связи корпоративных норм с государственной деятельностью. Эти нормы уступают правовым по силе, сфере действия, категоричности, но имеют и преимущества: выражают активность и инициативу, являются самодеятельными, распространяют свое влияние за пределы правового регулирования.
Таким образом, общие черты норм права и корпоративных норм следующие: они содержат четкие, ярко выраженные правила поведения; закреплены в специальных актах; представляют собой системы норм. Различие между ними — в степени обеспечения: если нормы права принимаются государством и обеспечиваются его принудительной силой, то корпоративные нормы принимаются организациями и ими же, т. е. силой общественного мнения данной организации, обеспечиваются. Кроме того, отметим определенный приоритет норм права, признаваемый в нормах этих организаций.
4. Соотношение норм права и обычаев
Особое положение в системе социальных норм занимают обычаи — такие правила поведения, которые складываются в определенной общественной среде, передаются из поколения в поколение, выступают естественной жизненной потребностью людей, а в результате многократного повторения становятся привычными. Они несколько менее связаны с правом, чем, например, моральные нормы, но тем не менее не являются нейтральными.
Нормы права и обычаи обладают рядом признаков, присущих всем социальным нормам: являются общими, обязательными правилами поведения людей, указывают, какими должны или могут быть человеческие поступки по мнению определенных коллективов.
Вместе с тем обычаи и нормы права отличаются друг от друга по происхождению, форме выражения, способу обеспечения. Если обычаи появились с возникновением человеческого социума, то нормы права существуют в государственно-организованном обществе; если обычаи не закрепляются в специальных актах, а содержатся в сознании людей, то нормы права существуют в определенных формах; если обычаи обеспечиваются силой общественного мнения, то нормы права реализуются с учетом возможности государственного принуждения.
Глава 12. Правосознание и правовая культура
1. Понятие и структура правосознания
Существуют различные формы общественного сознания: политическое, моральное (нравственное), эстетическое, этическое, религиозное, правовое.
Правосознание есть понимание права, совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей как к действующему, так и к желаемому праву. Оно имеет общую природу с правом и в силу этого вторично по отношению к существующим экономическим отношениям; формируется под непосредственным воздействием объективно обусловленных потребностей и интересов общества, различных социальных групп; динамично развивается под влиянием меняющихся объективных условий и процессов; является частью общественного сознания и поэтому испытывает на себе воздействие философских, идеологических и политических воззрений.
Первобытное понимание права — это не что иное, как представления о порядке взаимоотношений людей, фактических, личных отношений. Право отождествляется здесь с определенным общественным порядком и не противопоставляется обязанности.
С возникновением права в собственном смысле слова юридические отношения стали рассматриваться не как индивидуальные, а как всеобщие. Содержание правосознания изменилось в корне. Общезначимость социальных связей отражается в сознании людей как такие общие признаки явлений, фактов, само наличие которых обязательно должно влечь возможность или обязанность определенного поведения, предписанного государственной властью. Иначе говоря, общественные отношения, представления о них обрастают в сознании людей идеалами, понятиями о должном порядке. Такие понятия воплощаются в законах государства.
Понятия "юридические права" и "юридические обязанности" возникают в результате потребности в государственном признании определенных интересов, т, е, в придании им общеобязательного, общезначимого характера; в обеспечении этих интересов мерами государственного принуждения.
Таким образом, право и правосознание формируются в диалектическом единстве. Специфический признак последнего — взаимосвязь в сознании (индивидуальном, классовом и т. д.) жизненных условий, потребностей, интересов данного класса и возможных, необходимых или существующих юридических прав и обязанностей. Результатом такого соотнесения являются идеи, представления о праве.
Следовательно, правосознание — это форма общественного сознания, система понятий, представлений, идей о должном порядке правового регулирования общественной жизни.
Правовые взгляды и воплощающие их нормы права участвуют в детерминации поведения людей, всего хода исторического развития. Правосознание как часть правовой надстройки играет наряду с правом и вместе с ним активную роль в общественной жизни. Оно включает как осознание обществом, классом, социальной группой, индивидом потребности в общезначимых правилах поведения, которые должно установить государство, так и оценку справедливости (или несправедливости) действующего правового порядка, перспектив, направлений развития права,
В антагонистическом обществе нет единого правосознания: оно диаметрально противоположно у господствующих и. угнетенных классов. Поэтому право неразрывно связано не со всем, а с господствующим в обществе правосознанием, т. е. правосознанием политических сил, стоящих у власти.
Правосознание формируется прежде всего передовыми представителями — идеологами стоящих у власти политических сил в процессе уяснения ими общих интересов, которые приобретают в сознании форму юридических мотивов, воли этих политических сил, побуждающих ее принять форму государственной воли.
Юридический мотив воли — это особая идеологическая форма осознания людьми социальных потребностей и интересов, это сознательное стремление и требование опосредовать общественные связи нормами права. Чтобы получить санкцию закона, экономические факты в каждом отдельном случае должны принять форму юридического мотива,
Следовательно, без правосознания немыслимы и правотворчество, и право. Но право создается не правосознанием, а материальными условиями жизни общества. Правосознание лишь опосредует этот процесс.
Действующее в обществе право оценивается коллективным и индивидуальным сознанием с точки зрения справедливости или несправедливости. В последнем случае формируются представления о необходимости совершенствовать правовую систему.
Политические силы, стоящие у власти, подчас из-за ограниченности своего сознания не способны понять преходящий характер отношений господства, поэтому их правосознание иллюзорно и они ложно понимают "вечность", "естественность", "справедливость" охраняемых правом отношений, т. е. искаженно представляют собственный статус. Их правосознанию присущи и такие черты, как нереальность, авантюризм.
Некоторые представители юридической науки отрицают правосознание как форму общественного сознания, имеющую рациональный характер. Чаще всего в правосознании усматривается "иррационализм", "правовые чувства" и т, п. Очевидно, что ну ясно исходить из единства взглядов политических сил, стоящих у власти, и господствующего правосознания.
Право и правосознание не создают друг друга. Они оба формируются объективными условиями и взаимодействуют. Право влияет на правосознание, складывает представления членов общества об их правах и обязанностях, о должном правопорядке. И, наоборот, правосознание влияет на право, определяет практику правоприменения в интересах политических сил, стоящих у власти, обусловливает нормотворчсскую деятельность государства.
Материальное господство эксплуататорского меньшинства приводит к тому, что его идеология также становится господствующей, навязывается массам; тем не менее и в эксплуататорских обществах правосознание политических сил, стоящих у власти, не может устранить инакомыслия отдельных социальных групп. Так, для буржуазного правосознания характерна индивидуалистическая психология, и она нередко приходит в столкновение с общими интересами буржуазии.
Правосознание эксплуатируемых масс, формируясь и освобождаясь от идеологического влияния эксплуататоров, служит необходимым звеном подготовки коренных социальных перемен.
Таким образом, различные уровни правосознания играют неодинаковую роль как в правовом понимании действительности, так и в воздействии на право.
Правосознание обладает определенной структурой. Общепризнано, что оно складывается из двух основных элементов: правовой идеологии и правовой психологии.
Правовая идеология охватывает весь слой правотворчества и правоприменения, она содержит идеи, концепции, оценку перспектив развития права, цели и задачи принятия тех или иных правовых актов, основные правовые принципы, конкретное содержание правового регулирования.
Правовая наука создает теоретические концепции, которые отражают закономерности развития правовой надстройки; является базой для правовой политики и идеологии; содержит методологию изучения государственно-правовой надстройки; формирует пути совершенствования права.
Правовая психология выражает психическое отношение к праву и правовым институтам и включает следующие элементы:
общественный интерес, мотивы деятельности определенных социальных групп, вытекающие из их места в структуре общества;
психологический уклад, т. е. привычки, традиции, убеждения, свойственные социальным группам общества;
представления о праве, выработанные в социальных группах под влиянием их психического склада;
чувства, эмоции, настроения, связанные с правом, присущие социальным группам;
способы формирования представлений (настроений, чувств, эмоций) — влияние, взаимовлияние, подражание, внушение.
Юридическая психология, будучи сама по себе сложносо-держательным, объективно-регуляторным явлением, включает значительную область бессознательного — целый мир психических явлений и процессов, обусловленных фактами действительности, во влиянии которых субъект не отдает себе отчета. Сфера бессознательного активно вовлечена в генезис правовых представлений, участвует в формировании как правомерного (стереотипы, привычки, автоматизмы и т. д.), так и противоправного поведения. Бессознательное может проявляться как интуиция, аффект.
Правовая психология и по содержанию знаний о праве, и по способу их формирования существенно отличается от правовой идеологии. Наиболее полно она обнаруживает себя при формулировании и детализации правовых норм и в меньшей степени — при определении принципиальных правовых установок,
Структуру правосознания можно рассматривать и по субъектному составу. В этом случае выделяется правосознание индивидуалъное, групповое, общественное, причем при характеристике субъектного состава правосознания обязательно надо иметь в виду те качественно своеобразные стороны, которые обусловливают уровень правовой идеологии и правовой психологии, присущей правосознанию тех или иных индивидов (групп, общества).
В эксплуататорских обществах политические силы, стоящие у власти, не заинтересованы в том, чтобы повышать правосознание народа. Их усилия направлены на то, чтобы держать массы в духовной темноте и невежестве, давать им самые примитивные представления о праве.
Функциями правосознания, т. е. основными направлениями его воздействия на общественные отношения, являются: познавательная, оценочная, регулятивная, ценностная.
Уровни правового сознания зависят от степени понимания права и подразделяются на обыденное, специализированное (его часто называют профессиональным) и научное (теоретическое).
Таким образом, правосознание как объективная реальность — это сложившаяся на основе права и вместе с ним система идей, представлений и понятий о праве, осознанные потребности в праве, содержащие представление (понимание) о сущности, путях его развития и правопорядка в широком смысле слова.
2. Правовая культура: понятие, функции, виды
Ученые не могут найти единый подход к трактовке как самой категории "правовая культура", так и ее структурных компонентов, содержания, функций в силу того, что понятие правовой культуры многоаспектно.
Общепризнано, что правовая культура отражает не только субъективную сторону правового поведения личности, но и материализацию идей, чувств, представлений как осознанной необходимости и внутренней потребности. В самом общем виде правовая культура предстает как система различных отношений, а также как процесс производства и воспроизводства составляющих ее элементов в сменяющихся поколениях людей.
Особенность правовой культуры состоит в том, что она представляет собой не право или его реализацию, а комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц.
Правовая культура предполагает высокое качество правотворческого процесса, реализации права; достаточный уровень правового мышления и психологического восприятия правовой реальности; осознание специфических способов деятельности правоохранительных органов; осознание результатов реализации требований законности в виде устойчивого и стабильного правопорядка.
Правовая культура связана с правовым сознанием, опирается на него, однако является самостоятельной категорией, так как включает не только социально-психологические процессы, фиксируемые в соответствующих нормах права, но и юридически значимое поведение людей, правовую деятельность в виде правотворчества и его результатов. В правовую культуру входят те элементы общественного сознания, которые формируют определенные варианты правового поведения людей в обществе, в коллективе.
Подобно тому, как общенациональная культура придает целостность и интегрированность общественной жизни, правовая культура диктует каждой личности принципы правового поведения, а обществу — систему правовых ценностей, идеалы, нормы, обеспечивающие единство и взаимодействие правовых институтов и организаций. Составными ее элементами следует считать правовые убеждения, установки, ориентирующие на восприятие правовой системы общества.
В. П. Сальников полагает, что структурными элементами правовой культуры выступают компоненты юридической действительности в их особом ракурсе эталонов поведения: право, правосознание, правовые отношения, законность и правопорядок, правомерная деятельность субъектов. Что же касается ее содержания, то таковым охватывается не просто правосознание, законность и т. п., но и характер, уровень, степень их развития, т. е, то, что дает им данный этап цивилизации, общественного прогресса.
А. П. Семитко считает, что элементами (подсистемами) правовой культуры являются уровневые состояния, т. е, "степени правового развития" таких компонентов системы правовой жизни общества, как: 1) правовые тексты (акты-документы и тексты, имеющие юридическое содержание); 2) правовая деятельность (теоретическая и практическая); 3) правовое сознание (включая когнитивный, эмоциональный и установочный его компоненты); 4) субъект — носитель правовой культуры (общество, классы, нации, народности, коллективы, отдельные индивиды).
Другие авторы (В. И. Каминская, А. Р. Ратинов, Н. М. Кей-зеров) в состав правовой культуры включают: правотворческую деятельность, правовую науку, право, правоотношения, критерии политической оценки права и правового поведения, правосознание, правовое поведение, правовые учреждения.
Правовая культура во многом выступает связующим звеном между социально-экономическими интересами и потребностями отдельных личностей, социальных групп, отраженных в правовых нормах, и их правовым поведением. Иными словами, она способствует формированию определенных типов правового поведения в целом, однако данная реальность зависит от множества иных факторов (иллюзий, уклада жизни, стереотипа поведения, сложившихся обстоятельств и условий и т. п.).
В. В. Лазарев справедливо подчеркивает, что правовая культура предполагает определенный уровень правового мышления и чувственного восприятия правовой действительности; качественное соетояние процессов правотворчества и реализации права; специфические способы правовой деятельности (работу правоохранительных органов, конституционный контроль и т. д.); результаты правовой деятельности в виде духовных и материальных благ, созданных людьми (законы, системы законодательства, судебная практика и т. д.).
Правовую культуру можно рассматривать в широком и узком смысле слова.
В широком смысле это совокупность компонентов юридической надстройки в их реальном функционировании, комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц.
Правовая культура в узком смысле — это совокупность материализованных идей, чувств, представлений как осознанной необходимости и внутренней потребности поведения личности в сфере права, базирующаяся на правовом сознании.
Классифицировать правовую культуру можно по иным основаниям: по содержанию, по субъектному составу, выделять ее уровни.
Глава 13. Нормы права
1. Понятие правовой нормы
Норма права — это правило поведения, установленное или санкционированное государством, элементарная частица права, относящаяся к нему как часть к целому. Обосновано, что норма права — это и не форма, и не содержание всего права, а именно его частица. Она обладает собственными содержанием и формой и в системообразующих процессах с другими нормами составляет содержание права в целом.
Норме права как части системы в той или иной степени свойственны существенные признаки, присущие праву, поэтому ей можно дать определение, идентичное по своему значению определению права в целом.
Норма права — это общеобязательное, установленное или санкционированное и охраняемое государством правило поведения, выражающее обусловленную материальными условиями жизни общества волю и интересы народа, активно воздействующее на общественные отношения с целью их упорядочить.
Никакое государственно-организованное общество не может обойтись без норм права. Их полное научное определение предполагает выяснение присущих норме права специфических признаков (свойств).
Во-первых, норма права представляет собой отвлечение от признаков индивидуализации и указывает лишь на существенные черты поведения, т. е. рассматривает его как вид общественного отношения. Эти признаки, включенные в текст нормы, становятся правилами поведения, обязательными к реализации.
Нормы права содержат указания на существенные признаки поведения, свойственные каждому из неопределенного числа конкретных индивидуальных поступков, отношений, которые государство намерено подвергнуть правовому регулированию.
Во-вторых, норма права является повелительным предписанием независимо от того, каков его характер: запрет, обязы-вание или дозволение. Предписание в любом случае находится под охраной государства; так как оно им установлено, то предусмотрены и меры, принуждающие к его исполнению.
В-третьих, норма права представляет собой определенный метод воздействия на регулируемые отношения. При этом методы регулирования совершенно несхожи, как и сами отношения. В этот метод включаются: обстоятельства, при которых применяется норма; круг участников отношений, регулируемых этой нормой; взаимные права и обязанности; санкции за невыполнение обязанностей.
В-четвертых, норма права — общеобязательное правило поведения. Оно имеет значение не для отдельного индивида, а для всех входящих в состав данной категории людей (общества в целом) как возможных (или реальных) участников конкретного вида общественного отношения. Иначе говоря, она рассчитана на неопределенный круг уполномоченных и обязанных лиц. Это происходит потому, что норма права как абстрактная модель поведения предполагает ее неоднократное действие, а следовательно, и "захватить" в поле своего притяжения она может потенциально каждого члена общества.
В-пятых, абстрактность нормы права вовсе не означает неопределенности ее содержания. Как раз наоборот, норма права потому и является таковой, что содержит вполне конкретное правило поведения. Например, ст. 16 ГК РФ определяет, что убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующими субъектами федерации или муниципальным образованием. Здесь типичный пример нормы права с полным и точным указанием признаков правила поведения. Каждый индивидуальный случай причинения убытков гражданину или юридическому лицу подпадает под действие этой нормы, т. е. она регулирует все повторяющиеся индивидуальные отношения данного вида. Благодаря тому, что она постоянно воздействует на этот вид отношений, ее требования реализуются всеми как обязательные для каждого, кто причастен к возмещению убытков.
Таким образом, норма права регулирует повторяющийся вид общественных отношений, так как не исчерпывается однократной реализацией, а охватывает все возможные индивидуальные случаи. В силу этого норма права — общее и общеобязательное правило поведения.
В-шестых, содержание правовой нормы определяется объективной природой того вида общественных отношений, упорядочить которые она призвана. Оно формируется под влиянием социального опыта регулирования, уровня общей и правовой культуры, нравственных и политических установок, ориентации государства и других факторов.
Норма права — это общее правило, которое вбирает в себя все богатство социального опыта общества и государства, многообразие особенного, индивидуального, отдельного. Норма права является научным, объективно обоснованным предписанием — моделью общественного отношения, отражающей интересы общества в развитии данного отношения.
Общий характер нормы права не вытекает из ее собственной природы. Общее в праве в конечном счете есть отражение того реального общего, которое объективно существует в многочисленных отдельных материальных отношениях данного вида.
В современных условиях совершенствование норм права идет по двум основным направлениям: улучшается содержание норм, т. е. укрепляется их "истинность"; упорядочивается их структура и система в целом.
Первый путь характеризуется тенденцией ко все более точному отражению потребностей общественной жизни, без чего невозможно обеспечить рост эффективности действия норм права как регуляторов общественных отношений. Поэтому совершенствовать необходимо весь комплекс норм — обязывающих, управомочивающих, запрещающих. Возрастает значение рекомендательных норм. В рамках каждой разновидности норм вырабатываются новые, более эффективные методы воздействия на общественные отношения с помощью всех элементов правовой нормы.
Основными условиями, позволяющими добиваться совершенствования норм права, являются: точное отражение в правовых предписаниях закономерностей развития государственно-правовой надстройки; соответствие норм права требованиям морали и правосознания; соблюдение требований системности (непротиворечивости) и других закономерностей действующей системы права в ходе принятия новых норм; учет в процессе нормотворчества общих принципов регулирования и управления общественными процессами.
Подведем краткие итоги: а) норма права может быть определена в качестве исходящего от государства и охраняемого им общеобязательного правила поведения, которое закрепляет за участниками общественного отношения данного вида юридические права и налагает на них юридические обязанности; б) правовая норма является общим правилом поведения, т. е. его образцом, эталоном; в) правовая норма — правило абстрактного, обобщенного характера, первичный элемент права как системы; г) правовая норма — государственно-властное предписание; д) правовая норма — явление широкое, многоплановое и в то же время конкретное по содержанию.
2. Структура правовой нормы
Правовая норма отличается единством, целостностью, неделимостью. Для нее характерна особая структура, т. е, специфическая компоновка содержания, связь и соотношение ее элементов.
При анализе структуры нормы права следует исходить из философского понимания этой категории. Под структурой понимается строение и внутренняя форма организации системы, выражающая как единство взаимосвязей между ее элементами, так и законы данных взаимосвязей.
Будучи составной частью более широкой проблемы, вопрос о структуре правовой нормы имеет свое, вполне самостоятельное значение. Как отмечает С. С. Алексеев, это микроструктура права, в которой, в отличие от макроструктуры — подразделения права на отрасли и институты (системы права), не столь зримо и рельефно обнаруживаются социально-политические особенности правового регулирования. В то же время в структуре нормы проявляются те специфические функции, которые они выполняют как первичное звено структуры права: обеспечение конкретизированной, детальной, точной и определенной нормативной регламентации общественных отношений.
Структура нормы права оформляет ее внутреннее содержание. Норма права сможет выполнить свою роль регулятора общественных отношений, если будет способна реагировать на условия реальной жизни, в которых эти отношения формируются, учитывать их свойства, в противном случае реализовать эту функцию будет просто невозможно. В норме должна быть предусмотрена и принудительная реализация предписания, иначе она будет не нормой, а пожеланием. Поэтому норма права представляет собой единство элементов-предписаний, выполняющих все указанные выше функции.
Традиционно считается, что в структуру правовой нормы входит три элемента:
а) гипотеза — указание конкретных фактических жизненных обстоятельств (события, действия людей, совокупность действий, т. е. фактические составы), при которых данная норма вступает в действие;
б) диспозиция — "сердцевина" нормы права, т. е. указание на правило (правила) поведения, которым должны подчиняться субъекты, если они оказались причастны к условиям, перечисленным в гипотезе;
в) санкция — вид и мера возможного наказания (кары), если субъекты не выполняют предписание диспозиции, или поощрения за совершенные рекомендуемые действия. Поэтому назначение санкции — побудить субъектов действовать в соответствии с предписаниями нормы права.
Содержание нормы права едино, ее элементы не изолированы, а составляют целое, в котором гипотеза, диспозиция и санкция предполагают друг друга, вытекают одна из другой.
Структура нормы права — это и есть связь между ее элементами, или, точнее, способ связи, который состоит, в общем, и государственно-обязательном характере нормы права. Иначе говоря, гипотеза обязательно связана с диспозицией, а последняя — с санкцией, и наоборот.
На первый взгляд может показаться, что многие нормы права санкций непосредственно не содержат. Такие нормы имеются в государственном, административном, земельном, процессуальном и некоторых других отраслях права. Но тем не менее за ними стоит возможность государственного принуждения. Обычно санкцию следует искать в нормах административного, а в некоторых случаях — уголовного права, потому что эти отрасли как бы "специализируются" на регулировании ответственности за нарушение установленного государством порядка во многих сферах общественной жизни. Если следователь или судья нарушили порядок производства по делу, то будут применены санкции норм административного, а не процессуального права. Если совершены правонарушения, предусмотренные нормами земельного права, то применяются санкции норм административного, а в некоторых случаях и уголовного права. Причины такого структурного расчленения норм права коренятся в его системном характере, зависят от способа изложения нормы права в статье нормативно-правового акта.
Когда утверждают, что санкция — не обязательный элемент правовой нормы, то, no-существу, путают разные вещи. Нельзя смешивать вопрос о добровольном и сознательном исполнении норм права большинством членов общества с вопросом о принудительно-обязательном характере каждой нормы, о предусмотренной в ней возможности государственного принуждения.
Проблема структуры нормы права относится к числу дискуссионных. Мнения правоведов разделились: одна группа авторов (П. Е. Недбайло, В. М. Горшенев и др.) полагает, что норма права имеет три элемента, другая (Н. П. Томашевский, А. Ф. Черданцев) придерживается двучленной схемы.
С. С. Алексеев предлагает четко разграничить логические нормы и нормы-предписания. Если логическая норма содержит три элемента, то норма-предписание — два: или гипотезу и диспозицию, или гипотезу и санкцию. На наш взгляд, трехчленная структура нормы права — объективная реальность, внутренне присущее ей свойство. Однако предпринимаются попытки и дальнейшей дифференциации ее элементов. Так, А. Г. Брат-ко при анализе запретов выделяет в них не три, а четыре элемента, так как, по его мнению, гипотеза содержит два элемента: гипотезу диспозиции (т. е, гипотезу запрета) и гипотезу санкции. В итоге структура запрещающей нормы такова: условия применения запрета — запрет — условия применения санкции — санкция.
3. Способы изложения правовой нормы
Способы изложения элементов нормы права в статьях нормативно-правовых актов различны, однако она сохраняет свою логическую структуру. В наиболее общем виде все многообразие этих способов может быть сведено к следующим вариантам;
а) одна статья нормативного акта содержит лишь часть нормы права или даже часть одного из элементов нормы права, либо наоборот: норма права содержится в нескольких статьях акта (актов);
б) одна статья содержит несколько непосредственно связанных между собой норм права, или наоборот: норма права содержится в части статьи;
в) одна статья содержит гипотезу или диспозицию, общую для многих непосредственно связанных между собой норм права, т. е. является как бы "вынесенной за скобки", общей частью для таких норм (соответственно диспозиций или санкций);
г) одна статья содержит несколько гипотез или несколько диспозиций непосредственно связанных между собой норм;
д) одна статья содержит гипотезу и диспозицию, так называемую "усеченную" норму, а санкции выделены в отдельную статью.
Правотворческий орган руководствуется необходимостью обеспечить нормам права вид логически стройной системы и подчиняет ей язык нормативно-правовых актов. Это ставит перед ним ряд специальных задач; придать нормам права вид логического развертывания от одной нормы к другой, как движение от общего к конкретному; избежать повторений в различных нормах права одних и тех же юридически значимых положений; добиться логической ясности языка нормативного акта, выразить норму права наиболее экономными средствами; исключить самоочевидные и общеизвестные (в силу массового социального опыта людей) условия, факты и положения. Решение этих задач — постоянно действующий фактор, который объясняет несовпадение статьи нормативного акта и нормы права.
Сошлемся на ст. 19 и 24 УК РФ, которые гласят, что уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом, а виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Данное предписание нужно рассматривать двояко: как диспозицию с запретительным содержанием (нельзя подвергать уголовному наказанию: а) юридическое лицо; б) физическое лицо невиновное, невменяемое и не достигшее возраста, установленного УК РФ), а также как общую гипотезу для многих норм, содержащихся в Кодексе, ибо нет надобности каждый раз повторять это общее для всей данной отрасли права условие.
Законодательству на современном этапе присуща дифференциация и интеграция норм права, причем последняя превалирует, чем обусловлен рост удельного веса статей, содержащих общие положения, значимые для многих норм права.
Часть нормы права, которая содержится в статье нормативно-правового акта, принято называть нормативным предписанием.
Таким образом; несмотря на дискуссионность вопроса, можно утверждать, что логическая структура правовой нормы содержит три элемента: гипотезу, диспозицию, санкцию.
4. Классификация норм права
Проблема классификации юридических норм, как и многие другие вопросы теории нрава, по своему характеру такова, что ее подлинно научное решение возможно лишь в том случае, если исходить из выводов, полученных в результате философского (общесоциологического) осмысления правовой действительности.
Классификация норм права преследует несколько целей: выявить их регулятивные свойства, определить место различных норм в механизме правового регулирования, установить системные свойства норм, их взаимосвязь. Наиболее общими основаниями классификации является их деление по следующим признакам.
По отраслевой принадлежности, т. е. по предмету и методу правового регулирования, все нормы классифицируются по институтам и отраслям права. В соответствии с этими объективными различиями законодатель издает кодифицированные акты, формируя тем самым отрасли законодательства, соответствующие отраслям права: нормы государственного права, нормы гражданского права, нормы административного права, нормы уголовного права, семейного права и т. д.
По юридической силе, т. е. по актам, в которых нормы права содержатся, они делятся на нормы закона и нормы подзаконных актов, причем по этому признаку возможна дальнейшая (более детальная) классификация.
По степени общности содержания нормы права делятсяна нормы-принципы, общие и конкретные нормы. Первые не содержат явно выраженных элементов норм права, они являются результатом нормативных обобщений, выражают социальное содержание всех норм права данной группы. В некоторых отраслях права нормы-принципы позволяют непосредственно регулировать отношения, не указанные конкретными нормами. Так, принципы гражданского права являются непосредственным основанием для применения аналогии права.
В отличие от норм-принципов общие нормы — это правила, конкретизирующиеся в других нормах. Так, положение ч. 1 ст. 307 ГК РФ, содержащей понятие обязательства и основания его возникновения, служит общей диспозицией ко многим другим нормам, регулирующим различные виды обязательств, а ч. 2 этой же статьи, устанавливающая, что обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе, — это общая норма, т. е. гипотеза, для многих последующих. Общей нормой является и ст. 45 УК РФ, определяющая виды наказаний, применяемые к лицам, совершившим преступления. Среди общих норм ведущее значение принадлежит конституционным нормам.
Близким к делению норм по степени формальной определенности (степени общности) является их членение по формальным признакам на нормы закона и нормы подзаконных актов. В литературе высказано справедливое суждение, что законодательные нормы по своей структурной организации наиболее развиты. По степени обобщения они делятся на конституционные, кодифицированные и отдельные.
4. По характеру (или составу) предписываемых правил поведения (форме регулирования) правовые нормы могут быть обязывающими (предписывают совершение содержащихся в норме действий); управомочивающими (дозволяют или разрешают совершение содержащихся в норме действий); запрещающими (предписывают воздержание от содержащихся в норме действий, т. е. косвенно указывают на правило поведения).
Эти виды норм свойственны различным отраслям права. Первые две группы — специфически регулятивные в позитивном смысле. В административном, природоохранительном, уголовно-исполнительном и других отраслях права преимущественное место занимают обязывающие нормы, в гражданском же — управомочивающие. Но нет таких отраслей права, содержание которых исчерпывалось бы одной группой норм. Даже в уголовном праве — системе запрещающих норм как необходимый компонент присутствуют обязывающие нормы общей части, а нормы о необходимой обороне я крайней необходимости являться управомочивающими. (Нельзя сказать, что запрещающие нормы "обязывают не совершать"; они запрещают совершать.)
Специфика запрещающих норм состоит в том, что они формулируются как полудиспозиции, т. с. прямо не устанавливают правил позитивного поведения (что характерно для обязывающих и управомочивающих норм). Они указывают лишь на запрещаемые действия, которые нельзя совершать, и тем самым диктуют правила поведения. Поэтому в запрещающих нормах нет прямо выраженных диспозиций. Статьи Уголовного кодекса, содержащие уголовно наказуемые деяния, представляют собой гипотезы, которые слились с диспозициями. Но если брать их вместе с положениями общей части, то характер диспозиций-запретов вырисовывается полностью. Особенности уголовного закона сводятся к тому, что запрет в нем словесно не сформулирован, но в силу своей общеизвестности он логически предполагается. Например, уголовное наказание за хищение собственности означает запрещаемое действие. Как должен вести себя субъект, какие ему следует избирать установки, каким образом сориентироваться в общественной практике — он должен решить сам.
Анализируя социальную природу норм права, приходим к выводу о ведущей роли дозволений, так как они предполагают установленные государством обязывания и запреты. Это значит, что все способы регулирования составляют единую систему, причем изменения в одной из норм права обязательно влекут корректировку других.
В социальном плане доминирующий элемент правовой нормы состоит в том, что она что-либо предписывает, запрещает или разрешает. Если предписывающая определенное поведение норма одновременно что-то запрещает или разрешает, наиболее существенным в ней все же является то, что она предписывает. Этот доминирующий элемент правовой нормы всегда определяется. Можно выделить два смысла "разрешения": в рамках обязывающих или запрещающих норм; в управомочивающей норме.
Очевидна условность деления норм права на указанные виды. В процессе их реализации субъекты всегда соотносятся друг с другом как носители прав и обязанностей. Без такой связи нормы права неосуществимы. Однако это деление имеет и политический, и правовой смысл. Оно дает возможность выяснить, на чем сделан акцент в поведенческой направленности нормы. Отсюда реальность существования обязывающих, запрещающих и управомочивающих норм. Нельзя переходить объективных границ этого разграничения.
В административном праве доминируют обязывающие нормы; в гражданском, семейном, трудовом, земельном и ряде других регулятивных отраслей — управомочивающие; в уголовном — запрещающие. Большинство норм уголовно-исполнительного законодательства — обязывающие, однако немало и запрещающих; большую часть (права осужденных) составляют управомочивающие нормы.
Для обязывающих и запрещающих норм характерна тесная взаимосвязь, переход одних в другие. Правомочия юридических лиц по гражданскому праву — это в то же время и обязанности их руководителей по административному праву. Нередко обязывание и правомочие как формы регулирования сливаются в одной и той же норме. В законодательстве, в различных его отраслях довольно часто употребляются такие смысловые обороты: "как правило, не разрешается", "как правило, может быть разрешено", "в исключительных случаях", "как правило, должно быть...; и т. д. Подобные технические приемы позволяют охватить нормами права разнообразные отклонения от общих правил, которые невозможно заранее предвидеть во всех деталях. Тем самым расширяются границы правового воздействия, обеспечивается его гибкость в различных ситуациях.
И все же такое соединение регулятивных форм следует отнести скорее к недостаткам, чем к положительным свойствам. Здесь открываются широкие возможности для их свободного толкования специальными субъектами, исполняющими нормы, так как смысловое содержание подобных оборотов крайне неопределенно. Какой случай считать исключительным, а какой нет — неизвестно. Однако не следует в этих технических приемах видеть промах законодателя. Компетентные органы сознательно идут на их использование в законодательной практике, так как рассчитывают на юридическую квалификацию, достаточно высокий уровень общей и правовой культуры тех, кто непосредственно причастен к реализации соответствующих норм. Иначе говоря, право не может постоянно оставаться в одних и тех же очерченных, традиционных формах выражения своих норм. Эти формы необходимо обогащать.
Обязывающие, запрещающие и управомочивающие нормы в свою очередь могут быть классифицированы и по другим основаниям. Так, запреты подразделяют: по сферам общественной жизни — на социально-экономические, политические, личные; по функциональному назначению — на запреты в широком и узком смысле; по характеру и объему правового материала — на информативные и элементарные; по степени определенности — на абсолютные и относительные и т. д.
Праву свойственна особая разновидность норм, исходящих от государственных органов, но имеющих рекомендательный характер. Ученые по-разному оценивают их природу. Одни определенно считают их нормами права (Л. С. Явич, П. Е. Недбай-ло), другие столь же категорично относят их к "промежуточной стадии", определенному этапу в создании нормы (Н. Г. Александров и др.). Наконец, есть и более сдержанные суждения, исключающие крайности в оценке рекомендательных норм. Так, А. В. Мицкевич считает, что в рекомендациях, как правило, сочетается метод общественного регулирования с правовыми формами воздействия государства на общественные отношения. Такие рекомендации одновременно устанавливают юридические обязанности по отношению, например, к органам местного самоуправления о соблюдении предоставляемых прав. Это и позволяет считать рекомендации нормами правовыми, управомо-чивающими, в конечном счете обеспеченными правовыми санкциями.
5. По степени активизации социально полезной деятельности субъектов нормы права условно можно делить на обычные и поощрительные, В принципе все они "поощряют" такую деятельность, но выделение поощрительных норм целесообразно потому, что они чаще всего специально направлены на стимулирование правомерной деятельности, такой, которую субъекты юридически не обязаны совершать. Это — благоприятная реакция на правомерное деяние, превосходящее обычные требования (женщина, имеющая пятерых и более детей, обладает правом на пенсию при достижении 50-летнего возраста).
Поощрительные нормы имеют четко выраженную элементную структуру, причем диспозицией является поощрение, т. е. возможность получить различные материальные, духовные блага.
Поощрительные нормы — это разновидность управомочи-вающих либо обязывающих норм. Диапазон их действия в праве все более расширяется, причем нередко они касаются обычного исполнения обязанностей. Это побуждает ряд ученых усматривать в поощрениях не особые нормы права, а лишь "поощрительные санкции" к действующим нормам. Этот термин является метафорой, отходом от обычного понимания санкции в юридическом смысле, перенесением в право общесоциологического понимания санкции как ответной реакции на чье-либо действие, что само по себе интересно.
Поощрительные нормы следует считать нормами права, но выступающими не как правила поведения, а как государственный призыв к определенному поведению. При наступлении соответствующих условий у компетентного органа возникает не только право, но иногда и обязанность поощрять.
6. По способам установления правил нормы делятся на категорические и диспозитивные. Первые формулируют определенное правило поведения, исключают какой-либо выбор, хотя могут устанавливать как запрет, так и обязывать либо дозволять; вторые предоставляют субъектам самим определять конкретное содержание своих прав и обязанностей и устанавливает правило на случай, если субъекты не воспользовались своим правомочием. Например, ч. 1 ст. 223 ГК РФ определяет, что право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.
По техническим приемам нормы права делятся на определенные, бланкетные и отсылочные. Определенные непосредственно описывают правило поведения в статье, в которой она излагается. Бланкетные делают отсылку в самом общем виде к нормативно-правовому акту в целом или к его части. Отсылочные имеют ссылку на правило поведения, содержащееся в конкретных статьях данного нормативно-правового акта (например, ст. 118 УК РФ).
По непосредственному предмету воздействия правовые нормы можно классифицировать на социально-технические и социальные. Социально-технические регулируют использование человеком технических средств, сил природы (правила эксплуатации технических средств, технологические режимы, стандарты, нормы расхода сырья, нормы в сфере охраны природы и т. д.). Будучи утвержденными компетентными органами, они стаовятся юридически обязательными и тем самым выступают регуляторами отношений между людьми. Социальные регулируют общественные отношения, субъектами которых являются люди, их коллективы, организации и т. п.
Классификацию норм права можно проводить и по признакам, свойственным гипотезе, диспозиции, санкции.
Глава 14. Формы права
1. Понятие и виды форм (источников) права
Формы права — это способ выражения вовне государственной воли, юридических правил поведения, способ объективирования правовых норм.
Прежде чем анализировать различные формы права, необходимо сначала рассмотреть соотношение понятий "форма права" и "источник права".
Одни авторы отождествляют данные категории, другие считают, что второе понятие шире первого. И, действительно, если исходить из общепринятого значения слова "источник" как "всякого начала или основания, корня и причины, исходной точки", то применительно к юридическим явлениям следует понимать под источником права три фактора:
источник в материальном смысле (материальные условия жизни общества, формы собственности, интересы и потребности; людей и: т, п.);
источник в идеологическом смысле (различные правовые учения и доктрины, правосознание и т. д.);
3) источник в формально-юридическом смысле — это и есть форма права.
Выделяют четыре основных формы права:
нормативно-правовой акт — документ, принятый полномочным на то органом и содержащий правовые нормы, т. е. предписания общего характера и постоянного действия, рассчитанные на многократное применение (к их числу относятся Конституция, законы, подзаконные акты и т. п.);
правовой обычай — исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям (например, согласно ст. 5 ГК РФ отдельные имущественные отношения могут регулироваться обычаями делового оборота. По этому пути уже идет законодатель, установивший в ст. 427 ГК РФ правило, по которому санкционированным обычаем можно признать примерные условия типового договора);
юридический прецедент — судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел (распространен преимущественно в странах общей правовой семьи — Англии, США, Канаде и т. д.); нормативный договор - соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая норма права (например, Федеративный договор РФ 1992 г.). В отличие от договоров-сделок данные соглашения не носят персонифицированного, индивидуально-разового характера, их содержание составляют общие правила поведения (нормы). В отличие же от нормативно-правовых актов, принимаемых государственными органами, данные договоры — результат соглашения равноправных субъектов по поводу деятельности, представляющем их общий интерес.
2. Понятие и виды нормативных актов
Нормативные акты издаются органами, обладающими нормотворческой компетенцией, в строго установленной форме. Нормативный акт является официальным документом, носителем юридически значимой информации.
Нормативный акт занимает особое место в системе правовых актов. Его следует отличать от актов применения и толкования права (подробнее в других разделах учебника).
По юридической силе все нормативные акты подразделяются на две большие группы: законы и подзаконные акты.
Виды законов:
Конституция (закон законов) - основополагающий учредительный политико-правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и государственного устройства,учреждающий федеральные органы государственной власти;
федеральные конституционные законы — принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией;
3) федеральные законы — акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества;
4) законы субъектов федерации — издаются их представительными органами и распространяются только на соответствующую территорию.
Виды подзаконных актов:
указы и распоряжения Президента РФ (вторые, в отличие от первых, принимаются больше по процедурным, текущим вопросам);
постановления и распоряжения Правительства РФ акты исполнительного органа государства, наделенного широкой компетенцией по управлению общественными процессами;
приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных комитетов регулируют, как правило, общественные отношения, находящиеся в пределах компетенции данной исполнительной структуры;
решения и постановления местных органов государственной власти;
решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления;
нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов;
локальные нормативные акты — предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации (например, правила внутреннего трудового распорядка).
В зависимости от правового положения субъекта правотворчества различают нормативные акты:
государственных органов;
иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т. п.);
совместного характера (государственных органов и иных социальных структур);
принятые на референдуме.
В зависимости от сферы действия нормативные акты делят на:
общефедеральные;
акты субъектов Российской Федерации;
акты органов местного самоуправления;
локальные нормативные акты.
В зависимости от срока действия существуют нормативные акты:
неопределенно-длительного действия;
временные.
3. Понятие, признаки и виды законов
Закон — это нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. Признаки закона:
принимается только органом законодательной власти или референдумом;
порядок его подготовки и издания определяется Конституцией РФ и Регламентами палат Федерального Собрания РФ;
3) в идеале должен выражать волю и интересы народа;
обладает высшей юридической силой, и все подзаконные акты должны соответствовать ему и ни в чем не противоречить;
регулирует наиболее важные, ключевые общественные отношения.
Именно данные признаки и выделяют закон в системе иных нормативных актов, придавая ему качество верховенства. Изменить или отменить закон вправе только тот орган, который его принял, причем в строго оговоренном порядке.
Классификация законов может проводиться по различным основаниям:
по их юридической силе (Конституция, федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон субъектов федерации);
по субъектам законотворчества (принятые в результате референдума или законодательным органом);
по предмету правового регулирования (конституционные, административные, гражданские, уголовные, экологические и т. п.);
по сроку действия (постоянные законы и временные) и т. д.
Выделяют также чрезвычайные, бюджетные, тематические, органические (кодификационные) и иные законы.
4. Понятие, признаки и виды подзаконных актов
Подзаконные акты издаются на основе и во исполнение законов и содержат юридические нормы.
Несмотря на то, что в нормативном правовом регулировании социальных связей главное и определяющее место занимает закон, подзаконные акты тоже имеют весьма важное значение в жизни любого общества, играя вспомогательную и детализирующую роль.
Выделяют следующие виды подзаконных актов, расположенные по иерархии.
Указы и распоряжения Президента РФ. Они обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам (ст. 83 Основного закона РФ), подготавливаются в пределах президентских полномочий, предусмотренных конституционными (ст. 83—90) и законодательными нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, которые занимают следующее после законов место. Важная роль отводится указам, во многом благодаря им глава государства реализует полномочия и элементы своего правового статуса. В современный период сфера правового регулирования, охватываемая указами, весьма широка. Нормативные указы издаются обычно в случае пробелов в праве. Отдельные, очень малочисленные указы (например, о введении военного, чрезвычайного положения)подлежат утверждению Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Распоряжения — это вторые по значимости подзаконные акты главы государства. Они обычно принимаются по текущим и процедурным вопросам. Акты Президента публикуются в официальных изданиях. Конституционность актов главы государства может быть проверена Конституционным Судом РФ. (Ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию представляют собой официальный документ большой политической значимости, но не содержат норм права и поэтому не носят нормативного характера.)
Постановления и распоряжения Правительства РФ. Акты, имеющие особо важное значение, издаются в форме постановлений. Акты по оперативным и другим текущим вопросам издаются в форме распоряжений. Все акты Правительства РФ обязательны к исполнению в Российской Федерации. Особенностью актов Правительства является то, что они могут быть приняты лишь на основании и во исполнении законов Российской Федерации, а также указов Президента Российской Федерации. Постановления и распоряжения Правительства РФ подписываются Председателем Правительства РФ и подлежат официальному опубликованию не позднее 15 дней со дня их принятия.
Приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных комитетов. Эти акты, принимаемые на основе и в соответствии с законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, регулируют общественные отношения, находящиеся, как правило, в пределах компетенции данной исполнительной структуры. Однако есть среди них и такие, которые имеют общее значение, выходят за рамки конкретного министерства и ведомства, распространяясь на широкий круг субъектов. Например, акты Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Государственного банка, Государственной налоговой инспекции, таможенного комитета, санитарно-эпидемиологического надзора, федеральной службы лесного хозяйства и т. п.
Решения и постановления местных органов государственной власти (например, областных представительных, законодательных структур — Саратовской областной Думы, Астраханского областного Представительного Собрания).
Решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления (например, областных глав администраций, губернаторов и пр.).
Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов. Эти акты принимаются в пределах компетенции названных структур и действуют на территории соответствующих городов, районов, сел, поселков, микрорайонов и т. п.
Локальные нормативные акты — это предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь (например,правила внутреннего трудового распорядка).
5. Действие нормативных актов во времени,
в пространстве и по кругу лиц
Нормативные акты имеют временные, пространственные и субъективные пределы своего функционирования.
Действие нормативного акта во времени обусловлено вступлением его в силу и утратой силы. Согласно ст. 6 Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" "федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу" (См.: Российская газета. 1994. 15 июня).
Здесь важно учитывать принцип, согласно которому закон не имеет обратной силы, т. е. он не должен распространяться на те отношения, которые уже существовали до момента вступления его в юридическую силу.
Придание закону обратной силы возможно в 2-х случаях:
если в самом законе об этом сказано;
если закон смягчает или вовсе устраняет ответственность.
Нормативные акты утрачивают свою силу (прекращают действие) на следующих основаниях:
- по истечении срока действия, на который он был принят;
в связи с изданием нового акта, заменившего ранее действующий (косвенная отмена);
на основании прямого указания конкретного органа об отмене данного акта (прямая отмена).
Действие нормативного акта в пространстве определено территорией, на которую распространяются властные полномочия органа, его издавшего. Под территорией Российской Федерации понимается ее сухопутное и водное пространство внутри государственных границ, воздушное пространство над ними, недра. К ней относится также территория российских дипломатических представительств за рубежом, военные и торговые суда в открытом море, воздушные корабли, находящиеся в полете за пределами Федерации.
С вышеизложенными проблемами тесно связано действие акта по кругу лиц. На территории Российской Федерации нормативные акты действуют в отношении всех ее граждан, государственных органов, общественных организаций, иностранцев, лиц без гражданства. Вместе с тем существуют специальные нормативные акты, распространяющиеся только на отдельные категории граждан и должностных лиц (военнослужащих, государственных служащих, работников милиции, прокуратуры, суда, ветеранов войны и труда, многодетных матерей и т. д.). Дипломатические представители обладают дипломатическим иммунитетом, на них не распространяются уголовные и иные законы, предусматривающие санкции за правонарушения.
Глава 15. Правотворчество
1. Понятие и принципы правотворчества
Правотворчество — это деятельность, прежде всего государственных органов по принятию, изменению и отмене юридических норм.
Субъектами правотворчества выступают государственные органы, негосударственные структуры (органы местного самоуправления, профсоюзы и т. п.), наделенные соответствующими полномочиями, а также народ при вынесении законов на референдумы.
Правотворческая деятельность осуществляется в рамках установленных процессуальных норм (процедур), содержащихся в Конституции, регламентах, уставах и т. п. Правотворчество заключается в принятии новых норм права, отмене либо совершенствовании старых.
Правотворчество характеризуется тем, что:
представляет собой активную, творческую, государственную деятельность;
основная его продукция — юридические нормы, воплощающиеся главным образом в нормативных актах (кроме этого — в нормативных договорах, правовых обычаях, юридических прецедентах);
это важнейшее средство управления обществом, здесь формируется стратегия его развития, принимаются существенные правила поведения;
уровень и культура правотворчества, а соответственно и качество принимаемых нормативных актов, - это показатель цивилизованности и демократии общества.
Правотворчеству присущи следующие принципы:
научность (ибо в процессе подготовки нормативных актов важно изучать социально-экономическую, политическую и иную ситуацию, объективные потребности развития общества и т. п.);
профессионализм (заниматься подобной деятельностью должны компетентные люди; юристы, управленцы, экономисты и другие);
законность (данная деятельность должна осуществляться в рамках и на основе Конституции, иных законов и подзаконных актов);
демократизм (характеризует степень участия граждан в этом процессе, уровень развития процедурных норм и институтов в обществе);
гласность (означает открытость, "прозрачность" правотворческого процесса для широкой общественности, нормальную циркуляцию информации).
оперативность (предполагает своевременность издания нормативных актов);
Следовательно, принципы правотворчества — это основополагающие идеи, руководящие начала деятельности, связанной с принятием, отменой или с заменой юридических норм, это ориентир для органов, творящих право.
2. Виды правотворчества
Правотворчество — богатая по содержанию, сверхсложная деятельность по выработке общих правил поведения.
В зависимости от субъектов правотворчество подразделяется на такие виды, как:
непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума;
правотворчество государственных органов (например, Государственной Думы, Правительства РФ);
правотворчество отдельных должностных лиц (например, Президента, министра);
правотворчество органов местного самоуправления; локальное правотворчество (например, на предприятии, в учреждении и организации);
правотворчество общественных организаций (например,профсоюзов).
В зависимости от значимости правотворчество делится на:
1) законотворчество (правотворчество высших представительных органов (парламентов), в процессе которого издаются нормативные акты высшей юридической силы — законы, принимаемые в соответствии с усложненной процедурой);
2} делегированное правотворчество (нормотворческая деятельность органов исполнительной власти, прежде всего правительства, осуществляемая по поручению парламента);
3) подзаконное правотворчество (здесь нормы права принимаются и вводятся в действие структурами, не относящимися к высшим представительным органам — Президентом, Правительством, министерствами, ведомствами, государственными комитетами, местными органами государственного управления, губернаторами, главами администраций, руководителями предприятий, учреждений, организаций). Далеко не все юридические нормы необходимо принимать на уровне законотворчества. Есть целый спектр ситуаций, когда достаточно уровня подзаконных актов, нормативных договоров и т. п. Кроме всего прочего подзаконное правотворчество характеризуется большей оперативностью, гибкостью, меньшей формальностью, большей компетентностью осуществляющих его конкретных субъектов. Вместе с тем подзаконное правотворчество связано с "непрозрачностью" процесса принятия нормативных актов, с их громоздкостью.
3. Понятие и стадии законотворчества в РФ
Законотворческий процесс — главная составная часть правотворческого процесса, его сердцевина. Именно принятие законов прежде всего характеризует данный процесс в целом.
Законотворчество — сложный, неоднородный процесс, включающий в себя следующие стадии:
законодательная инициатива — закрепленное в Конституции РФ право определенных субъектов внести предложение о принятии закона, соответствующий законопроект в законодательный орган. Право законодательной инициативы порождаету последнего, обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но принять или отклонить его -- право законодателя. Право законодательной инициативы (согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов РФ, Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ; обсуждение законопроекта - важная стадия, которая начинается в Государственной Думе с заслушивания доклада представителя субъекта, внесшего законопроект. Данная стадия необходима для того, чтобы довести документ до нужного качества: устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие дефекты. Наиболее существенные законопроекты выносятся на всенародное обсуждение;
3) принятие закона, что достигается с помощью двух механизмов голосования (простым большинством и квалифицированным). Принятие закона — главная стадия, которая в свою очередь распадается на три подстадии:
а) принятие закона Государственной Думой (федеральные законы принимаются простым большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, т. е. 50% + 1 голос; федеральные же конституционные законы считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы);
6) одобрение закона Советом Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 105 Конституции РФ "федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации"; в соответствии с ч. 2 ст. 108 Конституции РФ "федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации");
в) подписание закона Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 и ч. 2. ст. 108 Конституции РФ Президент в течение четырнадцати дней подписывает одобренный закон и обнародует его);
4) опубликование закона (как правило, федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней после их подписания Президентом РФ; неопубликованные законы не применяются).
4. Систематизация нормативных актов: понятие и виды
Нормативные акты принимаются различными органами в различное время, в различных пространственных пределах и по разному поводу. Такая ситуация не может не влиять на природу действующих законов и подзаконных актов, которые порой могут противоречить друг другу. Поэтому прежде чем общественные отношения будут упорядочены, необходимо, чтобы сами нормативные акты были приведены в соответствующую систему.
Систематизация необходима для обеспечения доступности законодательства, удобства пользования им, устранения устаревших и неэффективных норм права, разрешения юридических конфликтов, ликвидации пробелов.
Выделяют такие виды систематизации, как;
инкорпорация — объединение нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение. Принципы инкорпорации: хронологический (по времени их принятия), тематический (по определенной тематике) и др. Инкорпорация — самый простой вид систематизации. Она подразделяется на официальную и неофициальную. К первой можно отнестиСобрание законодательства Российской Федерации, ко второй — сборники нормативных материалов по отраслям права, издаваемых в учебных целях, для просвещения населения ит. п. На неофициальные инкорпоративные материалы нельзя ссылаться в процессе рассмотрения юридических дел, например, в суде;
консолидация — объединение нормативных актов без изменения их содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое значение. Здесь нормативные акты объединяются по признаку их относимости к одному виду деятельности (охрана природы, образование и т. п.). Особенность консолидации состоит в том, что она является "компромиссной" систематизацией, сочетающей в себе черты инкорпорации и кодификации. Консолидация используется зачастую как промежуточный этап, когда отсутствует возможность кодификации;
кодификация — объединение нормативных актов в единый, логически цельный акт с изменением их содержания. В процессе кодификации устраняются устаревший правовой материал, противоречия в нормах, создаются новые правила поведения, обеспечивается их согласованность, логичность. Поэтому кодификация - и способ правотворчества, и наиболеесложный, трудоемкий вид систематизации. Кодификация законодательства может быть всеобщей (когда переработке подвергается значительная часть законодательства), отраслевой (затрагивает нормы определенной его сферы), специальной (затрагивает нормы какого-либо правового института). Кодификация предполагает переработку норм права по содержанию и их систематизированное, научно обоснованное изложение в новом законе (кодексе, своде законов и т. д.). Признаки кодификации: во-первых, ею имеют право заниматься только специальные органы; во-вторых, в итоге появляется новый нормативный акт — кодекс,
в-третьих, кодифицированный акт выступает основным среди всех иных актов, действующих в данной сфере.
5. Юридическая техника
Юридическая техника - это система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения правовых актов, применяемая в целях обеспечить их совершенство и повысить эффективность.
Основным объектом юридической техники является текст правовых актов, информационное воплощение юридических предписаний. При их принятии важно, чтобы содержание (дух) и форма (буква) соответствовали друг другу, чтобы не было неясности, двусмысленности.
Юридическая техника призвана структурировать правовой материал, совершенствовать язык правового акта, делать его более понятным, точным и грамотным. Во многом именно степень развития юридической техники символизирует собой определенный уровень правовой культуры конкретного общества.
К техническим средствам относят юридические термины (словесное выражение понятий, используемых при изложении правового акта) и юридические конструкции (специфическое строение нормативного материала, складывающееся из определенного сочетания субъективных прав, льгот, поощрений, обязанностей, запретов, приостановлений, наказаний и т. п.).
К техническим правилам относят:
ясность и четкость, простоту и доступность языка правовых актов;
сочетание лаконичности с необходимой полнотой, конкретности с требуемой абстрактностью выражения соответствующих правовых предписаний;
последовательность в изложении юридической информации;
взаимосвязь, согласованность и внутреннее единство правового материала.
К техническим приемам относят способы, фиксирующие официальные реквизиты (наименование правового акта, дата и место его принятия, подписи должностных лиц и т. п.), структурную организацию правового акта (вводная часть — преамбула, общая и особенная части, нумерация разделов, глав, статей, частей, пунктов и т. д.).
Глава 16. Система права
1. Понятие и структурные элементы системы права
Право кроме внешней формы имеет и внутреннюю, под которой понимается его строение. Система права — это его внутренняя структура, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права.
Системное устройство права означает, что оно представляет целостное образование, состоящее из множества элементов, находящихся между собой в определенной иерархической связи.
Системная организация права имеет важное значение как для законодателя (принимая нормативный акт, правотворческий орган обязан гармонично "включить" его в существующую систему права, не нарушая ее целостности), так и для правоприменителя (системный принцип позволяет правильно истолковать и применить норму права). Влияет она и на процесс систематизации (упорядочения) законодательства.
Черты системы права:
ее первичным элементом выступают нормы права, которые объединяются в более крупные образования — институты, подотрасли, отрасли;
ее элементы непротиворечивы, внутренне согласованы, взаимоувязаны, что придает ей целостность и единство;
она обусловлена социально-экономическими, политическими, национальными, религиозными, культурными, историческими факторами;
имеет объективный характер, ибо зависит от существующих общественных отношений и не может создаваться по чисто субъективному усмотрению людей.
Понятие "система права" не следует отождествлять с понятием "правовая система". Последнее шире по объему и включает в себя, помимо системы права, юридическую практику и господствующую правовую идеологию. Таким образом, правовая система и система права соотносятся как целое и часть.
Предмет и метод правового регулированиякак основания деления норм права на отрасли
Для деления норм права на отрасли используют два критерия: предмет и метод правового регулирования.
Предмет правового регулирования — это те общественные отношения, которые упорядочивает право. Он является основным критерием, ибо общественные отношения объективно существуют, их определенный характер требует и соответствующих правовых форм. Так, трудовые отношения выступают предметом регулирования трудового, семейные— семейно-брачного права.
Вместе с тем предмет правового регулирования не может быть единственным критерием деления права на отрасли, потому что:
общественные отношения, его составляющие, чрезвычайно разнообразны;
нередко одни и те же общественные отношения регулируются различными отраслями и к тому же различными способами.
Вот почему вторым (дополнительным) критерием выступает метод правового регулирования. Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод — как регулирует. Если предмет является материальным критерием, то метод — формально-юридическим.
Метод правового регулирования — это совокупность юридических средств, при помощи которых регулируются качественно однородные общественные отношения.
Выделяют следующие основные методы правового регулирования:
императивный — метод властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях;
диспозитивный — метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях;
поощрительный — метод вознаграждения за определенное заслуженное поведение;
рекомендательный — метод совета поступать так, как это желательно для общества и государства, и т. п.
Отрасль права.Краткая характеристика основных отраслей права
Отрасль права — это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений.
Отрасль — наиболее крупное подразделение системы права. Качественная однородность, специфика той или иной области общественных отношений вызывает к жизни соответствующую отрасль нрава. Так, объективно существующие трудовые отношения людей обусловливают необходимость трудового, управленческие отношения — административного права.
Если система права складывается из отраслей, то сами отрасли состоят из подотраслей, институтов и норм.
Выделяют следующие отрасли права:
конституционное (государственное) право;
гражданское;
административное;
уголовное;
земельное;
трудовое;
семейно-брачное;
уголовно-исполнительное;
аграрное (сельскохозяйственное);
экологическое (природоохранное);
финансовое;
уголовно-процессуальное;
гражданско-процессуальное.
Среди формирующихся можно назвать отрасли предпринимательского, налогового, муниципального, компьютерного, космического права и др.
Дать краткую характеристику основных отраслей права - значит рассмотреть конкретный предмет и доминирующий метод правового регулирования конституционного, административного, гражданского и уголовного права.
Конституционное право — ведущая отрасль права, предметом регулирования которой являются основы конституционного строя, правовое положение личности, форма правления и государственного устройства; доминирующий метод — императивный.
Гражданское право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения. Основной метод — диспозитивный.
Административное право регулирует управленческие отношения, возникающие в процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов государства. Преобладающий метод — императивный,
Уголовное право охраняет от преступных посягательств права и свободы человека и гражданина, конституционный строй, частную и государственную собственность и т. п. Господствующий метод — императивный.
4. Институт права: понятие и виды
Институт права - это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений.
Если отрасль права регулирует род общественных отношений, то институт — лишь их вид. В каждой отрасли права можно выделить множество институтов. Так, в отрасль трудового права включаются институты дисциплины труда, материальной ответственности, охраны труда и т. п.
Виды институтов:
в зависимости от характера институты подразделяются на материальные (институт подряда) и процессуальные (институт возбуждения уголовного дела);
в зависимости от сферы распространения — на отраслевые (институт наследования) и межотраслевые (институт частной собственности);
в зависимости от функциональной роли — на регулятивные (институт мены) и охранительные (институт привлечения к уголовной ответственности).
Субинститут права — это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих конкретную разновидность общественных отношений, находящихся в рамках определенного института права. Субинститут — составная часть института права. Так, институт преступлений против жизни, здоровья, достоинства личности делится на субинституты преступлений против жизни (его составляют различные виды убийств), здоровья (здесь сосредоточены нормы, касающиеся различных видов телесных повреждений) и достоинства личности (клевета, оскорбление).
Однако далеко не каждый институт права имеет хотя бы один субинститут.
Вместе с тем сами институты могут "складываться" в такие более крупные подразделения системы права, как подотрасли.
Система однородных институтов определенной отрасли права образует его подотрасль. Подотрасль права — это уже не институт, но еще и не отрасль. Так, авторское, изобретательское, жилищное право являются подотраслями гражданского права; налоговое право — подотраслью финансового права; муниципальное — подотраслью административного права.
5. Частное и публичное право
Кроме отраслей в структуре права юридические нормы можно подразделить на две большие группы: на частное и публичное право.
Частное право — это упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. Публичное же право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов государственной власти и управления.
Если частное право — область свободы и частной инициативы, то публичное — сфера власти и подчинения. Отсюда частное право состоит из отраслей гражданского, предпринимательского, семейно-брачного, трудового права, а публичное — из отраслей конституционного, административного, финансового, уголовного и иных.
В литературе выделяют следующие критерии, в зависимости от которых те или иные нормы права относят к частному либо публичному праву:
1} интерес (если частное право призвано регулировать личные интересы, то публичное — общественные, государственные);
предмет правового регулирования (если частному праву свойственны нормы, регулирующие имущественные отношения, то публичному — неимущественные);
метод правового регулирования (если в частном праве господствует метод координации, то в публичном — субординации);
субъектный состав (если частное право регулирует отношения частных лиц между собой, то публичное право — частных лиц с государством либо государственных органов между собой).
В настоящее время в правовой системе России все больше "утверждаются такие институты частного права, как право наследуемого пожизненного владения, интеллектуальной собственности, возмещения морального ущерба и другие.
6. Юридический процесс: понятие и виды
Юридический процесс — это нормативно установленные формы упорядочения юридической деятельности, призванные оптимально удовлетворять и гарантировать интересы субъектов права.
Данный процесс регулируется соответствующими правовыми нормами, а его результаты оформляются и закрепляются в правовых актах — официальных документах. Он присущ любой юридически значимой деятельности (законотворческой, исполнительно-распорядительной, судебной), содержит ее программу и выступает существенной гарантией точного соблюдения и результативной реализации правовых предписаний.
Юридический процесс, следовательно, призван нейтрализовать элементы стихийности, хаоса, неуправляемости, существующие в правовой деятельности, содействовать реализации норм материального права и удовлетворению общественно значимых интересов субъектов права.
Юридический процесс — это всегда определенная система, состоящая из последовательно совершаемых действий и принимаемых актов. В зависимости от предмета правового регулирования (отраслевого признака) он подразделяется на гражданский, уголовный, административный, конституционный процессы.
Гражданско-процессуальное (ГПК РСФСР) и уголовно-процессуальное (УПК РСФСР) право регулируют соответственно гражданское судопроизводство и предварительное расследование и судопроизводство по уголовным делам. Арбитражный процесс (АПК РФ) является разновидностью гражданского.
Административный процесс пока еще не выделился из гражданского процесса, хотя определенные предпосылки для этого есть. В настоящее время административное судопроизводство регулируется главами 22—25 ГПК РСФСР.
Конституционный процесс находится в стадии правового формирования, поисков оптимальных средств и путей осуществления конституционного контроля.
В зависимости от природы принимаемых решений юридический процесс может классифицироваться на правотворческий (воплощается, например, в Регламентах Государственной Думы и Совета Федерации РФ), с помощью которого принимаются нормативные акты; правоприменительный (воплощается, например, в Указе Президента РФ о назначении на должность министра), с помощью которого принимаются акты применения права, праворазъяснительный (воплощается, например, в Федеральном конституционном законе "О Конституционном Суде РФ"), с помощью которого принимаются интерпретационные акты.
7. Соотношение системы права и системы законодательства
Законодательство, как и право, тоже имеет свою систему, под которой понимается его внутреннее строение.
Однако данные понятия необходимо различать по следующим основаниям:
если первичным элементом системы права является норма, то первичным элементом системы законодательства — нормативный акт;
если система права выступает в качестве содержания, то система законодательства — в качестве формы;
если система права складывается объективно в соответствии с существующими общественными отношениями, то система законодательства преимущественно субъективна, ибо зависит от законодателя;
если система права имеет первичный характер, то система законодательства — производный (первая служит исходной базой для второй);
если система права имеет только горизонтальное (отраслевое) строение, то система законодательства — еще и вертикальное (федеративное, иерархическое);
система права и система законодательства различаются и по объему: законодательство, с одной стороны, не охватывает всего разнообразия нормативности (ведь, кроме законодательства, право оформляется и в юридических обычаях, и в нормативных договорах, и в юридических прецедентах); а с другой стороны, включает в себя, кроме формулировок норм, и иные элементы — преамбулы, названия разделов, глав, статей и т. п.
Глава 17. Правовые отношения
1. Правовые отношения: понятие, признаки, виды
Правоотношение - это урегулированная нормами права общественная связь (отношение), участники которой имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности.
Если норма права — статическое состояние правового регулирования, то правоотношение - динамическое. Категория "правоотношение" является одной из центральных в общей теории права и позволяет уяснить, каким образом оно воздействует на поведение людей.
Правоотношения позволяют "перевести" абстрактные юридические нормы в плоскость персонифицированных связей, т. на уровень субъективных прав и юридических обязанносте для данных субъектов.
Признаки правоотношений:
это общественное отношение, которое представляет собой двустороннюю конкретную связь между социальными субъектами;
оно возникает на основе норм права (общие требования правовых норм индивидуализируются применительно к субъектам и реальным ситуациям, в которых они находятся);
это связь между лицами посредством субъективных прав и юридических обязанностей;
это волевое отношение, ибо для его возникновения необходима воля его участников (как минимум с одной стороны);
это отношение возникает по поводу реального блага, ценности, в связи с чем субъекты осуществляют принадлежащие им субъективные права и юридические обязанности;
это отношение, охраняемое и обеспечиваемое государством (в частности, возможностью государственного принуждения).
Правоотношение имеет сложную по составу элементов структуру:
субъект;
объект;
субъективное право и юридическая обязанность (юридическое содержание).
Правовые отношения могут классифицироваться по различным основаниям:
в зависимости от предмета правового регулирования (отраслевого признака) они подразделяются на конституционные, административные, уголовные, гражданские и т. п.;
в зависимости от характера — на материальные (финансовые, трудовые и т. д.} и процессуальные (уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные и др.);
в зависимости от функциональной роли — на регулятивные (возникают на основе норм права или договора) и охранительные (связаны с государственным принуждением и реализацией юридической ответственности);
в зависимости от природы юридической обязанности — на пассивные, связанные с осуществлением запретов, пассивных обязанностей (правоотношения собственности) и активные, связанные с осуществлением определенных положительных действий (правоотношения займа);
в зависимости от состава участников — на простые, возникающие между двумя субъектами (правоотношения купли-продажи), и сложные, возникающие между несколькими субъектами (правоотношение отбывания уголовного наказания);
в зависимости от продолжительности действия — на кратковременные (правоотношения мены) и долговременные (правоотношения гражданства);
в зависимости от степени определенности сторон — на относительные, абсолютные и общие. В относительных правоотношениях конкретно (поименно) определены все участники (управомоченные и обязанные субъекты — покупатель и продавец, истец и ответчик).
В абсолютных же точно известна лишь управомоченная сторона, а обязанные лица - все возможные субъекты, призванные воздерживаться от нарушений интересов управомо-ченного (авторские правоотношения).
Что касается общих (или общерегулятивных) правоотношений, то это вопрос дискуссионный.
Согласно одной точке зрения выделение подобных правоотношений недостаточно убедительно и практически бесполезно (В. К. Бабаев, Ю. И. Гревцов и др.).
По мнению других авторов (Н. И. Матузов, С. С. Алексеев, В. С. Основин), общие правоотношения, в отличие от конкретных, выражают юридические связи более высокого уровня между государством и гражданами, а также последних между собой по поводу гарантий и осуществления основных прав и свобод личности (право на жизнь, честь, достоинство, безопасность и т. п.), а равно обязанностей (соблюдать законы, уважать права других граждан). Данные правооотношения возникают на основе норм Конституции, важнейшего законодательства и являются базовыми для отраслевых правовых отношений.
2. Предпосылки возникновения правоотношений
Под предпосылками обычно понимают условия (факторы), порождающие правовые отношения.
Выделяют два вида предпосылок возникновения правоотношений:
1) материальные (общие);
2} юридические (специальные).
К материальным относятся жизненные интересы и потребности людей, под влиянием которых они вступают в соответствующие правоотношения. В самом широком смысле под материальными предпосылками понимается система социально-экономических, культурных и иных обстоятельств, обусловливающих объективную необходимость правового регулирования тех или иных общественных отношений. К материальным предпосылкам можно отнести также наличие объекта правоотношения (то, по поводу чего лица вступают в данные юридические связи), не менее двух субъектов (ибо само с собой лицо вступить в правоотношение не может) и соответствующее поведение участников правоотношений.
К юридическим предпосылкам относятся:
норма права;
правосубъектность;
юридический факт (как реальное жизненное обстоятельство).
Вез названных предпосылок правоотношение невозможно.
Взаимосвязь между нормами права и правоотношениями может проявляться в следующем:
норма права и правоотношение выступают элементами механизма правового регулирования;
норма права — основа возникновения правоотношения;
норма права устанавливает круг субъектов правоотношений;
норма права в своей гипотезе предусматривает условия возникновения того или иного правоотношения;
5) норма права в диспозиции определяет субъективные права и юридические обязанности участников правоотношения;
6} норма права в санкции содержит указание на возможные последствия выполнения диспозиции (наказания либо поощрения).
Таким образом, правоотношение есть форма реализации нормы права. Правовая норма и правоотношение соотносятся как причина и следствие.
В юридической литературе есть две точки зрения на характер взаимосвязи нормы права и правоотношения:
по мнению большинства ученых, правоотношение — это результат воздействия нормы права на общественные отношения (последовательность здесь такая; норма права — общественные отношения — правоотношения);
согласно другой позиции, правоотношение — это средство регулирования общественных отношений (последовательность здесь уже другая: норма права — правоотношения — общественные отношения).
3. Понятие и виды субъектов правоотношений
Субъекты — это участники правовых отношений, обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями. Субъект правоотношения — это субъект права, который использует свою праводееспособность.
Выделяют следующие виды субъектов правоотношений; индивидуальные и коллективные.
К индивидуальным субъектам (физическим лицам) относятся:
граждане;
лица с двойным гражданством;
лица без гражданства;
иностранцы.
Лица без гражданства и иностранцы могут вступать на территории России в те же правоотношения, что и граждане РФ, за рядом ограничений, установленных законодательством: они не могут, в частности, избирать и быть избранными в представительные органы власти России, занимать определенные должности в государственном аппарате, служить в Вооруженных Силах и т. п.
К коллективным субъектам относятся:
государство в целом (когда оно, например, вступает в международно-правовые отношения с другими государствами, в конституционно-правовые — с субъектами федерации, в гражданско-правовые — по поводу федеральной государственнойсобственности и т. п.);
государственные организации;
негосударственные организации (частные фирмы, коммерческие банки, общественные объединения и т. д.).
Коллективные субъекты обладают в частно-правовых отношениях качествами юридического лица. Согласно ч. 1 ст. 48 ГК РФ "юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде".
Правоспособность и дееспособностьсубъектов права. Правосубъектность
При ответе на данный вопрос сначала необходимо определить понятие "субъект правоотношения" (после чего уже переходить к характеристике обозначенных проблем).
Для того чтобы быть субъектом правоотношения, лица должны обладать правоспособностью и дееспособностью.
Правоспособность — это способность индивида иметь права и обязанности. Дееспособность — это способность лица своими действиями осуществлять эти права и обязанности. Дееспособность связана с психическими и возрастными свойствами человека и зависит от них.
Выделяют следующие виды дееспособности:
полную (с 18 лет);
частичную (с 14 до 18 лет);
В ст. 27 ГК РФ ("Эмансипация") установлено следующее:
"1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.
2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда".
Правоспособность и дееспособность обычно неразделимы и наступают одновременно. Таким образом обстоит дело в большинстве отраслей права, кроме гражданского.
Разрыв между правоспособностью и дееспособностью в гражданском праве объясняется тем, что:
имущественные права необходимы всем гражданам независимо от возраста, состояния их воли;
б области имущественных правоотношений вместо правоспособного, но недееспособного лица может выступать его законный представитель.
Дееспособность может быть ограничена. В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ закреплено, что "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".
В соответствии со ст. 30 ГК РФ "гражданин, который вследствие злоупотребления напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности... "
Правосубъектность же — это правоспособность и дееспособность вместе взятые и характеризующие лицо именно как субъект права.
Субъективные права и юридическиеобязанности: понятие и структура
Если общественные отношения выступают материальным содержанием правоотношений, то субъективные права и обязанности — юридическим. Именно через права и обязанности осуществляется юридическая связь участников правоотношений.
Субъективное право — это мера юридически возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные интересы. Субъективное право есть средство для достижения определенного блага, ценности. В этом заключается его предназначение, главная роль.
Структура субъективного права состоит из возможности:
определенного поведения управомоченного лица;
требования соответствующего поведения от обязанного лица;
обращаться за защитой к компетентным государственным органам (прежде всего в суд);
пользоваться определенным социальным благом, ценностью.
Юридическая обязанность — это мера необходимого поведения, установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица. Обязанность есть гарантия осуществления субъективного права. Без нее последнее превратится в фикцию.
Структура юридической обязанности, которая является обратной стороной субъективного права, включает необходимость:
совершать определенные действия или воздерживаться от них;
отреагировать на законные требования управомоченного;
нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований;
4) не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, на которое тот имеет право.
Различия между субъективным правом и юридической обязанностью:
если субъективное право призвано удовлетворять собственные интересы лица, то юридическая обязанность — "чужие" интересы (управомоченного лица);
если субъективное право — мера возможного поведения (реализация его зависит от усмотрения управомоченного лица), то юридическая обязанность — мера необходимого поведения (от ее реализации отказаться нельзя).
Вместе с тем рамки ("мера") возможного (субъективного права), и необходимого (юридической обязанности) поведения должны быть четко очерчены в законодательстве.
6. Объекты правоотношений: понятие и виды
Объект правоотношения — это то, на что направлены права и обязанности субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи.
Люди всегда участвуют в правоотношениях ради удовлетворения своих интересов. Эта цель достигается посредством прав и обязанностей, обеспечивающих получение определенных благ.
Выделяют два подхода к пониманию данной категории:
согласно первому из них, объектом правоотношения могут выступать только действия субъектов, поступки людей;
согласно второму (разделяемому большинством ученых), объекты весьма разнообразны и могут быть;
материальными благами (вещи, ценности, имущество и т. п.);
нематериальными благами (жизнь, здоровье, достоинство, честь и т. п.);
продуктами духовного творчества (произведения литературы, искусства, музыки, науки, компьютерные программы и т. д.);
4) результатами действий участников правоотношений (правоотношения, возникающие, например, на основе договора перевозки, подряда на капитальное строительство и т. п.);
5) ценными бумагами и документами (деньги, акции, дипломы, аттестаты и т. д.).
7. Понятие и классификация юридических фактов
Юридические факты — это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает наступление определенных юридических последствий. Юридические факты являются предпосылками правоотношений. Их модель фиксируется в гипотезе юридических норм.
Юридические факты классифицируются по различным основаниям:
1) по характеру наступающих последствий они делятся на:правообразующие (поступление в вуз);
правоизменяющие (перевод с очной на заочную форму обучения);
правопрекращающие (окончание вуза);
2) по связи с волей участников правоотношений — на:события (обстоятельства, не зависящие от воли субъекта — стихийное бедствие, смерть, истечение сроков и т. п.);
действия (обстоятельства, связанные с волей участников правоотношений).
Последние делятся на правомерные и противоправные.
Правомерные действия, в свою очередь, подразделяются на юридические акты (действия, совершаемые с намерением породить юридические последствия: сделки, судебные решения и т, и.) и юридические поступки (действия, приводящие к юридическим последствиям независимо от намерений лица, их совершающего, — создание художественного произведения и т. д.).
Противоправные деяния могут быть уголовными, административными, гражданскими, дисциплинарными.
Нередко для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических последствий необходим не один юридический факт, а их совокупность, которую называют юридическим (фактическим) составом. Например, для получения пенсии по старости требуется достичь пенсионного возраста, иметь необходимый трудовой стаж, решение о назначении пенсии.
Глава 18. Реализация права
1. Реализация права: понятие и формы
Реализация есть осуществление чего-либо, проведение в жизнь какого-либо плана, проекта, программы, намерения и т. п. Отсюда реализовать правовую норму — значит фактически осуществить ее предписание, претворить в жизнь общие правила поведения.
Реализация права представляет собой необходимую сторону жизни, существования права, без чего оно утрачивает свой социальный смысл, ведь законы и подзаконные акты принимаются для того, чтобы действовать, упорядочивать общественные отношения.
В зависимости от характера действий субъектов выделяют четыре формы реализации права:
соблюдение (с помощью чего осуществляются запреты, от нарушения которых лицо должно воздерживаться);
исполнение (связано с выполнением активных обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах упра-вомоченной стороны);
использование (выражается в осуществлении субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой собственный интерес и тем самым достигает определенного блага, ценности);
применение (это властная деятельность компетентных органов по разрешению конкретного юридического дела, в результате чего выносится соответствующий индивидуальный акт).
2. Применение
как особая форма реализации права
Применение — особая форма реализации права, характеризующаяся следующими признаками:
применяют право только уполномоченные на то компетентные субъекты (государственные, муниципальные органы и т. п.);
носит властный характер;
имеет ряд стадий (установление фактической и юридической основы дела, принятие решения);
осуществляется в процессуальной форме (в целях усиления гарантий законного и справедливого разрешения дела данная деятельность жестко регламентирована нормами права);
связано с реализацией соответствующего индивидуального, властного (правоприменительного) акта.
направлено на установление конкретных правовых последствий — субъективных прав и юридических обязанностей.
Правоприменение необходимо, когда субъекты не могут бем помощи властных органов реализовать свои права и обязанности, когда возникает потребность в государственном принуждении, когда имеется спор по поводу юридического факта и т. п.
Принципы правоприменительной деятельности:
законность (означает, что субъекты правоприменения должны действовать в рамках имеющихся законов и подзаконных актов);
социальная справедливость (означает, что субъект правоприменения должен действовать в интересах не каких-либо граждан или групп, а всего общества);
целесообразность (означает, что необходимо учитывать конкретные сложившиеся условия, специфику ситуации в момент вынесения решения);
обоснованность (означает, что в ходе принятия правоприменительного решения необходимо в полной мере выявлять, тщательно изучать и использовать все относящиеся к делу материалы, достоверные и не подлежащие сомнению факты).
3. Стадии процесса применения норм права
Правоприменение - сложная последовательная деятельность, осуществляемая в рамках нескольких этапов, стадий. Данная деятельность регламентируется соответствующими процедурными нормами (уголовно-процессуальными, гражданско-процессуальными, административно-процессуальными и иными), которые устанавливают определенный порядок правоприменения и обеспечивают его логическую завершенность.
Можно выделить три основные стадии правоприменительного процесса:
установление фактической основы дела;
установление юридической основы дела;
решение.
На первой стадии устанавливается объективная истина по делу. Ведь правоприменение будет обоснованным только тогда, когда фактические обстоятельства проанализированы с достаточной полнотой и достоверностью. По сути, речь здесь идет о сборе всей юридически значимой информации, относящейся к конкретному делу.
На второй стадии правоприменитель выбирает отрасль, институт и норму права, регулирующие данное общественное отношение, проверяет подлинность текста норм права, их пределы действия во времени, в пространстве и подругу лиц, уясняет смысл и содержание юридических предписаний, квалифицирует деяние.
На третьей стадии принимается решение и выносится правоприменительный акт. Именно в рамках данного этапа решается судьба этого дела, и от того, какие выводы будут сформулированы в ходе решения, зависит дальнейшее развитие правоотношений. Установление фактической и юридической основы дела выступают как бы подготовительными стадиями применения норм права. Принятие же решения является завершающей и вместе с тем основной стадией. После этого оно должно быть исполнено и конкретное общественное отношение реально урегулировано.
Акты применения правовых норм:
понятие, особенности, виды
Акт применения права — это такой правовой документ, который содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом в результате решения конкретного юридического дела. Он выступает итогом правоприменительной деятельности и обладает следующими особенностями:
исходит от компетентных органов;
носит государственно-властный характер;
носит индивидуальный (персонифицированный), а не нормативный характер, поскольку адресован конкретным субъектам, указывает на то, кто в данной ситуации обладает субъективными правами и юридическими обязанностями;
имеет определенную установленную законом форму.
Вместе с тем следует различать акт применения как действие (деятельность) и как акт-документ. Последний должен иметь определенную структуру и состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
Классифицируют правоприменительные акты по следующим основаниям:
1) по форме - на указы, приговоры, решения, приказы и т. п.;
по субъектам, их издающим, — на акты государственных и негосударственных (в частности, муниципальных) органов;
по функциям права — на регулятивные (приказ о повышении по службе) и охранительные (постановление о возбуждении уголовного дела);
по юридической природе — на основные (выражают конечное решение юридического дела, например, приговор) и вспомогательные (подготавливают издание основных, в частности, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого);
по предмету правового регулирования - на акты уголовно-правовые, гражданско-правовые и т. п.;
по характеру — на материальные и процессуальные.
Отличие нормативных актовот актов применения права
Общее между ними: это правовые акты;
они принимаются и обеспечиваются компетентными (прежде всего государственными) органами;
выступают властными по своему характеру документами. В отличие от нормативного правоприменительный акт:
принимается именно на основе нормативного;
конкретизирует норму права, содержащуюся в нормативном акте, применительно к индивидуальным ситуациям, отношениям;
носит персонифицированный (индивидуально-определенный) характер;
не является источником (формой) права и рассчитан только на однократное применение;
выступает юридическим фактом для возникновения, изменения и прекращения соответствующих правоотношений.
6. Пробелы в праве: понятие
и способы их устранения и преодоления
Пробел — это полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве необходимых юридических норм. Важно учитывать два условия пробельности:
фактические обстоятельства должны находиться в сфере правового регулирования;
должна отсутствовать конкретная норма права, призванная регулировать данные фактические обстоятельства.
Существуют объективные и субъективные причины пробелов в праве. Они должны своевременно устраняться и преодолеваться.
Устранить пробел можно лишь с помощью правотворческого процесса путем принятия новой нормы права.
Преодолеть же пробел можно с помощью правоприменительного процесса, так как здесь никаких новых норм права не создается и правоприменитель вынужден всякий раз восполнять отсутствующее нормативное предписание посредством аналогии закона и аналогии права.
Аналогия закона — это решение конкретного юридического дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи.
Аналогия права — это решение конкретного юридического дела на основе общих принципов и смысла права. Данный способ преодоления пробелов возможен лишь тогда, когда кет конкретной нормы, которая бы регулировала сходный случай. Причем ее нет ни в данной отрасли, ни в смежной. При таком применении первостепенную важность приобретают принципы права (справедливость, равенство перед законом и судом и т. п.), большинство из которых устанавливаются в Конституции. Поэтому правоприменитель, базируясь во многом на собственном правосознании и мотивируя решение по делу, может ссылаться на конкретные конституционные статьи.
В уголовном и административном праве аналогия исключается.
7. Юридические коллизии и способы их разрешения
Юридические коллизии — это противоречия между правовыми актами, регулирующими одни и те же общественные отношения.
Они вносят в правовую систему несогласованность, дефектность, создают неудобства в правоприменительной практике, затрудняют пользование законодательством.
Можно выделить объективные причины коллизий (например, в условиях отставания права от более динамичных общественных отношений одни нормы устаревают, другие, появляясь, не всегда отменяют прежние и действуют зачастую одновременно с ними) и субъективные (недостаток опыта законодателя, низкое качество законов, непоследовательная систематизация нормативных актов и пр.).
Виды коллизий:
между Конституцией и всеми иными актами (разрешается в пользу Конституции);
между законами и подзаконными актами (разрешается в пользу законов как актов большей юридической силы);
между общефедеральными актами и актами субъектов федерации:
если последний принят в пределах ведения, то в соответствии с ч. 6 ст. 76 Конституции РФ действует именно он;
если последний принят вне пределов своего ведения, то действует общефедеральный акт;
4) между актами одного и того же органа (применяется позже принятый акт);
5) между актами, принятыми разными органами (применяется акт, обладающий более высокой юридической силой);
6) между общим и специальным актом:
если они приняты одним органом, то применяется последний;
если они приняты разными органами, то действует первый.
Возможные способы разрешения коллизий:
принятие нового акта;
отмена старого акта;
внесение изменений в действующие акты;
систематизация законодательства;
референдумы;
деятельность судов (прежде всего Конституционного Суда РФ);
переговорный процесс через согласительные комиссии; толкование и др.
Глава 19. Толкование права
Толкование правовых норм занимает существенное место в процессе правореалияации, особенно в правоприменении, ведь прежде, чем применить право, необходимо уяснить его смысл. В процессе толкования нужно определить историко-политиче-ские условия, цель и социальную направленность правовой нормы.
Норма права — это общее правило поведения, где общественная жизнь представлена в типичных, а не в индивидуальных проявлениях. При помощи нормы права осуществляется социальное предвидение, т. е. предрекаются возможные в будущем общественные связи, изменения социальной действительности. Таким образом, при реализации норм права, в особенности отличающихся высоким уровнем нормативных обобщений, возникает необходимость их толковать в применении к отдельному случаю.
Толкование норм права — это деятельность по выявлению воли законодателя, выраженной в правовой норме.
Термин "толкование" употребляется в трех различных, хотя и связанных между собой, смыслах:
1} уяснение смысла и содержания правовой нормы лицом, ее применяющим (толкование по способу);
2) принятие актов государственными органами и высказывания отдельных лиц с целью разъяснить содержание правовой нормы;
3} интерпретация, т. е. выяснение, как соотносится объем толкуемой правовой нормы с объемом (буквальным смыслом) ее текста.
Толкование-уяснение достигается при помощи определенных приемов (способов): грамматического (филологического); логического; систематического; историко-политического (исто-рико-целевого); специально-юридического; функционального.
Грамматический (филологический) способ в силу того, что содержание правовой нормы выражается в тексте нормативно-правового акта (обычно в тексте определенной статьи такого акта), выступает начальным приемом уяснения правовой нормы. Он состоит прежде всего в определении смысла отдельных слов, установлении лексической связи между ними (грамматическое толкование). При этом юристу приходится всецело опираться на правила языка, хотя при анализе текста нормы права могут потребоваться специальные юридические знания для определения смысла юридических терминов (например, "состав правонарушения", "осужденный", "неустойка", "представительство" и т. п.).
Для правильного уяснения сути правовой нормы ее текст должен быть подвергнут самому тщательному лексическому и грамматическому анализу. Так, если два слова или два предложения в тексте правовой нормы соединены союзом "и", то для применения этой нормы требуется одновременно наличие обоих признаков, обозначаемых указанными словами или предложениями. Напротив, если они связаны союзом "или", то достаточно наличия хотя бы одного из указанных признаков (ст. 108 УК РФ). Напомним известный пример: "Казнить (,) нельзя (,) помиловать!", где даже от положения запятой роковым образом меняется смысл решения!
Систематический способ предполагает сопоставление правовой нормы с иными нормами данной отрасли права, а также с нормами других отраслей, регулирующих это общественное отношение. Связь между нормами права отражает объективно существующую зависимость регулируемых общественных отношений. Поэтому только с учетом этих связей можно понять подлинный смысл каждой из них.
Выяснение связи необходимо также и потому, что в других нормах могут быть установлены какие-либо изъятия из общего правила, либо внесены коррективы в ранее принятые нормы, либо могут обнаружиться пробелы, прежде всего в коллизионных нормах.
Например, в трудовом законодательстве установлен срок — две недели — предупреждения администрации об увольнении по собственному желанию. А распространяется ли данное положение на молодых специалистов? Анализ нормы права показывает, что если молодой специалист по истечении двух недель оставит работу, то он должен считаться уволенным за прогул, а не по собственному желанию, так как он обязан отработать три года по месту своего распределения.
Историко-политический (историко-целевой) способ состоит в выяснении общественных условий, экономических, социальных, политических и иных факторов, вызвавших к жизни данную правовую норму, а также анализе целей и задач, которые решает государство посредством введения ее в действие. Чаще всего цели правовой нормы формулирует сам закон в преамбуле или в отдельной статье (например, задачи УК РФ сформулированы в ст. 2). Отсутствие историко-политического анализа создает опасность вынесения таких решений, которые формально правильны, а по существу некорректны.
Формальное применение закона является одним из грубейших нарушений законности. Применение правовой нормы требует правильного раскрытия ее политического смысла и четкой оценки всех существенных обстоятельств рассматриваемого дела. В частности, в уголовном законодательстве прямо указывалось, что спекуляция, т. е. скупка и перепродажа с целью наживы, является преступлением. Переход нашей страны на рыночные отношения меняет социально-экономическое содержание данного деяния, поэтому формальное применение этой нормы не соответствовало бы ее назначению.
Применение нормы права — отнюдь не формально-логическая операция, а политико-юридический акт, который должен выражать правильную государственную оценку фактических обстоятельств дела и в рамках закона содержать политически и практически наиболее целесообразное для данного случая решение.
В текстах юридических норм часто встречаются относительно определенные формулировки, требующие раскрытия и конкретизации применительно к различным индивидуальным случаям. Например, закон считает нарушением трудовой дисциплины прогул без уважительной причины. Для правильного понимания причины прогула, признания той или иной причины уважительной или неуважительной необходимо глубоко уяснить общественно-политический смысл нормы трудового законодательства.
Специально-юридический способ — это исследование технико-юридических средств и приемов изложения воли законодателя, основанное на специальных знаниях юридической науки, и прежде всего юридической техники. Специально-юридическое толкование включает ряд приемов:
а) нормативное толкование, т. е. такое уяснение воли законодателя, при котором устанавливается урегулированность данного правила поведения;
б) конструктивное толкование, т, е. уяснение особенностей юридической конструкции (например, при толковании норм договора важно знать, какой это договор — купли-продажи или дарения);
в) определение отраслевой принадлежности правовых норм;
г) терминологическое толкование ("неустойка", "штраф", "пеня", "залог", "поручительство" и т. д.).
Логический способ толкования — это исследование логической структуры отдельных положений нормативного акта. Предмет анализа не сами слова, а совокупность слов и их соотношение между собой. При этом используются различные логические приемы, например, доведение до абсурда.
Проанализиаруем в качестве примера понятие "источник повышенной опасности". Кто является субъектом деятельности, связанной с использованием источников повышенной опасности для окружающих? Владельцы автомобилей? Да! Возникает предположение, что все транспортные средства следует рассматривать как источник повышенной опасности, тем более что в определенных ситуациях они таковыми являются. Продолжим мысль, доведем ее до логического конца: а как же владелец лошади, велосипеда, тележки, тачки, носилок и т. д.? Придем явно к нелепому выводу — абсурду; отсюда указанный вариант толкования не может быть признан правильным. Значит, дело не в транспортных средствах, а в их мощности.
А. Ф. Черданцев выделяет, наряду с общепринятыми, еще один способ уяснения — функциональный. Под ним понимается толкование, опирающееся на факторы и условия, в которых реализуется норма права. Здесь важное значение придается оценочным терминам и выражениям ("добросовестность", "уважительная причина", "производственная необходимость", "интересы детей" и т. д.). Этот прием во многом совпадает с исто-рико-политическим.
От толкования-уяснения следует отличать толкование-разъяснение, которое либо дается компетентным государственным органом или управомоченной на то общественной организацией, либо содержится в высказываниях отдельных лиц. Данное толкование различается по субъектам — официальное и неофициальное.
Разъяснение юридической нормы, даваемое уполномоченным на то органом и являющееся в силу этого обязательным для подчиненных органов и должностных лиц либо (в некоторых случаях) общеобязательным, называется официальным легальным толкованием. Его разновидностью является аутентичное толкование — разъяснение, исходящее от органа, который установил данную правовую норму.
Напротив, разъяснения, исходящие от тех или иных лиц, официально не наделенных подобными полномочиями, не имеют юридической силы, и их значение может состоять только в логической убедительности. Такие разъяснения называются неофициальными. Их разновидностью является доктринальное толкование, под которым понимается разъяснение, исходящее от ученых-теоретиков и юристов-практиков.
В процессе толкования смысл нормы не может искажаться. Разъяснение не должно изменять содержание правовой нормы и преследует только одну рель: выявить волю законодателя. Толкование — одна из стадий процесса применения норм права, но оно может быть и самостоятельным актом, преследующим цель укрепления законности.
Официальные разъяснения, даваемые государственными органами, имеют общеобязательную силу в тех случаях, когда данный орган наделен специальной компетенцией издавать инструкции и разъяснения по применению законодательства в определенной области общественных отношений, либо когда он имеет специальное поручение Федерального Собрания или Правительства издать инструкцию или иной акт по применению данного закона, указа или постановления. Так, Министерство труда России имеет право издавать обязательные постановления, правила и инструкции, а также давать министерствам и ведомствам разъяснения по вопросам труда и заработной платы (например, постановление Минтруда России от 4 декабря 1993 г. № 175а и разъяснение от 4 декабря 1993 г. № 15 "О порядке установления работникам науки и высшей школы доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук"). Верховный суд РФ дает руководящие разъяснения судам по вопросам применения законодательства при рассмотрении судебных дел. В остальных случаях официальные разъяснения обязательны только для тех органов или должностных лиц, которые подчинены органу, дающему разъяснение.
Официальное разъяснение может быть нормативным или казуальным. В первом случае оно имеет общий характер, касается определенной категории дел. Это общеобязательное толкование, сохраняющее свою силу для всех возможных случаев применения данной правовой нормы. Его необходимость вызывается: во-первых, неясностью закона, неточным словесным выражением воли законодателя; во-вторых, неверным пониманием закона правоприменяющими органами.
Нормативное толкование может исходить только от компетентного органа. Законодатель дает толкования по любому вопросу государственной жизни, и они имеют высшую юридическую силу. Правительство может толковать лишь акты органов исполнительной власти. Нормативное толкование закона может давать Пленум Верховного Суда РФ. Он обобщает судебную практику и дает судам, другим органам, должностным лицам руководящие разъяснения по вопросам применения законодательства, возникающим при рассмотрении данной категории дел. Однако Пленум не может давать толкование норм, с которыми суды не имеют дела.
Казуальное толкование — официальное обязательное разъяснение нормы права применительно к конкретному казусу (случаю). Оно обязательно только для решения дела, по которому дано. Поэтому его ни в коем случае нельзя механически распространять на другие однородные дела, поскольку каждое из них индивидуально.
Все органы, применяющие нормы права, могут давать казуальное толкование. Приговор, решение суда, мотивирующие применение той или иной нормы права, являются казуальным толкованием закона. Для других дел, которые будут решаться в дальнейшем на основе данной статьи закона, это толкование уже не будет иметь силы.
Весьма полезным для правильного уяснения и применения норм права является обстоятельное знакомство с неофициальным (особенно доктринальным) толкованием. Оно не является обязательным, и поэтому на него нельзя ссылаться при официальной мотивировке выносимого решения (приговора, распоряжения и т. п.). Но оно призвано помочь практическим работникам глубже разобраться в содержании применяемых норм, предотвратить возможные ошибки. Доктринальные разъяснения, содержащиеся в комментариях законодательства, в научной литературе, исходящие от юристов-практиков, призваны способствовать дальнейшему росту правосознания, воспитанию работников государственного аппарата, каждого юриста в духе глубокого понимания закона.
От толкования-уяснения и толкования-разъяснения следует отличать толкование-интерпретацию. Это толкование по объему, необходимое в том случае, если налицо формальное несовершенство закона, т. е. недостатки в юридическом оформлении мысли законодателя или несоответствие между содержанием закона и логической формой его выражения.
В целом интерпретация (истолкование) нормы права должна строго соответствовать смыслу ее текста в статьях нормативно-правового акта. Отступления от смысла статей недопустимы, ибо они могут открыть лазейку для нарушения законности. Истолкование нормы права в точном соответствии со смыслом текста статьи закона или иного нормативно-правового акта называется буквальным, или адекватным, толкованием.
Фактически результатом толкования должна быть полная определенность смысла нормативного акта, которая заключается в его точности, безоговорочности, отсутствии каких-либо параллельных решений; не следует допускать выводы "и то, и другое", "и да, и нет".
В результате систематического или историко-политического уяснения смысла правовой нормы может представиться явно необходимым истолковать норму несколько уже или несколько шире буквального смысла текста соответствующей статьи. В первом случае истолкование называется ограничительным, а во втором — расширительным.
При режиме законности расширительное и ограничительное толкование является исключением из общего правила, закрепляющего соответствие буквального текста и действительного смысла акта. В данном случае не происходит распространения нормы на новый круг общественных отношений или же исключения общественных отношений, охватываемых нормой. Действительное содержание нормы, ее объем остается неизменным. Задача состоит в том, чтобы раскрыть это содержание. Воля законодателя определяется только по отношению к буквальному тексту.
При расширительном толковании факты, относящиеся к делу, охватываются смыслом нормативного акта, законодатель имел их в виду, хотя его воля и не нашла точного и ясного выражения в тексте закона. Именно этим оно отличается от аналогии закона, когда определенные факты не охватываются ни смыслом закона, ни буквальным текстом, ибо законодатель не имел их в виду. При аналогии нормативный акт распространяется на новый круг общественных отношений, что возможно только, как мы уже выяснили, при строго определенных условиях.
В процессе толкования правовых норм большое значение имеют акты толкования — интерпретационные акты, которые содержат конкретизирующие нормативные предписания, разъясняющие юридические нормы. Их характерная особенность состоит в том, что они действуют в единстве с теми нормативными актами, в которых содержатся толкуемые юридические нормы. Акты толкования зависят от них и в принципе разделяют их судьбу.
В теории государства и права различаются два вида актов толкования;
интерпретационные акты правотворчества — нормативные юридические акты, изданные в порядке аутентичного или легального толкования;
интерпретационные акты правоприменения — специфические правовые акты, содержащие правила применения норм права, сформулированные в результате обобщения опыта их жизнедеятельности.
Глава 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
1. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды
Правомерное поведение — это деяние субъектов, соответствующее нормам права и социально полезным целям.
Признаки правомерного поведения:
оно находится в установленных законодательством рамках (формальный аспект);
социально полезно, не противоречит общественным интересам и целям, что составляет его объективную сторону (содержательный аспект);
является осознанным, что составляет его субъективную сторону.
Правомерное поведение по степени социальной значимости подразделяется на:
необходимое (служба в армии);
желательное (научное и художественное творчество);
допустимое (отправление религиозных культов);Наиболее распространенная классификация правомерного поведения производится в зависимости от его мотивов (субъективной стороны), в соответствии с которыми оно подразделяется на:
социально-активное (это высшая форма правомерного поведения, выражающаяся в высоком уровне правосознания и правовой культуры, ответственности и добровольности. Здесь субъект действует не из-за страха перед наказанием и не из-за награды, а на основе убеждения в необходимости и целесообразности действовать правомерно. Этот вид поведения наиболее социально значим, ибо связан с реализацией не только личного, но и общественного интереса, с борьбой за реальное утверждение в жизни принципов права, законности, порядка);
конформистское (это деяние, основанное на подчинении правовым предписаниям без их глубокого и всестороннего осознания, без высокой правовой активности);
маргинальное (это деяние, которое тоже соответствует правовым предписаниям, но совершается под воздействием государственного принуждения, из-за страха перед наказанием).
2. Понятие, признаки и виды правонарушений
Правонарушение — это виновное, противоправное, общественно опасное деяние лица, причиняющее вред интересам общества, государства и личности.
Признаки правонарушения:
деяние (действие или бездействие);
вина;
противоправность;
вредный результат;
причинная связь между деянием и вредным результатом;
юридическая ответственность.
В зависимости от их социальной опасности (вредности) все правонарушения подразделяются на преступления и проступки.
Преступления (уголовные правонарушения) отличаются максимальной степенью общественной вредности, посягают на наиболее социально значимые интересы, охраняемые от посягательств уголовным законодательством. В отличие от иных видов правонарушений перечень преступных деяний, предусмотренных уголовным законом, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
Проступки отличаются меньшей степенью социальной опасности (вредности), совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют разные объекты посягательства и юридические последствия.
В свою очередь проступки классифицируются на:
гражданские (правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и личных неимущественных отношений, выражающиеся в нанесении организациям или отдельным гражданам имущественного вреда, состоящего в неисполнении обязательств по договору, в распространении сведений, порочащих честь и достоинство гражданина);
административные (правонарушения, посягающие на установленный законом общественный порядок, на отношения в области исполнительно-распорядительной деятельности органов государства, не связанные с осуществлением служебных обязанностей);
дисциплинарные (правонарушения, которые совершаются в сфере трудовых отношений и посягают на внутренний распорядок деятельности предприятий, учреждений и организаций);
процессуальные (правонарушения, посягающие на установленные законом процедуры осуществления правосудия, например, неявка свидетеля в суд).
3. Юридический состав правонарушения
Юридический состав — это система признаков правонарушения, необходимых и достаточных для возложения юридической ответственности.
В юридический состав входят:
субъект правонарушения (праводееспособное физическое лицо или социальная организация, совершившие данное деяние);
объект правонарушения (то, на что посягает правонарушение; родовым объектом выступают общественные отношения, видовым — жизнь, здоровье, честь, имущество и т.п.);
субъективная сторона правонарушения (совокупность признаков, характеризующих субъективное отношение лица к своему деянию и его последствиям. Здесь главной категорией выступает вина, под которой понимают психическое отношение лица к совершенному им противоправному деянию. Выделяют две формы вины — умысел (ст. 25 УК РФ) и неосторожность (ст. 26 УК РФ). Умысел в свою очередь может быть прямым, когда лицо сознает общественно опасный характер своих деяний, предвидит возможность или неизбежность наступления вредных последствий, желает их наступления; и косвенным,когда лицо сознает общественно опасный характер своих деяний, предвидит возможность наступления вредных последствий, не желает, но сознательно их допускает либо относится кним безразлично. Неосторожность тоже имеет две формы - легкомыслие, когда лицо предвидит общественно вредные последствия своего поведения, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает их предотвратить; и небрежность, когда лицо не предвидит общественно вредные последствия своего поведения, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть);
объективная сторона правонарушения (совокупность внешних признаков, характеризующих данное правонарушение, к которым относят:
деяние;
противоправность (формальный аспект);
вредный результат (содержательный аспект);
причинную связь между деянием и вредным результатом (вредоносный результат должен быть следствием, а само поведение — причиной именно этого результата).
4. Понятие, признаки, основания
и виды юридической ответственности
Юридическая ответственность есть необходимость лица подвергнуться мерам государственного принуждения за совершенное правонарушение.
Меры эти могут быть:
личного характера (лишение свободы);
имущественного характера (штраф);
организационного характера (увольнение),
Признаки юридической ответственности:
устанавливается государством в правовых нормах;
опирается на государственное принуждение;
3} применяется специально уполномоченными государственными органами;
связана с возложением новой дополнительной обязанности;
выражается в определенных отрицательных последстгвиях личного, имущественного и организационного характера;
выступает формой реализации санкции правовой нормы в конкретном случае и применительно к конкретному лицу, но с санкцией не отождествляется, ибо санкция — часть структуры нормы права, содержащая последствия осуществления диспозиции, которые могут быть как неблагоприятными (ответственность), так и благоприятными (поощрение);
возлагается в процессуальной форме;
наступает только за совершенное правонарушение.
Если фактическим основанием юридической ответственности выступает правонарушение, характеризующееся совокупностью признаков, образующих его состав, то юридическим основанием — норма права и соответствующий правоприменительный акт, в котором компетентный орган устанавливает конкретный объем и форму принудительных мер к данному правонарушителю. Подобным актом может являться приказ администрации, приговор или решение суда и т. п.
Классифицируют юридическую ответственность по следующим основаниям.
В зависимости от того, к какой отрасли относится юридическая ответственность, выделяются:
уголовная (применяется только за преступления; никто не может быть признан виновным б совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством; меры уголовной ответственности — наиболее жесткие формы государственного принуждения, направленные преимущественно на личность виновного, — лишение свободы и т. д.);
административная (наступает за совершение административного проступка на основе законодательства об административных правонарушениях и выражается в таких мерах, как штраф, лишение специального права и т. п.);
гражданская (наступает за нарушение договорных обязательств имущественного характера или за причинение имущественного внедоговорного вреда. Полное возмещение вреда — основной принцип гражданско-правовой ответственности; возмещение убытков в некоторых случаях дополняется штрафными санкциями, например, выплатой неустойки);
дисциплинарная (применяется за нарушение трудовой, учебной, служебной, воинской дисциплины; возлагается администрацией предприятия, учреждения, организации; в отношении же отдельных категорий — дисциплинарными коллегиями; меры дисциплинарной ответственности — выговор, строгий выговор, увольнение и т. д.);
материальная (наступает за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей).
Различают ответственность, возлагаемую органами государственной власти, государственного управления, судами и другими юрисдикционньми структурами.
Цель, функции и принципыюридической ответственности
Цель позволяет глубже познать сущность юридической ответственности, показывает те результаты, которые достигаются с помощью данного правового средства, В качестве основной цели юридической ответственности выступает обеспечение прав и свобод субъектов, охрана и защита общественного порядка. Именно ради удовлетворения интересов субъектов права, справедливой упорядоченности социальных связей и устанавливается этот правовой инструмент.
Функции же определяются целью и вытекают из нее. Среди них можно выделить следующие:
штрафную, характеризующую карательную реакцию государства на правонарушение и выражающуюся в наказании виновного лица, что причиняет ему личные, имущественные либо организационные обременения, создает неблагоприятные последствия;
правовосстановительную, позволяющую взыскать с виновного причиненный вред, возместить убытки, компенсировать потери, обеспечивая интерес управомоченного субъекта;
воспитательную, призванную формировать у субъектов мотивы к правомерному поведению, предупреждать как новые правонарушения со стороны лица, подвергнутого ответственности (частная превенция), так и правонарушения иных лиц (общая превенция).
Все названные функции юридической ответственности содействуют достижению ее целей.
Выделяют следующие основные принципы юридической ответственности:
справедливость; призвана соразмерно наказывать виновного, не допускать установления уголовных санкций за проступки и отрицать обратную силу закона, закрепляющего либо усиливающего ответственность; возлагать на виновного за однонарушение лишь одно наказание, обеспечить компенсацию причиненного им вреда (если он имеет обратимый характер) и т. п.;
гуманизм; выражается, в частности, в запрете устанавливать и применять такие меры наказания, которые унижают человеческое достоинство;
законность; юридическая ответственность возлагается на виновное лицо строго по закону и за деяния, предусмотренные законом;
обоснованность; означает необходимость объективно, всесторонне и аргументированно исследовать обстоятельства дела, установить факт совершения лицом конкретного правонарушения и соответствующую норму права, в общей форме фиксирующую юридическую ответственность;
5) неотвратимость; означает неизбежность наступления юридической ответственности, действенное, качественное и полное раскрытие правонарушений, обязательную и эффективную карательную реакцию со стороны государства в отношении виновных лиц;
6) целесообразность; предполагает соответствие наказания, избираемого применительно к правонарушителю, целям юридической ответственности, позволяет индивидуализировать санкции, учесть различные обстоятельства совершенного деяния (как смягчающие, так и отягчающие).
Юридическая ответственность и другиевиды государственного принуждения
Юридическая ответственность выступает разновидностью государственного принуждения. Кроме нее существуют и другие виды, осуществляемые на основе и в рамках права: меры защиты, меры пресечения, принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры медицинского характера, реквизиция.
Если юридическая ответственность связана с возложением новой, дополнительной юридической обязанности (например, лишение свободы), то меры защиты — с выполнением "старой" обязанности, той, которая была возложена на данного субъекта. Цель мер защиты — не карать, а лишь восстановить нарушенное право без привлечения нарушителя к ответственности (например, принудительное взыскание алиментов на содержание детей).
Меры пресечения (подписка о невыезде, задержание и т. п.), а также иные процессуальные меры, направленные на обеспечение нормального производства по уголовным, административным, гражданским делам (личный досмотр, освидетельствование, принудительные обыски и пр.), в отличие от мер юридической ответственности применяются лишь с целью предупредить правонарушение. Ввиду того, что в данном случае нет правонарушения, не может быть и кары.
Не характеризуются карой и принудительно-профилактические меры (например, ограничение свободы передвижения в случае карантина); принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним (недееспособным) лицам за совершение общественно опасных деяний (ст. 90, 91 УК РФ); принудительные меры медицинского характера, применяемые к душевнобольным нарушителям (ст. 97—103 УК РФ); реквизиция (принудительное изъятие имущества у собственников в государственных или общественных интересах с выплатой его стоимости), применяемая в исключительных, экстренных ситуациях (в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих в соответствии со ст. 242 ГК РФ чрезвычайный характер).
7. Обстоятельства, исключающие противоправность
деяния и юридическую ответственность
К обстоятельствам, исключающим противоправность деяния и юридическую ответственность, можно отнести:
невменяемость (когда лицо не может отдавать отчета в своих действиях);
необходимую оборону (имеет место при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему лицу, если при этом не превышены пределы необходимой обороны, т. е. не было явного несоответствия защиты характеру и степени общественной опасности посягательства) (ст. 37 УК РФ);
задержание лица, совершившего преступление (имеется в виду необходимость доставить такое лицо органам власти и пресечь возможность совершения им новых преступлений путем причинения ему вреда, если иными средствами задержать его не представлялось возможным и не было допущено превышения необходимых для этого мер) (ст. 38 УК РФ);
крайнюю необходимость (допустима в случаях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости) (ст. 39 УК РФ);
физическое и психическое принуждение (имеется в виду причинение лицом вреда под принуждением, если вследствие этого оно не могло руководить своими действиями) (ст. 40 УК РФ);
обоснованный риск (допустим в случаях причинения вреда охраняемым законом интересам для достижения общественно полезной цели) (ст. 41 УК РФ);
исполнение приказа или распоряжения (имеется в виду причинение вреда лицом, исполняющим обязательные для него предписания) (ст. 42 УК РФ);
малозначительность правонарушения, не представляющего общественной опасности;
казус (случай) и т. д.
Глава 21. Механизм правового регулирования
1. Понятие, признаки и виды правовых средств
Право - многогранное явление, призванное регулировать общественные связи. Его можно рассматривать с разных сторон.
В роли социального феномена цивилизации, элемента культуры, меры свободы и справедливости право в большей степени характеризуется как цель по отношению к обществу, приобретает мощное социальное звучание.
Наряду с этим право можно оценивать и как средство (инструмент) для разрешения практически значимых задач общества, для удовлетворения интересов людей. Данный подход в юридической науке называют инструментальным, в рамках которого и исследуются правовые средства.
Термин "правовые средства" имеет известную неопределенность. Рядом с ним вполне можно поставить термины "правовые явления", "правовые феномены", "правовые факторы", "правовые условия" и т. п., которые в самом широком смысле взаимозаменяемы. В качестве правовых средств выступают нормы и принципы права, правоприменительные акты, договоры, юридические факты, субъективные права, юридические обязанности, запреты, льготы, меры поощрения, меры наказания, акты реализации прав и обязанностей и т. п. Именно тот или иной арсенал, набор средств придает специфику отраслям и институтам права.
На наш взгляд, правовые средства — это правовые явления, выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей.
Общие признаки правовых средств:
они выражают собой все обобщающие юридические способы обеспечения интересов субъектов права, достижения поставленных целей (в этом проявляется социальная ценностьданных образований и в целом права);
отражают -информационно-энергетические качества и ресурсы права, что придает им особую юридическую силу, направленную на то, чтобы преодолеть препятствия, стоящие на пути удовлетворения интересов участников правоотношений;
3) сочетаясь определенным образом, выступают основными работающими частями (элементами) действия права, механизма правового регулирования, правовых режимов (т. е. функциональной стороны права);
приводят к юридическим последствиям, конкретным результатам, той или иной степени эффективности либо дефектности правового регулирования;
обеспечиваются государством.
Правовые средства имеют синтетический, своего рода "компромиссный" характер, ибо призваны связывать идеальное (цель) с реальным (результатом). Этимологически термин "средство происходит от слова средний, серединный. Средство — связующее звено между субъектом и объектом деятельности, между идеальной, мысленной моделью и материальным результатом. Поэтому правовые средства, выступая специфическим посредником, с неизбежностью включают как фрагменты идеального (инструменты, средства-установления — субъективные права, обязанности, льготы, запреты, поощрения, наказания и т. д.), так и фрагменты реального (технологию, средства-деяния, направленные на использование инструментов).
К средствам-деяниям относятся акты реализации прав и обязанностей как самостоятельный элемент механизма правового регулирования. Причем практически всю правовую деятельность (правотворческую, правоприменительную, интерпретационную), если смотреть на нее через призму актов реализации, можно отнести к юридической технологии (средствам-деяниям). В частности, правотворческий орган, принимая нормативные документы, реализует соответствующие права и обязанности. Точно так же осуществляется и всякая иная юридическая деятельность, сердцевиной, стержнем которой опять же выступают акты реализации прав и обязанностей, результатом же являются совсем другие акты — правоприменительные и интерпретационные.
Виды правовых средств:
по отраслевой принадлежности они могут быть конституционными, гражданскими, административными и т. п.;
по характеру — материальными и процессуальными;
по функциональной роли — регулятивными и охранительными;
по информационно-психологической направленности (чьим интересам отдается предпочтение) — стимулирующими (поощрения, льготы, дозволения) и ограничивающими (наказания, запреты, обязанности).
Механизм правового регулирования:понятие и основные элементы
Механизм правового регулирования — это система юридических средств, организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права.
Цель механизма правового регулирования — обеспечить свободное движение интересов субъектов к ценностям (содержательный признак). Механизм правового регулирования — система различных по своей природе и функциям юридических средств, позволяющих достигать его цели (формальный признак). Механизм правового регулирования показывает, как работает то или иное звено, позволяет выделить основные, ключевые, опорные юридические инструменты, занимающие определенное иерархическое положение среди всех других.
Потребность в различных юридических средствах, действующих в механизме правового регулирования, определяется разным характером движения интересов субъектов к ценностям, наличием многочисленных препятствий на этом пути. Именно неоднозначность проблемы удовлетворения интересов как содержательного момента предполагает и разнообразие их правового обеспечения.
Можно выделить следующие элементы механизма правового регулирования:
норма права (в ней устанавливается модель удовлетворения интересов);
юридический факт или фактический состав с таким решающим фактом, как организационно-исполнительный правоприменительный акт;
правоотношение (нормативные требования здесь конкретизируются для соответствующих субъектов);
акты реализации прав и обязанностей (действия субъектов в форме соблюдения, исполнения и использования);
5) охранительный правоприменительный акт (в случае правонарушения).
3. Правовые режимы: понятие, признаки, виды
Правовой режим — это особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права.
Правовым режимам присущи следующие основные признаки:
они устанавливаются в законодательстве и обеспечиваются государством;
имеют цель специфическим образом регламентировать конкретные области общественных отношений, выделяя во временных и пространственных границах те или иные субъекты и объекты права;
представляют собой особый порядок правового регулирования, состоящий из юридических средств и характеризующийся определенным их сочетанием;
4) создают конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов отдельных субъектов права.
Правовые режимы придают адекватность и эластичность юридической форме, позволяют ей более четко улавливать различия неоднородных социальных связей, точнее реагировать и учитывать особенности разных субъектов и объектов, временные и пространственные факторы, включенные в сферу действия права.
Правовые режимы классифицируются по многим основаниям. В зависимости от:
предмета правового регулирования выделяют конституционный, административный, земельный режимы и т. д.;
их юридической природы — материальные и процессуальные;
содержания — валютный, таможенный, пошлинный режимы и т. п.;
субъектов, в отношении которых он устанавливается, — режим беженцев, вынужденных переселенцев, лиц без гражданства и т. д.;
функций права — режим особого регулирования и особой охраны;
формы выражения — законный и договорный;
уровня нормативных актов, в которых они установлены, — общефедеральные, региональные, муниципальные и локальные;
сфер использования — внутригосударственные и межгосударственные (режимы территориальных вод, экономических санкций и пр.).
4. Стимулы и ограничения
в механизме правового регулирования
Правовой стимул — это правовое побуждение к законопослушным действиям, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим благоприятствования.
Общие признаки реализации правовых стимулов:
они связаны с благоприятными условиями для осуществления собственных интересов личности, так как обещают либо предоставляют ценности, а иногда отменяют либо снижают меру лишения ценностей (например, отмена или снижение меры наказания есть стимул);
расширяют объем возможностей, свободы, ибо формами проявления правовых стимулов выступают субъективные права, законные интересы, льготы, поощрения;
обозначают собой положительную правовую мотивацию;
предполагают повышение положительной активности;
направлены на упорядоченное изменение общественных связей, выполняют функцию их развития. В этих признаках заключается их необходимость и социальная ценность.
Виды правовых стимулов:
по элементу структуры нормы права можно выделить юридический факт-стимул (гипотеза), субъективное право, законный интерес, льготу (диспозиция), поощрение (санкция);
по предмету правового регулирования — конституционные, гражданские, экологические и т. п.;
по объему — основные (субъективное право), частичные (законный интерес) и дополнительные (льгота);
по времени действия — постоянные (право на собственность) и временные (разовая премия);
по содержанию — материально-правовые (зарплата) и морально-правовые (благодарность).
Правовое ограничение — это правовое сдерживание противозаконной акции, создающее условия для охраны и защиты интересов контрсубъекта и общественных интересов.
Общие признаки реализации правовых ограничений:
они связаны с неблагоприятными условиями (угроза или лишение определенных ценностей) для осуществления собственных интересов субъекта, ибо направлены на их сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов противостоящей стороны и общественных интересов в охране и защите;
сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы, а значит, и прав личности, что достигается с помощью обязанностей, запретов, наказаний и т. п.;
обозначают собой отрицательную правовую мотивацию;
предполагают снижение отрицательной активности;
направлены на защиту общественных отношений, выполняют функцию их охраны.
Виды правовых ограничений:
по элементу структуры нормы права можно выделить юри-дический факт-ограничение (гипотеза), юридическую обязанность, запрет, приостановление и пр. (диспозиция), наказание (санкция);
по предмету правового регулирования — конституционные, гражданские, экологические и т. п.;
по объему — полные (ограничение дееспособности детей) и частичные (ограничение дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет);
по времени действия — постоянные (установленные законом избирательные ограничения) и временные (обозначенные в акте о чрезвычайном положении);
по содержанию — материально-правовые (лишение премии) и морально-правовые (выговор).
5. Правовые льготы: понятие, признаки, функции
Правовая льгота — это. правомерное облегчение положения субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворять собственные интересы и выражающиеся как в предоставлении дополнительных особых прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей.
Признаки правовых льгот:
1) связаны с более полным удовлетворением собственных интересов субъектов, облегчением условий их жизнедеятельности, что обязательно должно осуществляться в рамках общественных интересов (цели здесь имеют первостепенное значение, ибо не всякое расширение прав и освобождение от обязанностей выступают в качестве льготы. Например, увеличение властных полномочий администрации в условиях чрезвычайного положения, освобождение иностранцев от воинской службы не являются правовыми льготами, так как перед ними стоят другие цели);
представляют собой специфические исключения из общих правил, отклонения от единых требований нормативного характера, выступая способом юридической дифференциации (льготы — это элемент прежде всего специального правового статуса лица, механизм дополнения основных прав и свобод субъекта возможностями юридического характера);
в отличие от привилегий выступают правомерными исключениями, законными изъятиями, установленными компетентными органами в нормативных актах в соответствии с демократическими процедурами нормотворчества.
Правовые льготы выполняют две основные функции: компенсационную (создают хотя бы примерно равные возможности для развития лиц неравных в силу биологических и социальных причин);
стимулирующую (побуждают к отдельным видам общественно-полезной деятельности, обеспечивая благоприятные условия для удовлетворения собственных интересов лица).
Правовые поощрения:
понятие, признаки, функции, виды
Правовые поощрения — это форма и мера юридического одобрения добровольного, заслуженного действия, в результате чего субъект вознаграждается, для него наступают благоприятные последствия.
Признаки правовых поощрений:
заслуженность поведения, т. е. добросовестный правомерный поступок, связанный со "сверхисполнением" субъектом своих обязанностей либо с достижением общепризнанного полезного результата, требующего поощрения;
добровольность, ибо в поощрительной норме содержится призыв совершить желательный для общества и государства, но не обязательный для каждого субъекта поступок (поощрение жестко не предписывает тот или иной вид социально ценного поведения, а воздействует благодаря привлекательности и выгодности обещанных в установленной норме последствий);
юридическое одобрение добровольного заслуженного поступка в форме вознаграждения (для правового поощрения необходимы лишь определенные формы одобрения — юридические, с соответствующими количественными и качественнымихарактеристиками — мерой, зависимыми от степени заслуг);
взаимовыгодность их как для субъекта, так и для общества (поощрение сочетает различные интересы, гармонизирует их, удовлетворяя благоприятными последствиями);
выступают в качестве юридического стимула, как правило, самого действенного по сравнению с субъективными правами, рекомендациями, льготами и т. и.
Заслуга (заслуженное поведение) характеризуется следующими чертами:
она сопряжена с социально-активным поведением, с осуществлением позитивных обязанностей;
это добросовестное отношение лица к своему долгу;
это правомерное поведение, не противоречащее юридическим нормам;
связана со "сверхисполнением" лицом своих обязанностей либо с достижением им общепризнанного полезного результата ("сверхисполнение" означает поведение, воплощающееся в общественно полезном деянии, превосходящем по своим масштабам итоги обычных действий);
является основанием поощрительных мер точно так же, как правонарушение выступает основанием мер наказания (более того, характер и степень заслуг определяют вид поощрения).
Для наиболее полного рассмотрения признаков правовых поощрений необходимо последнее понятие соотнести с понятием "правовое наказание".
Правовое наказание — это форма и мера юридического осуждения (порицания) виновного, противоправного поведения, в результате которого субъект в чем-то обязательно ограничивается, чего-то лишается.
Общие признаки поощрений и наказаний:
они являются правовыми средствами воздействия на интересы лиц;
для них установлены определенные процедуры — формы поощрения и наказания заранее известны и закреплены в соответствующих нормативных актах, там же определен и круг лиц, наделенных правом применять те или иные меры поощрения и наказания;
обеспечиваются мерами государственной защиты, гарантируются законом;
выступают одновременно в качестве наиболее сильных обеспечивающих факторов реализации других правовых средств (льгот, субъективных прав, запретов, юридических обязанностей);
связаны с благом, ценностями, хотя последствия этой связи будут зависеть от того, что применяется - поощрение или наказание;
для их наступления необходимо, кроме объективной стороны, еще и определенное субъективное состояние лица, выразившееся либо в заслуге и подлежащее поощрению, либо в прямо противоположной "заслуге" (вине) и подлежащее наказанию.
Различил между поощрением и наказанием:
если поощрение как заслуженная мера призвано подкрепить положительное поведение, характеризующее позитивные цели и мотивы субъекта, а также превосходящее обычные требования, то наказание - тоже своеобразная заслуженная мера, но выступающая как средство защиты общества от правонарушений;
если меры поощрения связаны с элементами взаимополезности общества и субъекта, то меры наказания — с элементами взаимовредности;
если поощрение одобряет, то наказание осуждает, что вызывает у лица соответственно положительные или отрицательные эмоции;
по-разному проявляется связь с благом, ценностями — если при поощрении субъекту предоставляется определенная ценность, то при наказании он лишается каких-либо ценностей;
5) если в наказании заложены силы, подтягивающие, так сказать, поведение личности до нормы, то в поощрении — силы, поднимающие такое поведение выше нормы;
6) при соотношении этих мер ведущую роль отводят поощрениям, которые, увеличивая число альтернатив поведения, представляют собой более гибкое воздействие, чем наказание.
Правовые поощрения выполняют следующие функции:
1) контролирующую, с помощью которой законодатель и правоприменитель корректируют ту или иную деятельность лиц (например, путем обозначения в нормативных и правоприменительных актах действий, в которых заинтересовано общество и государство);
мотивационную, с помощью которой поощрение побуждает к "сверхисполнению" обязанностей и к совершенствованию социально-полезных творческих действий, превосходящих обычные требования, развивает трудовую и общественно-политическую активность (мотивация построена на основе привлекательных и заранее обещанных благоприятных последствий)
коммуникативную, с помощью которой поощрительные меры выражают определенную юридическую информацию, содержат конкретные сообщения, поступающие от субъекта управления (законодателя, правоприменителя) к объекту (лицам) и служат тем самым особым способом связи между ними;
оценивающую, с помощью которой управляющий орган дает официальную положительную оценку чьего-либо заслуженного поведения, публично признает и одобряет его, отражает степень его полезности для общества, выделяет лучших субъектов, достойных поощрения;
гарантирующую, с помощью которой поощрения создают благоприятные условия для укрепления дисциплины и порядка, обеспечивают реализацию других юридических средств (прежде всего обязанностей);
распределяющую, с помощью которой право, закрепляя меру поощрения за инициативное, добросовестное поведение, устанавливает тем самым условия пользования определенными благами, в получении которых выражен собственный интерес субъектов;
воспитательную, с помощью которой поощрение, создавая у человека хороший психологический настрой, вдохновляет его к проявлению инициативы, к творчеству.
Правовые поощрения весьма многообразны. Они используются в разных областях социальной жизнедеятельности. Их соответственно можно классифицировать по:
предмету правового регулирования — на административные (досрочное присвоение специального звания), трудовые (награждение Почетной грамотой), уголовно-исполнительные (досрочное освобождение из мест лишения свободы) и т. п.;
их юридической природе — на материально-правовые (награждение именным оружием) и процессуальные (вознаграждение свидетеля за предоставление особо ценной информации
сфере использования — на поощрения в области литературы, искусства, науки, техники, государственной и воинской службы и т. п.;
применяющим их субъектам — на государственные (президентские, правительственные, министерские и т. п.) и негосударственные (муниципальные и пр.);
форме связи с благом — на предоставляющие дополнительные блага (награждение ценным подарком, медалями и орденами) и освобождающие от обременения (досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания);
содержанию — на финансово-экономические (выдача денежной премии), моральные (объявление благодарности) и организационные (присвоение в органах внутренних дел специального звания на одну ступень выше предусмотренного по занимаемой штатной должности);
иерархии — на общефедеральные, региональные, локальные;
уровню — на высшие (государственные награды) и обычные (занесение в Книгу Почета, на Доску Почета);
связи с конкретной профессиональной деятельностью — на профессиональные (присвоение почетного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки Российской Федерации") и общесоциальные (вручение золотой или серебряной медали за отличную учебу в средней школе) и т. п.
7. Эффективность правового регулирования
Механизм правового регулирования — организационное воздействие правовых средств, позволяющее в той или иной степени достигать поставленных целей, т. е. результативности. Как и любой иной управленческий процесс, правовое регулирование стремится к оптимизации, к действенности правовой формы, в наибольшей мере создающей режим благоприятствования для развития полезных общественных отношений.
Эффективность правового регулирования — это соотношение между поставленной перед ним целью и достигнутым результатом.
В современных условиях можно выделить следующие пути повышения эффективности правового регулирования:
1) совершенствование правотворчества, в процессе которого в нормах права (с учетом высокого уровня законодательной техники) наиболее полно выражаются общественные интересы и те закономерности, в рамках которых они будут действовать. Нужно создавать с помощью соответствующих юридических и информационных средств такое положение, когда закон выгоднее соблюдать, чем нарушать. Кроме того, важно усилить юридическую гарантированность правовых средств, т. е. повысить уровень вероятности в достижении ценности и снизить уровень вероятности в воспрепятствовании этому процессу;
совершенствование правоприменения "дополняет" действенность нормативного регулирования. Если нормативная регламентация призвана обеспечить стабильность и необходимое единообразие в регулировании общественных отношений, ввести их в твердые рамки законности, то правоприменение — учет конкретной обстановки, своеобразие каждой юридической ситуации. Оптимальное сочетание правотворчества и правоприменения придает гибкость и универсальность правовому регулированию, минимизирует сбои и остановки в действии права;
повышение уровня правовой культуры субъектов права также будет влиять на качество правового регулирования, на процесс укрепления законности и правопорядка.
Интересы человека — вот главный ориентир для совершенствования элементов механизма правового регулирования. Выступая своего рода юридической технологией удовлетворения данных интересов, механизм правового регулирования должен быть социально ценным по своей природе, создавать режим благоприятствования реализации законных стремлений личности, упрочению ее правового статуса.
Глава 22. Законность, правопорядок и дисциплина
1. Понятие законности
Формирование гражданского общества, правового государства в нашей стране требует качественно нового уровня законности и правопорядка. Законность и правопорядок неотделимы от права, его реализации, поэтому изучение их связей в механизме правового регулирования постоянно находится в центре внимания теоретических разработок.
Наряду с постановкой традиционных теоретических и практических вопросов законности (роль прокуратуры, суда, арбитража, милиции, государственных органов в обеспечении законности в их нормальной деятельности) неизмеримо возросло значение анализа ее функционирования во всех сферах хозяйственного и культурного строительства.
Изучение проблем законности и правопорядка в курсе теории государства и права исключительно важно, потому что все отраслевые юридические науки, исследующие различные аспекты права, правоприменительного процесса, так или иначе, но в конечном счете обязательно выходят на эти проблемы, что, естественно, порождает различные взгляды.
В теории права отмечается, что понятие "законность" характеризует правовую действительность, взятую под углом зрения практической реализации права, идейно-политических основ правовой системы, ее связи с основополагающими общественно-политическими институтами, с политическим режимом данного общества.
В юридической литературе законность рассматривается по-разному. Часто ее определяют как режим, принцип, метод государственного руководства обществом, состоящий в издании и проведении в жизнь законов и иных нормативно-правовых актов в интересах определенного класса, социальных групп или народа в целом.
В соответствии с этой дефиницией законность состоит из двух элементов: законотворчества (издание законов и основанных на них правовых актов) и осуществления нормативно-правовых актов. Однако представляется весьма спорным включение в понятие законности правотворческого процесса, т. е. особой формы или особого вида деятельности соответствующих органов, призванных устанавливать новые нормы, изменять или отменять старые. Ведь если нормы права изменяются, то, следуя логике, нельзя сказать, что законность — величина постоянная; она меняется всякий раз, как только происходит корректировка законодательства.
Правотворческий процесс — это деятельность, которая определяется соответствующими нормативными актами, она подпадает под необходимость соблюдать, исполнять законность и в этом отношении не отличается от других видов государственной деятельности, например, от правоприменения, следовательно, нет необходимости включать ее в понятие законности. Законность связана с законами, но они выступают не как ее составная часть, а прежде всего как предпосылка и условие ее осуществления.
Разногласия в юридической литературе по поводу определения законности порождены не столько сложностью, многогранностью и динамикой предмета, сколько терминологической неясностью. Термин "законность" обозначает положительное отношение к законам в практической деятельности и повседневной жизни,
Еще Н. Б. Крыленко в свое время определял революционную законность как общественный уклад, режим, строй, складывающийся на основе претворения в жизнь норм, директив советского государства. Н. Г. Александров рассматривал законность как "особенный общественный режим", как "обстановку", в которой правонарушения своевременно вскрываются и пресекаются, иными словами, законность определялась им как "устойчивый образ правоотношений". П. Е. Недбайло отмечал, что законность есть состояние, которое характеризует соблюдение всем обществом государственно-правовых актов, "свойство общественной жизни". В определенной мере синтезируя высказывания многих ученых, П. М. Рабинович считает законность определенным режимом (состоянием) общественных отношений, который характеризуется их соответствием законам и подзаконным актам.
На первый взгляд может показаться, что все различия в определениях являются чисто словесными, не касаются существа. Однако главное — это отграничить законность от близких с нем понятий. П. М. Рабинович, пожалуй, прав, когда подвергает критике определение законности как неуклонного и точного соблюдения (исполнения) законов.
Сама по себе правоприменительная и правореализующая деятельность еще не является законностью. Коль скоро они соответствуют законности, то выступают не элементами ее содержания, а ее носителями. Законность — это особое состояние деятельности, выражающееся в свойствах юридической правомерности последней.
Когда говорится о законности, то имеется в виду соответствие деятельности закону. Содержанием законности является не исполнение закона как такового, не деятельность, в которой он находит осуществление, а соответствие этой деятельности закону, законосообразность поведения. Термин "законосообразность", пожалуй, дает возможность провести четкую границу между тесно связанными явлениями - законностью и реализацией права (Л. С. Явич).
Понятие "режим законности" обозначает определенное состояние соответствия общественных отношений законам и другим подзаконным актам, которое может быть зафиксировано, охвачено одним словом — правомерность. Итак, режим законности есть состояние правомерности общественных отношений, законосообразности поведения. Правоприменительная, право-реализующая деятельность выступает ближайшей, непосредственной причиной законности. Эта необходимая и существенная внутренняя связь законности представляет собой, таким образом, генетическую зависимость (П. М. Рабинович).
Не претендуя на истину в последней инстанции, понимая, что никакое краткое определение не может отразить все стороны предмета, предложим следующее понимание законности: это требование общества и государства, состоящее в точной и неуклонной реализации правовых норм всеми и повсеместно.
Суть этого требования заключается в добросовестном, ответственном соблюдении, исполнении, использовании и применении правовых норм, оно предусматривает прежде всего активное участие в управлении государственными и общественными делами на основе и в рамках закона.
Законность тесно связана с государством и обусловлена такими его специфическими характеристиками, как разделение граждан по территориальному признаку и наличие публичной власти.
Разделение граждан по государственно-территориальным единицам неизбежно ведет к тому, что их поведение подпадает под правовое регулирование, осуществляемое не только федеральными, но и органами власти субъектов федерации, местного самоуправления. Законность, рассматриваемая в этом аспекте, обозначает иерархию правовых норм (законов и подзаконных актов), известное соответствие и подчинение нормам права, установленным высшими и центральными органами государства.
Публичная власть — сложное понятие. Прежде всего это государственная власть, основными формами реализации которой являются правотворчество, управление и правосудие; законность заключается в осуществлении всех функций в определенных границах и по определенным правилам.
В условиях законности государственные органы и должностные лица призваны в соответствии с действующими нормами права рассматривать и решать конкретные вопросы, касающиеся прав и свобод граждан, реагировать на жалобы по поводу незаконных актов применения права. В свою очередь граждане должны исполнять обязанности, возложенные на них правовыми нормами.
Законность связана и с государственным суверенитетом. Его законы обладают всеобщей обязательностью. Это значит, что их сила распространяется не только на государственные органы, должностных лиц и граждан, но и на все иные организации и их органы. В этой связи встает очень интересная проблема соотношения законности и политической системы в целях раскрытия особенностей складывающегося политического режима, т. е. рассмотрение законности как явления политико-правовой жизни, как принципа функционирования политической системы. В настоящее время ведется активный анализ нормативной основы функционирования последней.
Право как регулятор общественных отношений выполняет свои функции прежде всего в процессе соблюдения, исполнения, использования и применения юридических норм в общественной практике, поэтому законность существует, пока существует право, является правовым режимом общественных отношений.
В западной литературе такое состояние стали называть правозаконностью, что свойственно обществу с развитыми гражданскими и демократическими институтами, считая, что соблюдение великих принципов правозаконности ярко свидетельствует об особенностях жизни в свободных странах, отличающихся от стран с авторитарным режимом. Концепция правозаконности сознательно разрабатывалась лишь в либеральную эпоху и стала одним из ее величайших достижений, послуживших не только щитом свободы, но и отлаженным юридическим механизмом ее реализации.
Понятие законности как режима вытекает из того факта, что право объективно. Оно порождает и столь же необходимое явление — законность, которое связано с осуществлением права. Поэтому понятие законности как режима нередко употребляется в качестве синонима понятия "право", что нельзя признать удачным, так как взаимодействие законности и права есть встречное влияние однопорядковых общественно-политических явлений.
Законность оказывает на право обратное влияние, в нем, как в процессе его формирования, так и реализации, объективируются требования законности.
2. Основные идеи законности
Для понимания природы законности нужно выяснить ее основные идеи (свойства, черты).
1. Всеобщность законности заключена в ее обязательности, обращенной ко всем и каждому без исключения, независимо от положения, чина и ранга. Перед законом все равны и все должны ему подчиняться, в противном случае предполагается неотвратимость ответственности.
Единство законности состоит в распространении этого требования на всю территорию Российской Федерации. В. И. Ленин справедливо отмечал, что законность не может быть калужская или казанская, она должна быть единая всероссийская, и даже единая для всей федерации советских республик. Единство законности состоит в ее единообразном понимании. Проявление местничества — противозаконное явление. Местные особенности нужно учитывать, но только в рамках закона и на его основе.
Верховенство закона является важнейшим свойством законности, связанным с исключительностью закона, означающим иерархию нормативно-правовых актов, что закрепляется в Конституции РФ. Последняя имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Функционирование государства должно осуществляться исключительно на основе законов, при строгой реализации должностными лицами своих обязанностей и прав социальных субъектов. Это свойство распространяется на все правовые формы деятельности государства: правотворческую, исполнительно-распорядительную и правоохранительную. Оно не позволяет должностным лицам — исполнителям норм права (прежде всего закона) занимать позицию "свободного усмотрения", произвольно принимать решение, исполнять или не исполнять закон по тем или иным мотивам.
Неотвратимость реализации законности обозначает пресечение любых нарушений закона, от кого бы они ни исходили, неотвратимость ответственности за эти нарушения. Всякое правонарушение есть одновременно и нарушение законности. Праву должны быть чужды "мертвые" нормы, которые только провозглашаются, но не реализуются. Еще Петр Великий отмечал: "Всуе законы писать, коли их не исполнять". Законность является проводником, реальностью его, это право в действии, реализация его как социальной ценности, как важнейшего инструмента регуляции общественных отношений.
Недопустимость противопоставления законности и целесообразности. Законность есть высшая целесообразность. Диалектика взаимоотношений здесь такова: любое отступление от законности, объясняемое "высшими интересами", "требованиями народа", "моральными соображениями" и т. п., приводит к дестабилизации в обществе, способствует росту правового нигилизма.
Если закон устарел, стал нецелесообразен, то его нужно изменить, дополнить, но только в соответствии с установленной процедурой, которая также определяется законом. До тех пор, пока изменения не внесены, закон действует, существует. Не зря древние говорили: "Закон суров, но это закон" ["Dura lex, sed lex"].
В то же время законность предполагает учет целесообразности, пользы в процессе применения права, когда назначается конкретная мера наказания за совершенное правонарушение.
Но в любых случаях соображения целесообразности учитываются на основании и в рамках закона.
6. Неразрывная связь законности и культурности. Без культурности не может быть и речи о законности; чем выше уровень культуры общества в целом, отдельных граждан, тем выше и уровень законности.
Единство права и законности вытекает из свойства права как регулятора общественных отношений. Государство не привносит законность в право, а учитывает природу последнего и обеспечивает реализацию его функций посредством законности. Так как законность связана с реализацией права, то из этого вытекает целый ряд свойств, конкретизирующий сказанное выше.
Законность, рассматриваемая как режим государственной и общественной жизни, включает не только требование законосообразного поведения, но и само такое поведение. Только в единстве этих сторон может быть осуществлен режим законности, который неразрывно связан с демократией, является ее выражением. Если право демократично по своему содержанию, то его нормы обеспечивают действие институтов демократии, прежде всего прав и свобод граждан. Реализация законов есть не только правовое, но и политическое требование, поскольку нарушение законности причиняет ущерб общественным интересам.
Законность включает равенство всех перед законом, равенство прав и обязанностей. Выполнение последних есть реализация требований законности и в то же время обеспечение условий использования демократических прав, что способствует активному участию граждан в делах общества и государства, прежде всего в демократической процедуре принятия законов и других нормативных актов. Это является залогом того, что принимаемые законы будут восприняты их абсолютным большинством. Демократия, в свою очередь, обеспечивает заинтересованность людей в исполнении законодательства и подконтрольность деятельности государственного аппарата. Это надежная гарантия законности.
Законность как режим государственной и общественной жизни есть единство объективно необходимых требований строгого и неукоснительного практического осуществления законов и иных нормативно-правовых актов, т. е. строжайшей фактической реализации, воплощения в жизнь.
Важным аспектом исследования законности является ее рассмотрение как принципа, как идеологического явления. Согласно принципу законности поведение всех субъектов должно отвечать законам и подзаконным актам. Это одна из идей правосознания, идеологическая предпосылка режима законности.
В то же время ясно, что нельзя сводить это понятие к принципу законности. Если определять законность как "совокупность определенных требований", "режим требований", то тогда она сводится к одному из своих идеологических проявлений — к принципу или методу деятельности, воплощенному в требованиях. Требования — это сфера только сознания, а законность этим не ограничивается, поэтому она представляет собой режим общественных отношений, а не режим требований.
Основной вывод юридической науки по данной проблеме состоит в том, что только с помощью понятия режима можно раскрыть все свойства законности как особого общественного явления (В. М. Левченко).
В современных условиях в процессе формирования правового государства, перестройки правового сознания нашего общества важным становится определение основных тенденций в разработке теории законности: 1) проведение четких разграничений законности как режима и форм ее реализации (как метода государственного руководства обществом, как принципа деятельности социальных субъектов); 2) изучение законности в связи с другими социально-политическими явлениями (правотворчеством, демократией, правосознанием); 3) анализ законности в механизме правового регулирования, дающий возможность более четко отграничить ее от близких государственно-правовых явлений, исследовать ее структуру, т. е. состав элементов и связь между ними.
Мало исследован вопрос о функциях законности. С учетом ее сущности и роли в жизни общества можно назвать в общей форме три основные функции:
проведение в жизнь государственной воли народа, связь законности с реализацией права;
создание условий для выработки целесообразных, эффективных норм права, связь законности с правотворчеством;
обеспечение реальности правового регулирования, связь законности со всеми элементами его механизма.
Научный интерес представляет анализ структуры законности. К элементам, лежащим в ее основе, относится: а) правомерность субъектного состава участников общественных отношений (определяемая их правоспособностью); б) правомерность положения (социальной позиции) участников общественной жизни (определяемая содержанием и объемом их субъективных прав и обязанностей); в) правомерность деятельности субъектов по применению и реализации прав и обязанностей (определяемая "материальными" и формальными ее показателями, закрепленными в соответствующих юридических нормах).
Суть познания внутренних необходимых связей законности состоит в том, что вскрывается механизм конституирова-ния, функционирования и развития общественных отношений.
3. Понятие правопорядка,
его соотношение с общественным порядком
Общепризнано, что порядок — это форма упрочения отношений, которые поддерживаются как стабильные, отвечающие интересам всего общества. Они урегулированы многообразными социальными нормами (морали, обычаев, общественных организаций, права и др.).
Общественный порядок является сложившейся системой стабильных отношений между членами общества, утвердившейся как образ жизни в результате воздействия всей системы нормативного регулирования, отражающей идеи социальной справедливости.
Правопорядок является частью общественного порядка, но складывается он в результате регулятивного действия не всех социальных норм, а только норм права. Следовательно, правопорядок — это часть системы общественных отношений, урегулированных нормами права. Это такая же реальность, как всякие фактические отношения, существующие в обществе. Поэтому правопорядок выступает его социальной ценностью. Он находится под защитой закона, поддерживается в качестве господствующего и тем самым "воспроизводится".
Правопорядок существует в результате того, что участники юридически регулируемых общественных отношений реализуют свои субъективные права и обязанности, следуют режиму законности. Иными словами, правопорядок складывается в результате соблюдения, исполнения, использования и применения норм права. В его сфере находятся все общественные отношения, регулируемые нормами права.
В юридической литературе не всегда верно определяется соотношение правопорядка с общественным порядком. Не следует сужать объем общественного порядка, понимая под ним лишь систему отношений, складывающихся главным образом в общественных местах, обеспечивающих охрану жизни, здоровья, чести, достоинства и других прав граждан. Такая позиция глубоко ошибочна теоретически и вредна практически. Правопорядок всегда является частью более широкого социального порядка, объемлющего все сферы жизни общества.
До последнего времени большинство ученых интерпретировали правопорядок как систему существующих между членами общества правовых отношений. В. В. Борисов предпринял попытку расширить и углубить это понятие, рассмотреть его как социально-политическое и государственно-правовое явление. Его отправная позиция состоит в том, что правопорядок есть слияние двух начал: объективного и субъективного (объективных законов развития общества, объективных потребностей упорядоченности и субъективной деятельности людей). Он дает определение правопорядка как состояния социальной жизни общества, характеризующегося внутренне согласованной и урегулированной государством системой правовых отношений и связей. Тем самым указывается на одно из существенных свойств правопорядка, что отмечают и другие авторы.
Так, П. М. Рабинович, говоря о соотношении законности и правопорядка, ставит вопрос, не отождествляется ли законность с правопорядком, когда она определяется как режим, как состояние правомерности поведения, и дает общий ответ: если понятие "законность" отражает состояние юридической правомерности общественных отношений, то понятие "правопорядок" включает и другие их свойства, такие, как согласованность, организованность, упорядоченность, системность и т. п.
С этим суждением следует согласиться. Состояние правомерности, свойственное законности, в результате реализации норм права "материализуется", превращается в состояние согласованности, упорядоченности общественных отношений.
Правопорядок — это объективная необходимость и закономерность развития общества, он является правовой формой образа жизни, обеспечивает нормальное функционирование общества, является эталоном (образцом) для его членов в выборе ими поведенческих решений.
Важная для юридической науки задача — правильно определить соотношение правопорядка и законности. Эти явления нельзя отрывать одно от другого, они тесно взаимосвязаны и существуют неразрывно, в единстве, в комплексе.
Законность — это в большей степени требование государства к деятельности субъектов права в процессе воплощения правовых норм в социальную действительность, это господство права в общественных отношениях. Говоря философским языком, законность есть область долженствования.
Правопорядок как результат проявления законности есть состояние фактической упорядоченности общественных отношений, приобретших форму правовых, содержанием которых является деятельность лиц, реализующих свои права и обязанности. Можно сказать, что правопорядок — это законность в действии. Наиболее существенным моментом в правопорядке является то, что законность должна не только провозглашаться, но и реально проводиться в жизнь. Существует прямая зависимость между правопорядком и законностью: укрепление законности влечет в качестве результата укрепление правопорядка, и наоборот, если нарушается законность, то нарушается и правопорядок.
Было бы неверно полагать, что правопорядок можно обеспечить любыми средствами, в том числе и незаконными. Стремление к этому противоречит самой сущности правопорядка и на деле ведет к его нарушению, дестабилизации общества. Нельзя изобличить преступника противозаконными методами и средствами не только потому, что это редко приводит к установлению истины, во и потому, что подрывает авторитет закона, создает мнение, что его можно нарушить и обойти, отрицательно влияет на правосознание, а потому и на общий правопорядок.
Деятельность правоохранительных органов тщательно регламентирована законом. Правопорядок допустимо охранять только законными средствами и методами, которые соответствуют принципам нравственности.
Правовой порядок является сердцевиной демократии. Уровень его развития есть своеобразное мерило свободы личности, гарантированности ее прав, интересов, выполнения обязанностей и осуществления ответственности. Правовое положение личности, правопорядок, демократия настолько тесно связаны, что образуют единую внутренне согласованную социальную систему. Ее нормальное функционирование находится в прямой зависимости от правовой основы общества.
Назовем основные тенденции развития правопорядка:
к упрощению, универсализации правовых связей, отношений, правового регулирования в целом (казалось бы, увеличивается объем работ, углубляются социальные процессы, усложняются отношения, однако общество отвергает устаревшие социальные институты, упрощает связи);
к усилению нормативности, что проявляется в росте требований к образцам, эталонам социальной жизни и поведения людей;
к борьбе противоположностей. Законы диалектики свидетельствуют о том, что всякое движение есть возникновение, развитие и разрешение противоречий. Так и в правопорядке наблюдается борьба с преступностью, правонарушениями, дезорганизацией законности и т. д.
Необходимы: совершенствование социально-правовых образцов, эталонов поведения и их восприятия населением, что призвано упростить структуру правопорядка; четкое оформление правового состояния каждого участника правопорядка и программы его поведения; четкость, конкретность и определенность правовых связей и отношений; усиление непримиримости, твердости и жесткости при выполнении закона.
Итак, правопорядок — это тот социальный результат, к которому стремятся государство и весь народ, используя разнообразные рычаги и средства.
4. Гарантии законности и правопорядка
Под основными средствами обеспечения законности и правопорядка в юридической науке принято понимать систему гарантий и методов обеспечения законности.
Гарантии — это совокупность условий и способов, позволяющих беспрепятственно реализовать правовые нормы, пользоваться субъективными правами и исполнять юридические обязанности.
Под гарантиями понимаются как объективные условия существования общества, так и специально выработанные государством и общественностью средства, обеспечивающие точную реализацию норм права всеми субъектами.
Экономическими (материальными) гарантиями являются, прежде всего, материальные условия жизни общества, сердцевину которых составляют социально-экономическое устройство общества, существующие формы собственности, их многообразие, хозяйственная самостоятельность частных (физических) и юридических лиц.
Социальные гарантии включают весь комплекс общественных мер по борьбе с правонарушениями, отступлениями от идеи законности. Это профилактическая деятельность по предупреждению правонарушений, контрольная функция общественности, использование возможностей учета общественного мнения и т. п.
Политические гарантии — это демократизм государственного и общественного строя, отраженный в функционировании политической системы в целом, с присущими демократическому обществу политическим плюрализмом, реальным разделением властей, наличие правового государства (или хотя бы тенденции к его построению).
Идеологические гарантии состоят в господстве идеологии, на базе которой развиваются духовная жизнь общества, идейное воспитание граждан, включая все формы общественного сознания, в первую очередь правовое, глубокое уважение к праву как социальной ценности.
Юридические гарантии выступают как система специальных средств укрепления законности и правопорядка, деятельность специальных правовых органов по предупреждению и пресечению правонарушений.
К специальным юридическим средствам следует отнести прежде всего все нормы права, в которых выражено требование законности. Правовая регламентация общественных отношений ставит правоохранительные органы в четкие правовые рамки, лишает их возможности действовать исходя из интересов целесообразности.
Юридическое требование законности состоит в следующем: 1) справедливое наказание за неисполнение норм права; 2) законодательное (конституционное) закрепление верховенства закона и определение способов его охраны; 3) возложение на определенные органы обязанности охранять законность, пресекать ее нарушения, контролировать и осуществлять надзор за исполнением законов и определение полномочий этих органов по реализации функции охраны законности и правопорядка; 4) законодательное закрепление за гражданами возможности отстаивать свои права, запрещение использовать их в ущерб другим лицам, конституционное закрепление идеи презумпции невиновности. Эти способы закреплены в Конституции РФ, а в отраслевом законодательстве получили конкретизацию.
Правоохранительные органы пресекают нарушения законности, восстанавливают права, устраняют неблагоприятные последствия правонарушений. По действующему законодательству органы дознания, прокурор, следователь, суд обязаны выявить причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и принять меры к их устранению.
Прокуратура — это специальный орган, на который возложены обязанности общего надзора за законностью следствия и дознания, содержания в местах изоляции, за актами судебных органов с точки зрения их обоснованности и законности. Ее деятельность осуществляется в специфических формах: привлечение к уголовной ответственности; поддержание государственного обвинения в суде; разрешение жалоб граждан; выдача ордеров на арест и обыск; принесение протеста на незаконные нормативные акты и индивидуальные решения государственных органов, должностных лиц, учреждений и организаций; проверка состояния законности в учреждениях и организациях; надзор за деятельностью муниципальной и криминальной милиции; обращение с исками в суд в целях защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
Важной гарантией является судебный контроль, так как "третьей властью" является вся система правосудия. Надо полагать, настала пора вообще изменить наше видение правосудия, интерпретацию его назначения лишь как "применителя права". Опыт развитых демократических стран, причем не только англо-американской группы, свидетельствует, что высокий уровень правового развития достигается в обществе, где суд, опираясь на Конституцию, на закон, на общепризнанные права человека, тоже творит право. Поэтому придание решениям высших судебных инстанций функций судебного прецедента представляется делом назревшим, вполне оправданным.
Деятельность судебных органов на основе гласности должна создавать условия для укрепления законности и правопорядка в нашей стране, включая и впервые осуществляемый конституционный контроль.
В современных условиях особую важность имеет нормативное закрепление обязанностей Президента России быть гарантом конституционной законности, используя для этого все дозволенные средства, включая в первую очередь деятельность правоохранительных органов по пресечению правонарушений и устранению их вредных последствий, профилактическую работу. Кроме того, важно личное восприятие каждым идей законности и понимания необходимости укрепления правопорядка.
Большое значение в современных условиях приобретает комплексная разработка системы мер и государственно-правовых механизмов, призванных защищать конституционные права и законные интересы граждан, субъектов федерации, предотвращать злоупотребления своими правами со стороны государственных органов, обеспечивать единство правовой системы.
Отсутствие конституционного механизма ответственности должностных лиц всех ветвей власти за принимаемые решения слишком очевидно для юристов, его создание напрашивается само собой, В этой связи являются прогрессивными принимаемые законодателем меры по персонализации ответственности должностных лиц за исполнение незаконных актов, приказов и распоряжений. "Законность" тоталитарной системы, которая строилась на известной формуле: "приказ начальника — закон для подчиненных" и поныне, к сожалению, служит должностным лицам оправданием в принятии решений, унижающих человеческое достоинство, влекущих невосполнимые потери экономического, политического, нравственного и социального характера.
Тематика курсовых работ
Дисциплина: ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Государство и гражданское общество (механизмы и модели взаимодействия).
Теория разделения властей (история формирования и практика реализации в современныхгосударствах).
Элементы государства (характеристика с точки зрения различных типов правопонимания).
Юридический позитивизм (философское основание, общая характеристика, основные направления).
Либертарное правопонимание (история формирования и общая характеристика).
Естественно-договорные теории происхождения государства и права (сравнительные характеристикивоззрений Т.Гоббса, Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо).
Неолитическая теория происхождения государства и права.
Государство: общее и особенное в различных подходах к понятию.
Понимание права в отечественной юридической науке.
Право и иные системы социальной регуляции (соотношение с точки зрения различных типовправопонимания).
Типология государства (анализ различных вариантов классификации).
Концепции и модели правового государства.
Современный федерализм.
Современное конституционное демократическое государство (общая теория).
Современное правовое социальное государство (иигория формирования и современное состояние).
Тоталитаризм.
Политический режим современной России.
Источники права Российской Федерации.
Закон (понятие, юридические свойства, виды, особенности функционирования в качестве источника правав различных правовых системах).
Судебный прецедент (понятие, юридические свойства, виды, особенности функционирования в качествеисточника права в различных правовых системах).
Система права и система законодательства (различные подходы к пониманию и соотношению).
Система права и система законодательства Российской Федерации.
Типология национальных и правовых систем.
Романо-германская правовая семья.
Англо-саксонская правовая семья.
Религиозные правовые системы.
Традиционные правовые системы.
Правовая система Российской Федерации и ее соотношение с основными правовыми семьямисовременности.
Естественно-правовая школа (общая характеристика, основные направления).
Общая теория правоотношения.
Схемы
Предмет и методология теории государства и права
Происхождение и сущность государства
ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
ПАТРИАРХАЛЬНАЯ (ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛЬ)
ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ (Ф. АКВИНСКИЙ)
ДОГОВОРНАЯ (Ж.-Ж. РУССО, Г. ГРОЦИЙ, Б.СПИНОЗА, Т.ГОББС, А.Н. РАДИЩЕВ)
МАРКСИСТСКАЯ (К. МАРКС, Ф. ЭНГЕЛЬС, В.И. ЛЕНИН)
ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ (Л. ГУМПЛОВИЧ, К. КАУТСКИЙ)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ (Л. ПЕТРАЖИЦКИЙ, Э. ФРОММ)
Форма (устройство) государства
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
гарантированностью прав и свобод личности во всех сферах жизни общества
максимальным учетом интересов меньшинства, индивидуальных особенностей населения
сочетанием государственного и общественного механизмов преодоления социальных противоречий в обществе
плюрализмом во взаимодействии государства и других элементов политической системы
правовым характером деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
Механизм государства
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА
Демократизм
СТРУКТУРА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ
Функции государства
Типология государства
ТИПЫ ГОСУДАРСТВ
ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
наличие развитого гражданского общества
ОТРАСЛЬ ПРАВА
Правовой
институт
Обстановка
Сергей Александрович Комаров
Александр Васильевич Малько
Теория государства и права
Учебно-методическое пособие
Краткий учебник для вузов
/
Лицензия № 064250 от 6 октября 1995 г.
Лицензия № 070824 от 21 января 1993 г.
Подписано в печать 28.01.99.
Формат 60x90/16. Усл. печ. л. 28,0.
Тираж 40 000 экз. (2-й завод 5001 — 13 000 экз.)
Заказ № 1128.
Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М
109544, Москва, Школьная ул., 36-38
Тел./факс (095) 912-97-21
127214, Москва, Дмитровское ш., 107
Тел. (095) 485-70-63; 485-76-18
Отпечатано в ОАО "Ярославский полиграфкомбинат"
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97
isbn 5-89123-313-4
9785891233133
1 Теоретические проблемы системы советского законодательства. М., 1979. С. 89—90.
2 См., например: Копейчиков В. В. Социальные реальности и права человека // Права человека в истории человечества и в современном мире. М., 1989. С. 40—50; Назаров Б. Л. Важнейшая проблема прав человека// Там же. С. 73—77; Манов Г. Я. Указ. раб. С. 9.
3 См.: СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4030.
4 Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1988. С. 4
5 Цит. по кн.: Решетников Ф. М. Беккариа Ч. М. М., 1981. С. 123—124.